ЭССЕ ПРАВО гр. 16Стр(ба)-4 АСФ ОГУ

Цель освоения дисциплины: формирование базовых теоретических знаний и практических навыков в сфере правового регулирования будущей профессиональной деятельности, а также правового мышления и культуры студентов.

Задачи:

  • теоретические: формирование знаний о системе органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления, о системе нормативно-правовых актов РФ, об основных способах и методах правового регулирования публично-правовых и  частно-правовых сфер жизнедеятельности;
  • познавательные: формирование умения объяснять смысл и значение правовых определений и терминов (государство, органы государственной власти, право, правоотношение, отрасль права, предмет отрасли права, метод правового регулирования, юридическая ответственность и др.);
  • практические: формирование навыков анализа нормативно-правовых актов и работы с ними.

  1. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО: ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И ПРИНЦИПЫ

    Актуальность данной темы заключается в том, что международное право – это результат усовершенствования мировой правовой базы, основным предназначением которой является обеспечение безопасности и мира, определенной стабильности в международных отношениях и предсказуемости. Международное право – комплекс юридических норм, создаваемых государствами и межгосударственными организациями путём соглашений, и представляющих собой самостоятельную правовую систему.
    Предмет международного права – международные отношения – отношения, выходящие за пределы компетенции и юрисдикции какого-либо государства:
    – между государствами – двусторонние и многосторонние отношения;
    – между государствами и международными межправительственными организациями;
    – между государствами и государствоподобными образованиями;
    – между международными межправительственными организациями.
    Принципы международного права – это нормы поведения субъектов международных отношений по поводу наиболее важных вопросов международной жизни; критерий законности других норм, выработанных государствами в сфере международных отношений, а также законности фактического поведения государств. В доктрине международного права выделяют десять универсальных принципов:
    1.Принцип неприменения силы и угрозы силой;
    2.Принцип разрешения международных споров мирными средствами;
    3.Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государств;
    4.Принцип обязанности государств сотрудничать друг с другом;
    5.Принцип равноправия и самоопределения народов — «развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов;
    6.Принцип суверенного равенства государств. Поскольку государства являются равноправными участниками международного общения, все они обладают принципиально одинаковыми правами и обязанностями;
    7.Принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву
    8.Принцип нерушимости государственных границ;
    9.Принцип территориальной целостности государств. Запрет угрозу силой или ее применение против территориальной целостности (неприкосновенности) и политической независимости любого государства;
    10.Принцип уважения прав человека и основных свобод.
    Можно считать, что после принятия Устава ООН и его учреждения наступила новая эпоха в истории международного права. Пренебрегать международным правом нельзя, поскольку оно играет свою особую роль в мировом правопорядке — эта роль стабилизирующего и балансирующего фактора в мировой политике.

  2. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

    Наличие возможности улучшения жилищных условий – важный показатель повышения благосостояния населения, предпосылка социальной и экономической стабильности государства. Поэтому решение жилищной проблемы граждан является одним из приоритетов государственной политики в Российской Федерации.
    Строительная деятельность может быть определена как деятельность по созданию новых зданий, сооружений, иных объектов строительства, а также расширению и реконструкции существующих предприятий, зданий и сооружений.
    Перечень различных видов строительных работ содержится в таком нормативном акте, как Строительные нормы и правила (СНиП). Фундамент, основу строительного законодательства образуют федеральные законы, определяющие базовые принципы правового режима строительной деятельности и основные черты правового статуса участников строительного процесса: «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26 июня 1991 г. №1488-1, «Об иностранных инвестициях в РСФСР» от 4 июля 1991 г. №1545-1, «Об архитектурной деятельности в РФ» от 17 ноября 1995 г. №169-ФЗЮ «Об основах градостроительства в РФ» от 14 июля 1992 г. №3295-1 и другие. Помимо федеральных законов, важнейшее значение имеют Постановления Правительства РФ, различные положения и письма Минфина и Минстроя.
    Градостроительный кодекс Российской Федерации определяет систему законодательства о градостроительстве, регулирует вопросы обеспечения права граждан на благоприятную среду жизнедеятельности, на соблюдение требований охраны окружающей природной среды, экологической безопасности и санитарных правил., ответственность за нарушение законодательства России о градостроительстве.
    Строительство начинается с создания проекта. Основные требования к этому этапу строительного процесса содержатся в законах «Об архитектурной деятельности в РФ» и «О градостроительной деятельности в РФ». До утверждения проекта в случаях, указанных в законодательстве, проводятся экспертизы.
    Наряду с архитектурными проектами, строительство требует и градостроительной документации. Она разрабатывается с учетом прогнозов ресурсного потенциала территорий и согласовывается с государственными органами контроля и надзора. При сооружении большинства объектов практическое значение для каждого застройщика имеют такие их виды, как генеральные планы, проекты городской и поселковой черты, генеральные планы территорий, а также промышленных, рекреационных и других функциональных зон, проекты детальной планировки общественного центра, жилых районов, и других поселений.
    Участники градостроительной деятельности: граждане и юридические лица, а также исполнители работ и пользователи объектов инвестиционной и градостроительной деятельности. Участниками этой деятельности выступают также государственные органы, органы местного самоуправления и органы архитектуры и градостроительства.
    Нормативное регулирование строительства весьма детализировано, что существенно отличает его от многих других разделов коммерческого права. Здесь есть значительное число нормативных актов, принятых еще до начала или на самых первых этапах формирования современного российского рыночного хозяйства.

  3. СУЩНОСТЬ ПРАВА, ПРИЗНАКИ И ФУНКЦИИ ПРАВА

    Данная тема настолько обширна, что в пределах одного эссе ее охватить не так-то просто. Есть масса научных трудов, статей, в которых не только даются формулировки, но и доступным языком разъясняются данные понятия.
    Предлагаю рассмотреть сущность, признаки и функции на конкретном случае, произошедшем недавно в городе Екатеринбурге. Один молодой блогер выложил в сети интернет то, как он ловит, так называемых, покемонов в Храме-на-Крови. Суд обвинил этого индивида в оскорблении чувств верующих, а также в незаконном обороте специальных технических средств и приговорил его к 3,5 года лишения свободы условно; а также предписал осуждённому удалить все видеоролики, которые оскорбляют чувства верующих, и запретил участвовать в массовых мероприятиях. Как мне кажется, налицо нарушение общесоциальной составляющей сущности права, которая является общей волей населения. Наша страна имеет глубокие христианские традиции, которые были со

    • УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ: ПОНЯТИЯ, ПРИЗНАКИ. ВИДЫ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ

      Уголовная ответственность — это форма юридической ответственности, предусмотренная законом за совершение преступления, наступающая для лица, его совершившего, после приговора суда и реализуемая в том или ином виде наказания.
      От других форм юридической ответственности уголовная отличается большей строгостью. Осуждение по уголовному делу всегда исходит от имени государства, а воздействие при этом совершается в виде определенных существенных лишений личного и имущественного характера. Уголовная ответственность влечет судимость, которая сохраняется за лицом и после отбытия наказания и осуществляется в рамках уголовно-правовых отношений.
      Уголовное наказание является исключительно важной мерой борьбы с преступностью, хотя решающую роль в ее сокращении, несомненно, играют экономические, политические, организационно-управленческие и культурно-воспитательные меры, осуществляемые государством. Вместе с тем, уголовное наказание является не только важным, но и необходимым средством, а из уголовно-правовых — наиболее эффективным средством борьбы с преступностью, поскольку именно оно прерывает антиобщественную деятельность лиц, совершающих преступление
      Анализируя историю уголовного наказания, профессор С.В. Познышев писал, что нe существовало и не существует ни одного государства, которое хотя бы на время прекращало судить и наказывать своих преступников. Уголовное наказание есть юридическое последствие преступления, соизмеряемое с его внутренней и внешней стороной и определяемое в установленном для того порядке судебными органами государственной власти.1
      Из приведенного текста очевидно, что, во-первых, уголовное наказание существует в любом государстве, во-вторых, оно тесно связано с преступлением, являясь его юридическим последствием, в-третьих, наказание назначается исходя из содержания внешней и внутренней стороны совершенного преступления, в-четвертых, оно определяется в специально установленном порядке государственными судебными органами.
      Эти основополагающие идеи нашли отражение и в действующем уголовном законодательстве России.
      Рассматривая законодательное определение понятия наказания, можно выделить четыре признака, которые раскрывают его юридическую природу:
      — наказание является мерой государственного принуждения;
      — оно назначается только приговором суда;
      — применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления;
      — заключается в предусмотренных Уголовным кодексом лишении или ограничении прав и свобод преступника.
      Наказание является мерой государственного принуждения, т.е. применяется только государством и носит по отношению к преступнику принудительный характер.
      В истории Российского государства на разных этапах его становления и развития перед уголовным наказанием ставились различные цели, которые отражали общий уровень цивилизованности общества, стремление политических деятелей решить те либо иные социальные задачи, озабоченность государства состоянием преступности и общественной нравственности. Возникая вслед за идеей преступления, мысль о наказании должна тушить преступное желание, предотвращать, уничтожать или парализовать стремление к преступлению. При этом наказание должно оказывать указанное действие, как на преступников, так и на остальных граждан.
      Эта профилактическая цель и сегодня остается основной. Но что делать, если предупредить преступление угрозой применения наказания не удалось и оно совершено. Оставлять наказанию только цель предупредить совершение новых преступлений лицом, осужденным за предыдущее преступное деяние, либо поставить перед ним дополнительные цели по ресоциализации преступника и воздаянию обществом за содеянное.
      Действующее уголовное законодательство решило эту проблему следующим образом. В части 2 ст. 43 УК РФ предусмотрено положение о том, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.9
      Из приведенного текста уголовного закона следует, что перед наказанием поставлены три взаимосвязанные цели:
      — восстановление социальной справедливости;
      — исправление осужденного;
      — предупреждение совершения новых преступлений.
      Зафиксированная в УК РФ система наказаний отражает основные принципы современного уголовного права, в первую очередь принципы законности, справедливости и гуманизма, а также основные тенденции противостояния преступности в наше время: ужесточение уголовно-правовых мер в борьбе с тяжкими и особо тяжкими (в особенности с насильственными) преступлениями и злостными преступниками и сужение принудительных мер, связанных с лишением свободы, для менее опасных преступлений. С учетом особенностей личности совершившего преступление это дает возможность выбора соответствующего справедливого уголовного наказания. Все виды уголовного наказания в совокупности образуют определенную систему, которая представляет собой установленный уголовным законом и обязательный для суда исчерпывающий перечень видов наказаний, расположенных в определенном порядке с учетом их характера и сравнительной тяжести (от менее строгого к более строгому).

  4. ЭССЕ_ПРАВО_ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ. ВИДЫ НАКАЗАНИЯ. Просматривая различные статьи при подготовке к написанию этого эссе, я поняла, что проще начать с изучения соответствующих статей Уголовного кодекса РФ. Данные вопросы освещены в статьях 43 и 44.
    Наказание – это мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в лишении или ограничении его прав и свобод.
    Уголовный закон закрепляет три основные цели наказания:
    — восстановление социальной справедливости;
    — исправление осужденного;
    — предупреждение совершения новых преступлений.
    Рассмотрим эти цели подробнее.
    Как и за счет чего восстанавливается справедливость?
    Наказание должно быть соразмерно общественной опасности совершенного преступления и способности виновного лица обеспечить потерпевшему возмещение причиненного вреда.
    Справедливой будет являться санкция, которая соответствует тяжести совершенного деяния.
    Назначенное судом наказание должно быть справедливым, соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.
    Наказание должно учитывать интересы потерпевшего и осужденного.
    Еще одна важная цель наказания – исправление осужденного, формирование у него уважительного отношения к человеку, обществу, а также стимулирование законопослушного поведения. Лица, совершившие умышленные преступления, обладающие относительно устойчивыми антиобщественными взглядами, требуют специальных воспитательных мер, применяемых в ходе отбывания наказания в виде лишения свободы.
    И, наконец, цель предупреждения совершения новых преступлений, которая включает в себя два направления: предупреждение подобных деяний со стороны лиц, не совершавших преступления, и предупреждения новых преступлений со стороны уже осужденных. Специальное предупреждение преступлений обеспечивается применением санкций, из которых и складывается само наказание.
    Виды уголовного наказания расположены по их нарастающей тяжести – от менее строгого к более строгому. Все они делятся на три группы:
    — основные (обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь);
    — те, которые могут быть как основными, так и дополнительными (штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и ограничение свободы);
    — и дополнительный вид (лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград). Дополнительный вид наказания применяется только при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.
    А закончить хочется на относительно-лирической ноте, вспоминая слова Остапа Бендера: «Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость».

  5. ЭССЕ_ПРАВО_ДИСЦИПЛИНА ТРУДА И ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
    Согласно ст. 189 ТК на работни¬ка возлагается обязанность подчиняться правилам, определен¬ным законодательством и корпоративными нормативными ак¬тами. Дисциплина труда — это точное исполнение работником своих трудовых обязанностей.Она обеспечивается применением мер поощрения и наложением мер юридической (дисциплинарной) ответственности.
    Меры поощрения. Статья 191 ТК РФ содержит лишь приблизительный перечень мер поощрения, кото¬рый может дополняться самими организациями.К их числу относятся: объявление благодарности, выдача пре¬мии, награждение ценным подарком, почетной грамотой, пред¬ставление к званию лучшего по профессии. За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены к государственным наградам. Правилами внутреннего распорядка и положениями о дисциплине могут быть предусмотрены и другие поощрения. Регулятором в применении мер поощрения является размер финансовых средств, имеющихся у работодателей. Также в качестве мер по¬ощрения предусматривается выдвижение на руководящую долж¬ность, зачисление в резерв руководящих работников, выдвижение на вышестоящую должность и так далее. По действующему законодательству допускается соединение нескольких мер поощрения.
    Все поощрения за заслуги в работе объявляются в приказе администрации.
    Помимо этого,могут уста¬навливаться преимущества и льготы для работников, успешно и добросовестно выполняющих свои трудовые обязанности.
    Дисциплинарная ответственность — это применение мер дис¬циплинарного взыскания к работникам за неисполнение или не¬надлежащее исполнение ими трудовых обязанностей. За нарушение трудовых обязанностей администрация может применять следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК): замечание, выговор и увольнение.
    Дисциплинарной ответственности должны подвергаться ли¬ца, виновно нарушившие свои трудовые обязанности, т. е. умышленно или по неосторожности.
    Одним словом, институт дисциплинарной ответственности, помимо увольнения, скорей всего в будущем переместится в сферу корпоративного регулирования.
    Также зачастую происходит введение универсальной для всех предприятий ма-териальной санкции — штрафа.
    Но и все эти меры не являются стопроцентной гарантией повышения дисциплины труда. Дефицит кадров, заинтересо¬ванность администрации в работнике больше, чем он в работе, не позволяют строить иллюзии на этот счет. Кроме того, эф¬фективность дисциплинарных мер целиком зависит от степени рационализации системы хозяйствования и управления, а не от силы принуждения или воспитательного воздействия убежде¬ния.

  6. ЭССЕ_ПРАВО_МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РФ
    Местное самоуправление (далее МСУ) является обязательным признаком демократического характера организации публичной власти в обществе.
    Под МСУ понимается форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая самостоятельное и под свою ответственность решение населением вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.Функционирование МСУ в РФосуществляется на правовой, территориальной и экономической основах.Правовую основу местного самоуправления в России образуют:
    — общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ;
    — ФКЗ и ФЗ: ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.01.1998 № 8-ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации», от 26.11.1996 № 13 8-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», и другие);
    — указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, ведомственные правовые акты федеральных органов исполнительной власти (Указ Президента РФ от 15.10.1999 № 1370 «Об утверждении основных направлений политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации»);
    — конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ;
    — муниципальные правовые акты.
    Территориальную основу местного самоуправления составляют территории муниципальных образований. Муниципальное образование включает территории прежде всего городских и сельских поселений, а также межселенные территории (территории, находящиеся вне границ поселений). Закон предусматривает следующие виды муниципальных образований:городское поселение, сельское поселение, муниципальный район, городской округ и внутригородская территория города федерального значения.
    Экономическую основу местного самоуправления составляют:муниципальная собственность, средства местных бюджетов и имущественные права муниципальных образований.
    МСУ является неотъемлемым элементом в общей системе демократических институтов российской государственности и представляет собой форму осуществления народом своей власти, обеспечивающую самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.

  7. СУБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ.

    В государстве люди обладают определенным правовым статусом: граждане страны, иностранные граждане, лица без гражданства (апатриды), лица с двойным гражданством (бипатриды). Все они наделяются определенными правами и обязанностями в соответствии с нормами национального законодательства. С точки зрения теории права это — индивидуальные субъекты или физические лица.
    Выделяют также коллективные субъекты правоотношений, которые представлены организациями, которые могут быть как государственными, так и негосударственными. Особой формой организации выступает само государство.
    К государственным организациям относятся три группы организаций:
    — органы государственной власти, являющиеся субъектами разнообразных публично-правовых отношений;
    — государственные (бюджетные, автономные, казенные) учреждения, созданные и функционирующие с целью осуществления разнообразных социальных функции (библиотеки, больницы, школы, музеи и др.);
    — государственные предприятия, занимающиеся хозяйственной деятельностью.
    Государственные организации выступают в гражданско-правовых отношениях в качестве юридических лиц. Гражданский кодекс Российской Федерации определяет условия, в соответствии с которыми организация признается юридическим лицом: оно обязано иметь в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечать по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
    Что касается негосударственных организации, то они могут иметь статус юридического лица, но могут его и не иметь. Значит они выступают субъектами как частноправовых, так и публично-правовых отношений.
    Физические и юридические лица в своей деятельности вступают в правовые отношения. Это особый вид общественных отношений, которые характеризуется особыми признаками:
    — в эти отношения субъекты права вступают осознано и в соответствии со своей волей;
    — стороны правоотношения обладают правосубъектностью, т. е. право- и дееспособны;
    — взаимосвязи участников осуществляется посредством их взаимных прав и обязанностей.
    Для того чтобы физическое или юридическое лицо стало субъектом правоотношения, оно должно обладать правосубъектностью, которое включает такие компоненты, как правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
    Правоспособность представляет собой общую возможность субъекта иметь предусмотренные законом права и обязанности. Физические лица получают эту возможность с момента рождения.
    Дееспособность — это способность приобретать и осуществлять права и обязанности своими юридически значимыми действиями. В Российской Федерации физические лица приобретают полную дееспособность с достижения 18-летнего возраста, возможна частичная дееспособность физических лиц в гражданско-правовых отношениях с 14 лет.
    Разновидностью дееспособности является деликтоспособность — способность нести правовую ответственность за совершенное правонарушение: в целом за уголовные преступления ответственность наступает с возраста 16 лет, а за наиболее тяжкие преступления — с 14 лет.
    Для юридических лиц правоспособность и дееспособность возникают одновременно с момента их создания и прекращаются в момент завершения мероприятий по их ликвидации.
    По отношению к органам государства и местного самоуправления, к государству и муниципальным образованиям в целом понятия правосубъектности, правоспособности и дееспособности обычно не используются.

  8. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ: ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, ИСТОЧНИК.
    Семейное право – это важнейшая отрасль права, так отношения, которые оно регулирует весьма деликатные и специфические, затрагивающие не только права и обязанности людей, но и сферу их интимных чувств и эмоций.
    Необходимость в регулировании отношений возникает уже на стадии возникновения семьи. Причем нормы семейного права различных стран очень сильно претерпевают влияние национальных традиций и нравов, а также религиозных канонов. Например, у малых народов чаще разрешаются браки между родственниками, даже двоюродными. Семейное право исламских стран, будучи частью шариата, свода мусульманских религиозных, юридических, бытовых правил, основанных на Коране, разрешает мужчине вступить в брак с четырьмя женщинами. Тогда семейное право других стран строится на принципе единобрачия (моногамии) — нахождение одного из лиц в другом зарегистрированном браке является препятствием для признания брака.
    Заключение брака оформляется в различной форме:
    — в гражданской форме (Франция, Германия, Япония);
    — по выбору вступающих в брак в гражданской или религиозной форме (Испания, Италия, Англия, Канада);
    — только в религиозной форме (Лихтенштейн, Израиль, некоторые штаты США и отдельные провинции Канады, исламские страны).
    Сразу же после вступления в брак перед супругами становятся ряд проблем имущественного и неимущественного характера, которые требуют юридического оформления и здесь без знания норм семейного права просто не обойтись. Прежде всего речь идет о правом режиме имущества супругов.
    Например, в соответствии с нормами семейного права Российской Федерации имущество, приобретенное в период брака, признается общим имуществом супругов, независимо от того, кто являлся источником дохода. Имущество, приобретенное до заключения брака, или полученное в виде дарения или по наследству, а также награды или премии, считается личным имуществом того супруга, который его получил.
    В других странах это может быть режим отдельного имущества или так называемый режим «отложенной общности», при котором в период нахождения в браке супруги распоряжаются имуществом раздельно, а в случае развода их имущество становится общим и делится поровну.
    Когда рождаются дети у супругов могут возникать разногласия относительно их воспитания, особенно, когда супруги относятся к разным национальностям и придерживаются различных религиозных и мировоззренческих взглядов. А когда такие супруги разводятся, эти проблемы приобретают вовсе трагический характер, в результате которых страдают не только сами стороны отношений, но и дети. Соответственно требуется четкое определение субъектных прав и обязанностей, урегулированных нормами семейного права, а в определенных случаях и гражданско-правовыми нормами.
    Нередко встречаются случаи пренебрежения одним или обоими родителями своими родительскими обязанностями, аморального поведения или жестокого обращения с детьми. В таких случаях нормы российского семейного права требуют участия органов опеки и попечительства, уполномоченных защищать права и интересы несовершеннолетних детей в рассмотрении всех вопросов, связанных с воспитанием детей. Их участие обязательно и при исполнении решений судов о передаче или отобрании детей от родителей или других лиц. Органы опеки и попечительства вправе предъявлять иски в суд о лишении или об ограничении родительских прав, об отмене усыновления, о взыскании алиментов на детей с их родителей и в других случаях.
    Семейное право регулирует также обязанности взрослых детей по обеспечению неработоспособных и престарелых родителей.
    Задачей семейного права является защита семьи, материнства, отцовства и детс

  9. ЭССЕ_Право_Наследственное право
    Наследственное право – единственная отрасль права, регулирующая отношения, в которых человек участвует после смерти. Смерть прекращает существование человека как в физическом смысле, так и как субъекта всех правоотношений. В связи с этим возникает необходимость урегулировать судьбу тех его прав и обязанностей, которые переходят к другим лицам.
    Наследственное право регулирует переход имущественных прав и обязанностей от умершего человека к его преемникам, т. е. регулирует наследственное правопреемство.
    Понятие «наследование» закреплено в п. 1 ст. 1110 ГК РФ. При наследовании происходит переход имущества умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства как единого целого. Традиционно для российского наследственного права присущи два основания наследования: по завещанию и по закону (ст. 1111 ГК РФ).Наследование по закону – это наследование на условиях и в порядке, определенных законом и не отмененное волей наследодателя.
    Наследование по закону встречается в реальной жизни гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Почему? Причин, думаю, несколько. Во-первых, многих граждан устраивает именно тот порядок распределения имущества после смерти, который установлен соответствующими нормами наследственного права. Это и понятно, ведь наследниками по закону являются наиболее близкие родственники наследодателя. Вторая причина, видимо, в том, что смерть всегда неожиданна и далеко не все успевают заблаговременно составить завещание. Третья причина — чисто психологическая. Для некоторых составить завещание, как бы заглянуть за «черту», что порою сделать не так легко. Людям свойственно гнать от себя мысль о смерти. Но как бы то ни было, факт остается фактом: с наследованием по закону мы встречаемся много чаще, чем с наследованием по завещанию.
    Законом определяется круг наследников по закону.
    В соответствии с ч. 1 ст. 534 ГК РСФСР каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его одному или нескольким гражданам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону. Действующее законодательство, подробно регламентируя наследование по завещанию, вместе с тем не содержит определения самого понятия «завещание». В литературе наиболее распространено определение завещания как односторонней сделки, направленной, прежде всего на распределение имущества между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель. При этом важно отметить, что завещание является, по выражению П.С. Никитюка, единоличной сделкой, т.е. может быть составлено только от имени одного лица. Исходя из выше сказанного, можно сказать, что завещать можно только свое имущество, завещание должно быть составлено от имени одного лица, выражать только его волю и не должно быть связано с какими бы то ни было «встречными условиями». Завещание порождает юридические последствия только после смерти завещателя при условии, что оно составлено в установленной законом форме.
    Таким образом, наследственное право ГК РФ обеспечивает действительность конституционного положения о гарантированности права наследования.

  10. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ

    На рынке, как и в жизни, люди вступают между собой в различного рода отношения. Они вступают в эти отношения непосредственно, т. е. как обособленные физические лица, и опосредованно, через различного рода группы, объединения физических лиц. В соответствии со статьей 48 Гражданского кодекса Российской Федерации «юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего лица приобретать и осуществлять имущественные и личные не имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».По характеру деятельности юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие. Коммерческие — организации, в качестве основной цели своей деятельности преследующие извлечение прибыли, а также распределяющие прибыль между участниками. К таким относятся хозяйственные общества и товарищества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия;
    К коммерческим организациям относятся следующие:
    1. Хозяйственные товарищества– договорные объединения нескольких лиц для совместного ведения предпринимательской деятельности под общим именем. ( Полное товарищество, товарищество на вере).
    2. Хозяйственные общества- это организации, создаваемые одним или несколькими лицами путём объединения (обособления) их имущества для ведения предпринимательской деятельности.( Общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, народное предприятие).
    3. Акционерное общество- коммерческая организация, образованная одним или несколькими лицами, не отвечающими по её обязательствам, с уставным капиталом, разделённым на доли, права на которые удостоверяются ценными бумагами — акциями.( Закрытое АО, Открытое АО).
    4. Производственный кооператив (артель)- это объединение лиц для совместного ведения предпринимательской деятельности на началах их личного трудового и иного участия, первоначальное имущество которого складывается из паевых взносов членов объединения.
    5. Государственное (муниципальное) предприятие- юридическое лицо, учреждённое государством либо органом местного самоуправления в предпринимательских целях или в целях выпуска особо значимых товаров (производства работ или оказания услуг), имущество которого состоит в государственной (муниципальной) собственности.( Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения; Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления (федеральное казенное предприятие)).
    Некоммерческие — организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками. Перечень некоммерческих организаций, приведенный в ГК, является открытым. Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы.
    К некоммерческим организациям относятся следующие:
    1. Потребительские кооперативы- объединение лиц на началах членства в целях удовлетворения собственных потребностей в товарах и услугах, первоначальное имущество, которого складывается из паевых взносов.
    2. Общественные организации и объединения — некоммерческое объединение лиц на основе общности их интересов для реализации общих целей на основе членства.
    Религиозная организация- объединение граждан, имеющее основной целью совместное исповедание и распространение веры и обладающее соответствующими этим целям признаками (церемонии, обучение религии, религиозное воспитание).
    3. Фонд- некоммерческая организация, не имеющая членства, основанная для достижения общественно полезных целей путём использования имущества, переданного в её собственность учредителями.
    4. Общественные учреждения- не имеющие членства организации, цель которых — в оказании конкретного вида услуг в интересах участников.
    5. Объединение (ассоциация или союз) юридических лиц- некоммерческая организация, образованная несколькими юридическими лицами для ведения деятельности в их интересах.
    Завершая разговор о месте и роли юридического лица в мировом общественном производстве необходимо обратить внимание на одну характерную тенденцию развития современного производства, имеющую прямое отношение к характеристике юридического лица как субъекта частного права. По свидетельству экономистов, до недавнего времени мировым рынком владели в основном крупнейшие корпорации. Они и сегодня продолжают доминировать, однако их влияние постепенно ослабевает. Во многих странах произошел взрыв мелкого бизнеса. Он обусловлен тем, что, с одной стороны, крупные предприятия сокращают число работающих, а с другой стороны во многих сферах производства мелкому бизнесу выжить легче, чем крупному, да и многие работы мелкими хозяйственными субъектами выполняются лучше, чем крупными. Речь идет о предпринимательских научных фирмах, консультационных, информационных, с гибкой структурой производства.В такой ситуации закономерен интерес к конструкциям, оформляющим юридический статус таких субъектов предпринимательства, к организационно-правовым формам юридических лиц, и к самому феномену юридического лица.

  11. Эссе_Право_Формы правления: понятие и признаки.
    Мы проживаем в самом большом, многонациональном государстве мира, и согласно статье 1(раздел 1) Конституции РФ: «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления». Структура и полномочия высших органов власти, порядок их формирования и степень участия в этом процессе населения определяют форму правления в государстве.
    Форма государственного правления — это организация вышестоящих органов государственной власти, характер и принципы их взаимодействия с другими органами государства, с политическими партиями, классами и социальными группами. В современном мире каждое государство отличается набором специфических черт и характеристик, которые сложились в процессе его исторической эволюции, под влиянием природных факторов, особенностей социально-экономического развития, религии и пр. Однако из всего многообразия современных государственных форм можно выделить две основные формы правления — монархию и республику.
    Монархия — государство, в котором вся власть сосредоточена в руках единоличного главы государства — монарха. Современная монархия представлена в абсолютной и парламентской формах.
    Монархическая форма правления характеризуется следующими признаками:
    1.Существование единоличного носителя верховной государственной власти; монарх – единственный источник власти, единственный субъект государственного суверенитета.
    2. Пожизненная принадлежность власти монарху, законы монархии не предусматривают отстранения монарха от власти ни при каких обстоятельствах.
    3. Династическое наследование верховной власти монарха
    4. Власть монарха предстает как непроизводная от власти народа (т. е. подчеркивается божественное происхождение монарха, благодаря чему царь становится помазанником Божьим, иногда получает корону из рук Папы Римского и т. п.).
    5. Монархическая форма правления характеризуется юридической безответственностью монарха, т. е. монарх не несет юридической, а также политической ответственности за результаты своего правления.
    Республика— форма государственного правления, при которой верховная власть осуществляется выборными органами, избираемыми населением (или
    государственными органами) на определённый срок. Основные формы республики: президентская республика и парламентская республика.
    Кроме того, существует ещё смешанная (полупрезидентская) республика.
    Республиканская форма правления характеризуется следующими признаками:
    1.существование единоличного или коллегиального главы государства;
    2.выборность на определенный срок главы государства и других верховных органов государственной власти;
    3.осуществление государственной власти не по собственному праву, а по поручению народа;
    4.юридическая ответственность главы государства в случаях, пред-усмотренных законом;
    5.обязательность решений верховной государственной власти для всех других государственных органов;
    6.преимущественная защита интересов граждан государства, взаимная ответственность личности и государства;
    7.имеет место разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную.
    Благодаря тому, что в нашей стране существует республиканская форма правления, мы вправе сами выбирать того человека, который будет стоять у власти, тем сами мы сами определяем свою судьбу и судьбу своей страны.

  12. ЮРИЧЕСКОЕ ЛИЦО

    На рынке, как и в жизни, люди вступают между собой в различного рода отношения. Они вступают в эти отношения непосредственно, т. е. как обособленные физические лица, и опосредованно, через различного рода группы, объединения физических лиц. В соответствии со статьей 48 Гражданского кодекса Российской Федерации «юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего лица приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».По характеру деятельности юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие.
    Коммерческие- организации, в качестве основной цели своей деятельности преследующие извлечение прибыли, а также распределяющие прибыль между участниками. К таким относятся хозяйственные общества и товарищества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия;
    К коммерческим организациям относятся следующие:
    1. Хозяйственные товарищества– договорные объединения нескольких лиц для совместного ведения предпринимательской деятельности под общим именем. ( Полное товарищество, товарищество на вере).
    2. Хозяйственные общества- это организации, создаваемые одним или несколькими лицами путём объединения (обособления) их имущества для ведения предпринимательской деятельности.( Общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, народное предприятие).
    3. Акционерное общество- коммерческая организация, образованная одним или несколькими лицами, не отвечающими по её обязательствам, с уставным капиталом, разделённым на доли, права на которые удостоверяются ценными бумагами — акциями.( Закрытое АО, Открытое АО).
    4. Производственный кооператив (артель)- это объединение лиц для совместного ведения предпринимательской деятельности на началах их личного трудового и иного участия, первоначальное имущество которого складывается из паевых взносов членов объединения.
    5. Государственное (муниципальное) предприятие- юридическое лицо, учреждённое государством либо органом местного самоуправления в
    предпринимательских целях или в целях выпуска особо значимых товаров (производства работ или оказания услуг), имущество которого состоит в государственной (муниципальной) собственности.( Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения; Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления (федеральное казенное предприятие)).
    Некоммерческие- организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками. Перечень некоммерческих организаций, приведенный в ГК, является открытым. Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы.
    К некоммерческим организациям относятся следующие:
    1. Потребительские кооперативы- объединение лиц на началах членства в целях удовлетворения собственных потребностей в товарах и услугах, первоначальное имущество, которого складывается из паевых взносов.
    2. Общественные организации и объединения — некоммерческое объединение лиц на основе общности их интересов для реализации общих целей на основе членства.
    Религиозная организация- объединение граждан, имеющее основной целью совместное исповедание и распространение веры и обладающее соответствующими этим целям признаками (церемонии, обучение религии, религиозное воспитание).
    3. Фонд- некоммерческая организация, не имеющая членства, основанная для достижения общественно полезных целей путём использования имущества, переданного в её собственность учредителями.
    4. Общественные учреждения- не имеющие членства организации, цель которых — в оказании конкретного вида услуг в интересах участников.
    5. Объединение (ассоциация или союз) юридических лиц10- некоммерческая организация, образованная несколькими юридическими лицами для ведения деятельности в их интересах.
    6. Некоммерческое партнерство- некоммерческая организация, члены которой сохраняют права на её имущество, созданная для оказания содействия своим членам в ведении общеполезной деятельности.
    Завершая разговор о месте и роли юридического лица в мировом общественном производстве необходимо обратить внимание на одну характерную тенденцию развития современного производства, имеющую прямое отношение к характеристике юридического лица как субъекта частного права. По свидетельству экономистов, до недавнего времени мировым рынком владели в основном крупнейшие корпорации. Они и сегодня продолжают доминировать, однако их влияние постепенно ослабевает. Во многих странах произошел взрыв мелкого бизнеса. Он обусловлен тем, что, с одной стороны, крупные предприятия сокращают число работающих, а с другой стороны во многих сферах производства мелкому бизнесу выжить легче, чем крупному, да и многие работы мелкими хозяйственными субъектами выполняются лучше, чем крупными. Речь идет о предпринимательских научных фирмах, консультационных, информационных, с гибкой структурой производства. В такой ситуации закономерен интерес к конструкциям, оформляющим юридический статус таких субъектов предпринимательства, к организационно-правовым формам юридических лиц, и к самому феномену юридического лица.

  13. ЭССЕ_Содержание правоотношения
    Гражданско-правовые нормы, содержащиеся в различного рода нормативных актах, призваны регулировать общественные отношения, составляющие предмет гражданского права. Важную роль в раскрытии механизма гражданско-правового регулирования общественных отношений играет понятие гражданского правоотношения. Содержание правоотношения имеет двойственный характер. Различают юридическое и субъективное содержание. Субъективные права и юридические обязанности — это как бы две стороны одной медали: они сонаправлены, корреспондируют друг другу, не могут существовать друг без друга. В субъективном праве всегда заключен какой-либо интерес управомоченного: материальный, духовный, семейный, политический или иной. Именно в этом состоит для управомоченного ценность субъективного права. Дозволенное поведение хотя и зависит от усмотрения управомоченного, его воли и желания, но имеет рамки. Гражданин получает заработную плату в строго установленном размере, может одновременно состоять только в одном зарегистрированном браке и др. В то время как юридическое содержание правоотношения – это возможность определенных действий управомоченного, необходимость определенных действий или необходимость воздержания от запрещенных действий обязанного, а фактическое – сами действия, в которых реализуются права и обязанности. Юридическое и фактическое содержание не тождественны. Первое богаче второго, включает в себя неопределенное количество возможностей. Например, лицо, имеющее среднее образование, обладает правом поступления в вуз, т.е. перед ним большой выбор возможностей, составляющих содержание его субъективного права. Однако реально можно поступить лишь в один вуз при условии успешной сдачи вступительных экзаменов. Таким образом, фактическое содержание – только один из возможных вариантов реализации субъективного права.
    Субъективное право и обязанность неразрывно связаны. Нет субъективного права, не обеспеченного обязанностью, и нет обязанности, которой не соответствовало бы право. Как магнит не «живет», когда нет одного из полюсов, так и правоотношение не существует, если нет или управомоченной, или обязанной стороны. Названное единство можно проследить в действиях, поступках людей. Фактическое поведение является одновременно правом для одной стороны и обязанностью для другой. Например, оплата в повышенном размере сверхурочной работы – обязанность администрации, получение такой платы – право рабочего.
    Таким образом, содержание правоотношения – это субъективные юридические права и обязанности. Субъективное право и соответствующая ему обязанность образуют юридическую связь управомоченной и обязанной сторон. Это значит, что участники правоотношения «связаны», т.е. занимают по отношению друг к другу определенное положение. А, значит, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что между субъективными правами и юридическими обязанностями существует нерасторжимая связь, при отсутствии которой правовая материя (правовая форма) рушится.

  14. СОСТАВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ: СУБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА

    Состав правонарушения — это совокупность субъективных и объективных признаков правонарушения.
    Элементами правонарушения являются субъект, объект правонарушения, а также объективная и субъективная сторона правонарушения.
    Субъект правонарушения — это деликтоспособное вменяемое физическое лицо, достигшее определенного возраста, деликтоспособное юридическое лицо, государственный орган и должностное лицо. Некоторые виды правонарушений может осуществить только специальный субъект –например, дезертирство может совершить только военнослужащий.
    Под субъективной стороной преступления понимается психическая деятельность субъекта преступления, которая имела место при подготовке, совершении и сокрытии данного преступления.

    Субъективную сторону преступления составляют различные явления психического характера, к которым относятся: вина, мотив, цель преступления и эмоциональное состояние лица во время совершения преступления. Одни из названных признаков субъективной стороны принадлежат к обязательным (вина в форме умысла или неосторожности), а другие — к факультативным.

    Вина в форме умысла или неосторожности является обязательным признаком субъективной стороны. Вина — важнейший признак субъективной стороны состава преступления. Она характеризует интеллектуальный и волевой аспекты общественно опасного поведения. При установлении вины прежде всего важно определить, осознавало ли лицо фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидело ли оно возможность либо неизбежность общественно опасных последствий своих действий. Умысел или неосторожность не исчерпывают содержания психической деятельности лица, связанной с совершением преступления.

    Важное место в содержании субъективной стороны принадлежит мотиву и цели преступления. Содержанием мотива и цели определяется морально-этическая оценка совершенных лицом преступных действий (бездействия). При одинаковом сознании лицом фактического характера и общественной опасности совершаемых им действий вина и ответственность могут быть больше или меньше, если мотивы и цели преступления были различными.

    При характеристике субъективной стороны важное значение принадлежит эмоциональному состоянию лица во время совершения преступления. Эмоции и переживания сказываются на осознании человеком совершаемых им действий и его воле, могут усилить восприятие им совершаемых действий либо, наоборот, значительно сузить пределы сознания, ослабить критическую и контрольную составляющие психики. Для уголовно-правовой оценки содеянного имеет значение эмоциональное состояние лица в предкриминальной ситуации и во время совершения преступления. По общему правилу эмоциональные состояния не учитываются в качестве признаков состава преступления. В ст. 107, 113 УК указывается лишь на аффект как признак состава, т.е. на состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения.

    Факультативные признаки субъективной стороны предусматриваются в статьях Особенной части УК в качестве конструктивных или квалифицирующих признаков некоторых составов преступлений и приобретают тогда значение обязательных признаков. Так, мотив или цель преступления указываются в качестве конструктивных признаков в составах подмены ребенка (ст. 153), торговли людьми (ст. 127′), террористического акта (ст. 205), захвата заложника (ст. 206), бандитизма (ст. 209) и др.

  15. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ

    Права и обязанности родителей и детей регулируются в рамках семейного права. Согласно ст. 163 Семейного Кодекса РФ, права и обязанности родителей и детей, в том числе обязанность родителей по содержанию детей, определяются законодательством государства, на территории которого они имеют совместное место жительства. Раздел IV Семейного Кодекса РФ полностью посвящен правам и обязанностям родителей и детей. К правам несовершеннолетних детей глава 11 СК РФ относит:
    • Право ребенка жить и воспитываться в семье (ст.54);
    • Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками (ст.55)
    • право ребенка на защиту своих прав и законных интересов (ст.56)
    • Право ребенка выражать свое мнение (ст.57)
    • Право ребенка на имя, отчество и фамилию (ст.58)
    К имущественным правам ребенка относятся право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи в порядке и в размерах, установленных СК РФ, а также право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка (ст. 60).
    Права и обязанности родителей закрепляются в главе 12 СК РФ. К правам несовершеннолетних родителей относятся, согласно ст.62:
    • право на совместное проживание с ребенком и участие в его воспитании.
    • право самостоятельно осуществлять родительские права по достижении ими возраста шестнадцати лет
    • право признавать и оспаривать свое отцовство и материнство на общих основаниях
    • право требовать по достижении ими возраста четырнадцати лет установления отцовства в отношении своих детей в судебном порядке.
    Согласно ч.1 ст. 63 СК РФ, родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей.Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами. Часть 2 этой же статьи закрепляет, что родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования, причем родители имеют право выбора образовательной организации, формы получения детьми образования и формы их обучения с учетом мнения детей до получения ими основного общего образования.
    Ст. 64 СК РФ гласит, что защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, если органами опеки и попечительства не установлено противоречие между интересами родителей и детей.
    Родительские права осуществляются в соответствии со статьей 65 СК РФ. Защита родительских прав регулируется статьей 68. Основания для лишения родительских прав закреплены в ст. 69 и к ним относятся:
    • уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;
    • отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной организации, организации социального обслуживания или из аналогичных организаций;
    • злоупотребление своими родительскими правами;
    • жесткое обращение с детьми, в том числе осуществление физического или психического насилия над ними, покушение на их половую неприкосновенность;
    • болезнь хроническим алкоголизмом или наркоманией;
    • совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи.

  16. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ПРИНЦИПЫ.

    Юридическая ответственность формирует тесную связь государства с обществом. Устойчивое взаимодействие индивидов предполагает необходимость выполнения ими определенных требований, включающие обязанности, нормы, традиции. Хотя проблема юридической ответственности в современной науке до конца не изучена, ее решение является важным компонентом в правовой системе. Один из ученых И.А. Алексеев заметил, что «в настоящее время в период формирования правового государства в Российской Федерации как никогда велика роль одного из основополагающих институтов права — юридической ответственности».
    Юридическая ответственность всегда связана с конкретными лишениями, так как она предполагает причинение виновному ущемление или ограничение его личных и имущественных интересов, свободы. Поэтому юридическая ответственность – это применение мер государственного принуждения к правонарушителю за совершенное им противоправное деяние. Она характеризуется следующими признаками: наступление для правонарушителя неблагоприятных последствий различного характера; государственное принуждение; наступление только за виновное деяние; сочетание с публичным государственным осуждением; преследование цели предупреждать новые правонарушения. Данные признаки являются обязательными: отсутствие хотя бы одного из них свидетельствует об отсутствии юридической ответственности. Кроме того, юридическая ответственность всегда оценивает прошлое, то есть подразумевается ответственность за деяние, которое уже произошло, и устанавливается за нарушение правовых норм, а не за их выполнение. Это одни из важных особенностей юридической ответственности. Например, в романе известного писателя Ф. М. Достоевского Раскольников совершил сразу два преступления, о которых он пытался умолчать. Он долго не мог смириться с этим, его мучала совесть. Она же и вывела героя на чистую воду. Спустя некоторое время он понес наказание в виде лишения свободы. Само название произведения «Преступление и наказание» подразумевает юридическую ответственность. Противоправное деяние не осталось безнаказанным… Однако существуют и основания для освобождения от принудительных мер. Необходимая оборона, возраст, обоснованный риск, психическое принуждение, истечение или изменение сроков давности гарантируют принцип презумпции невиновности. Это значит, что пока правомочные органы не докажут вину, человеку будет обеспечена охрана прав и свобод личности. Тем не менее, я считаю, что каждый должен подчиняться закону и принимать во внимание принципы юридической ответственности. А к основным принципам юридической ответственности относят: законность — «точная и строгая реализация правовых предписаний», справедливость, неотвратимость наступления, целесообразность, индивидуализацию наказания, ответственность за вину, недопустимость удвоения ответственности. Каждый из принципов имеет место в существовании юридической ответственности.
    Таким образом, основное значение юридической ответственности заключается в охране правопорядка, воспитании людей и общества в целом. Осуществить это вполне возможно, если соблюдать условия основных принципов юридической ответственности и не совершать противоправные действия(бездействия).

  17. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    Для того, чтобы раскрыть эту тему обратимся к двум понятиям «Права гражданина — это коллективная воля общества, которую призвано обеспечить государство» а также «Права человека есть неотъемлемые, неразделимые, материально обусловленные и гарантированные государством возможности индивида обладать и пользоваться конкретными благами: социальными, экономическими, политическими, гражданскими (личными) и культурными».
    Государство в нужной мере старается сделать человека свободным, дать ему самостоятельное самоопределение в некоторых сферах его общественной жизни. По моему мнению, перед государство должна стоять одна главная задача это — исключение неблагоприятных последствий для человека после своего вмешательства в социально-экономический процессы, тут может быть две ситуации, когда государство проявляет излишнею активность, что приводит к сужению спектра свобод и прав человека, а также когда государство уменьшает свои функции, вплоть до своего исчезновения , что приводит к утрате стабильности и глубоким конфликтам. Что касается РФ, в нашем государстве существует несколько сбалансированных принципов (перечислю основные):
    1. Непосредственное действие прав и свобод человека и гражданина (статья 18).
    2. Принцип равенства всех перед законом и судом (статья 19).
    3. Полнота прав и свобод граждан РФ (статья 6).
    4. Неотчуждаемость основных прав и свобод, недопустимость их произвольного ограничения (статья 55).
    5. Гарантированность прав и свобод человека (статья 19).
    6. Соответствие международным актам о правах человека (статья 17).
    Если затрагивать виды прав и свобод, то их довольно много: политический права и свободы (свобода слова и средств массовой информации, право на информацию, право на проведение публичных мероприятий, право на участие в управлении государством, право обращаться в органы власти.); экономические, социальные и культурные права (право частной собственности, свобода труда, право на предпринимательскую деятельность, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на жилище, право на социальное обеспечение, право на образование и т.д.).
    Среди прав человека нужно выделить несколько основных принципов:
    1. Универсальность и неотъемлемость.
    2. Взаимозависимость и неделимость
    3. Принцип равенства и недискриминации
    4. Права и обязанности
    «Свобода есть право делать все, что дозволено законами. Если бы гражданин мог делать то, что этими законами запрещается, то у него не было бы свободы, так как то же самое могли бы делать и прочие граждане». — писал французский правовед Монтескье. В его словах выражена главных мысль о правах и свободах человека.

  18. ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

    Отрасль трудового права является важным элементом в создании общественных благ. Данная тема актуальна по сей день: ведь человеку ежедневно необходимо удовлетворять свои желания и потребности. Материальные и нематериальные блага индивид осуществляет в результате целенаправленной деятельности, именуемой трудом.
    С возникновением труда, трудовых отношений появляется и трудовое законодательство. В самом широком смысле трудовое законодательство – это законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, регулирующие трудовые отношения между работником и работодателем. Согласно ст. 1 Трудового Кодекса РФ целями трудового законодательства являются «установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей». Также статья гласит об основных задачах. К ним относят: создание необходимых правовых условий, организацию труда и управление труда; подготовку и дополнительное профессиональное образование работников. Между субъектами трудовых правоотношений обязательно возникают трудовые отношения, а это – отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за определенную плату трудовой функции, подчинении работника правилам внутреннего распорядка. Трудовые отношения, как правило, рождаются в системе трудовых правоотношений, которые необходимо отличать от гражданско-правовых. Также трудовые отношения заключаются в непосредственном применении труда по определенной специальности, квалификации, должности, которые предполагают добровольность вхождения в рабочий коллектив. Возмездный характер, который носят трудовые правоотношения, заключается в том, что за затраченный труд выплачивается вознаграждение — заработанная плата. Однако, вне воли и сознания наемного работника и работодателя трудовые правоотношения возникнуть не могут: согласно статье 4 ТК РФ, принудительный труд запрещен. Трудовые отношения возникают, когда заключается трудовой договор, в котором прописаны все условия труда, права и обязанности обеих сторон, общие положения о должности и тому подобное. Трудовые отношения прекращаются с расторжением трудового договора. Причинами увольнения, смены места работы может послужить любой фактор, как со стороны работника, так и со стороны работодателя.
    В заключение эссе стоит отметить, что основным элементом трудовых правоотношений является трудовой договор, регулирующий отношения между субъектами. Поэтому в каждом государстве для контроля отношений между работником и работодателем и появилось трудовое законодательство.

  19. ЭССЕ_ПРАВО_ АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ. ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ
    Для начала раскроем понятие “Административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами”. Из этого можно сделать вывод, что административное наказание является некой санкцией административно-правовой нормы, служит в воспитательных целях, чтобы от лица в дальнейшем не последовала подобных совершений.
    Что касается видов административных наказаний, то выделяют следующие категории:
    1) Предупреждение. Мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной форме.
    2) Административный штраф. Установленная государством мера административного наказания за совершение административного правонарушения в виде денежного взыскания, применяемая в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и др. лицами.
    3) Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения.
    4) Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения.
    5) Лишение специального права, предоставленного физическому лицу. Лишение физического лица, совершившего административное правонарушение, ранее предоставленного ему специального права устанавливается за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом в случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ.
    6) Административный арест. Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от общества. Это один из наиболее строгих видов административных наказаний, который назначается и устанавливается лишь в исключительных случаях за отдельные виды административных правонарушений.
    7) Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства заключается в принудительном и контролируемом перемещении указанных граждан и лиц через Государственную границу РФ за пределы Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации — в контролируемом самостоятельном выезде иностранных граждан и лиц без гражданства из Российской Федерации.
    8) Дисквалификация. Дисквалификация заключается в лишении физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Дисквалификация устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет.
    9) Административное приостановление деятельности (введен Федеральным законом от 09.05.2005 N 45-ФЗ). Административное приостановление деятельности преследует цели обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, окружающей среды, имея в виду экологическую безопасность, а также борьбу с распространением наркотиков, с отмыванием доходов, полученных преступным путем, с финансированием терроризма.
    “Величайшее поощрение преступления — безнаказанность.” — говорил древнеримский политический деятель Марк Туллий Цицерон. Этими словами он хотел сказать, что за любое преступление должно следовать соответствующие ему наказание, иначе самые мелкие наказания перейдут в крупные и трагичные.

  20. ФОРМА ГОСУДАРСТВА: ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ, ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА, ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

    Категория «форма» в общефилософском смысле означает внешне оформленное состояние какого-либо явления, доступное для восприятия. Форма государства представляет собой его организацию и структуру, которая отражает внутренние характеристики данного государства, состояние общественных и политических процессов, расстановку политических сил, культуру и менталитет народа и пр.Форма государственного правления показывает организацию высших органов государственной власти, порядок их образования, принципы их взаимоотношений между собой, степень участия народных масс в их формировании и деятельности. Традиционно сложилось понимание о двух разновидностях форм правления: монархии и республике. Монархия – форма правления, при которой высшая государственная власть принадлежит единоличному главе государства (королю, царю, шаху), который занимает престол по наследству и не несет ответственности перед населением.Монархии традиционно делят по степени концентрации власти на абсолютные и ограниченные (дуалистические, конституционные (парламентские)). Абсолютная монархия — форма правления, при которой вся полнота верховной власти в государстве и юридически, и фактически принадлежит монарху. Дуалистическая монархия — переходная форма правления. Для нее характерно определенное «равновесие» между властью монарха и властью представительного органа, которые делят между собой законодательные полномочия.Более типична парламентарная монархия, когда в руках монарха находятся ограниченные полномочия (представительство государства в международных отношениях, право помилования, награждения и т.п.), а фактическая государственная власть осуществляется парламентом и правительством.Республика — форма правления, при которой высшие органы государственной власти формируются гражданами на свободных выборах и на определенный срок.В настоящее время республиканская форма правления многообразна, с определенной долей условности все республики можно подразделить на президентские, парламентские и смешанные.
    Следует отметить, что такая классификация достаточно условна и чистых типов практически не существует.Государственный режим (политический режим) принято определять как совокупность средств, методов, способов и приемов осуществления государственной власти. Это позволяет классифицировать государственный режим на две основные группы: демократические и недемократические.
    Демократический режим обладает следующими признаками:
    — формирования высших органов государственной власти путем свободных выборов;;
    — обеспечение прав и свобод личности;
    — конституционное разделение властей;
    — наличие механизма ответственности государства перед своими гражданами;
    — политический плюрализм и идеологическое многообразие,;
    — признание многообразия форм собственности и их защита.
    Среди недемократических традиционно выделяют авторитарный и тоталитарный режимы.
    Тоталитарное государство выступает как всеохватывающая, всеконтролирующая и всепроницающая власть. Характеризуется наличием одной официальной идеологии, которая формируется и задается господствующей (правящей) политической партией. Тоталитаризм имеет три разновидности: левый тоталитаризм (коммунизм), правый тоталитаризм (фашизм) и религиозный тоталитаризм (исламский фундаментализм).Авторитарный режим считается наиболее мягким среди недемократических режимов. Отличительной особенностью данного режима является наличие правящей элиты, власть которой не ограничена законом и не контролируется населениемФорма государственного устройства представляет собой территориальную организацию власти, отражающую характер взаимодействия государства как целого с составными его частями, распределение властных полномочий между центральными и местными органами.В юридической науке разновидностями форм государственного устройства принято считать унитарное государство и федерацию.Унитаризм характеризуется наличием единой иерархически выстроенной системы органов государственной власти. Существует две разновидности унитарного государства: централизованное и децентрализованное. В централизованном государстве отношения органов власти на местах с центральной властью основываются на принципе строгой подчиненности. Децентрализованное унитарное государство основывается на развитой системе местного самоуправления.Федерация представляет собой децентрализованное государство, в котором субъекты федерации наделены значительной степенью государственности, собственными полномочиями, которые строят свои взаимоотношения с центром на основе разделения предметов ведения. Федерациями являются в основном большие по площади государства с многонациональным составом населения (Россия, США, Канада и пр.).При всем многообразии форм государственного устройства и политических режимов можно прийти в выводу, что форма правления является самым главным, ведущим блоком формы государства, потому что он характеризует структуру, взаимоотношения высших органов государства и их отношение к населению.

  21. ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ.
    Правоотношения можно классифицировать по различным основаниям. Так, по отраслевому признаку они подразделяются на государственные, административные, финансовые, трудовые, семейные, гражданские и т.д. В свою очередь, все существующее разнообразие гражданских правоотношений может быть соответствующим образом классифицировано. Такая классификация имеет не только теоретическое, но и практическое значение, поскольку помогает правильно уяснить характер взаимоотношений сторон в том или ином правоотношении и, следовательно, правильно применять гражданское законодательство к конкретному случаю. Гражданские правоотношения подразделяются на виды по различным основаниям.Самое распространенное деление гражданских правоотношений происходит по объекту (предмету) их воздействия на общественные отношения. По данному критерию различают:
    • имущественные правоотношения. К ним относятся правоотношения, имеющие своим объектом материальные блага (имущество), правоотношения по поводу прав на использование результатов интеллектуальной деятельности и обязательственные правоотношения;
    • личные неимущественные правоотношения. Эти правоотношения имеют в качестве объекта нематериальные блага, связанные, в частности, с авторством на результаты умственного труда, именем гражданина, его личной, семейной тайной и другими нематериальными благами.
    С позиции наличия либо отсутствия правовой связи правообладателя с третьими лицами гражданские правоотношения делятся на:
    • абсолютные правоотношения.
    • относительные правоотношения.
    Следует иметь в виду, что деление гражданских правоотношений на абсолютные и относительные в значительной степени носит условный характер, так как во многих гражданских правоотношениях зачастую сочетаются как абсолютные, так и относительные элементы.
    В зависимости от способа удовлетворения интересов управомоченного лица различают вещные и обязательственные правоотношения.
    • вещные правоотношения. В подобного рода правоотношении интерес управомоченного лица удовлетворяется за счет полезных свойств вещей путем его непосредственного взаимодействия с вещью. Вещные правоотношения реализуются действиями самого управомоченного лица. Например, юридический интерес собственника будет удовлетворен, если никто не будет ему препятствовать владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему вещами.;
    • обязательственные правоотношения. В них интерес уполномоченного лица может быть удовлетворен только за счет определенных действий обязанного лица по предоставлению управомоченному лицу соответствующих материальных благ. Обязательственное правоотношение реализуется путем совершения определенных действий обязанным лицом. Например, интересы продавца будут удовлетворены лишь после передачи ему покупателем определенной договором денежной суммы за проданную вещь.
    При этом разделение правоотношений на вещные и обязательственные также весьма условно. В частности, ст. 305 Гражданского кодекса допускает защиту лица, владеющего вещью на основании договора (обязательственное правоотношение), с помощью вещного иска. Таким образом, одни и те же правоотношения могут классифицироваться по разным основаниям, образуя тем самым новую классификационную рубрику. Например, по различным основаниям правоотношения могут подразделяться на срочные, бессрочные, денежные, корпоративные, наследственные, долевые, солидарные, регрессные, простые, сложные, взаимные и др. В итоге можно сделать вывод, что классификация гражданских правоотношений преследует не только теоретические, но и практические цели, заключающиеся в правильном уяснении прав и обязанностей сторон, определении субъектного состава, определении круга правовых норм (институты, применяемые к конкретным видам правоотношений в процессе их возникновения и реализации, а также ответственность в случае нарушения субъектами прав и обязанностей).

  22. ЭССЕ_ГАЛЧИН СЕРГЕЙ_ПРАВО
    КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА РФ
    Президент , согласно Конституции , является главой государства, гарантом Конституции , прав и свобод человека и гражданина.

    Президент, как глава государства, занимает особое место в высших органах и не относится к ветвям той самой власти (законодательной, исполнительной, судебной). Основы конституционно-правового статуса Президента определяются Конституцией . Закон, который бы регулировал конституционно-правовой статус Президента , не принят.
    Президент осуществляет следующие основные виды деятельности:
    – представляет Российскую Федерацию внутри страны и на международном уровне;
    – обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти, осуществление полномочий федеральной государственной власти на всей территории России;
    – обеспечивает стабильность конституционного строя;
    – является гарантом Конституции , прав и свобод человека и гражданина;
    – принимает меры по охране суверенитета России, ее независимости и государственной целостности;
    – определяет основные направления внутренней и внешней политики государства.

    Статус Президента предполагает, что все его действия направлены на обеспечение взаимодействия и координирование законодательной, исполнительной и судебной власти с целью поддержания эффективности системы удержания власти под контролем.

  23. ЭССЕ_ГАЛЧИН СЕРГЕЙ_ПРАВО
    ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ.
    В истории формирования охраны природных ресурсов произошло несколько этапов: видовая и заповедная охрана природы — поресурсная охрана — охрана природы — рациональное использование природных ресурсов — охрана среды обитания человека — охрана окружающей природной среды.

    Охрана окружающей природной среды — новая форма во взаимодействии человека и природы, она представляет собой систему государственных и общественных мер , направленных на благоприятное сотрудничество общества и природы, сохранение и воспроизводство действующих экологических сообществ и природных ресурсов во имя живущих и будущих поколений. Нерациональное использование природных ресурсов в конечном счете ведет к экологическому кризису, а сбалансированное использование ресурсов создает почву для выхода из кризиса. Выход из глобального экологического кризиса — важнейшая научная и практическая проблема современности. Над решением проблемы работают тысячи людей в каждой стране. Задача заключается в разработке комплекса антикризисных мер, которые помогут остановить нерациональное использование ресурсов и выйти на правильное направление развития жизни общества.
    Согласно закону Российской Федерации об охране окружающей среды основными принципами охраны окружающей среды являются следующие:
    • приоритет охраны жизни и здоровья человека;
    • научно-обоснованное сочетание экологических и экономических интересов;
    • рациональное и не истощительное использование природных ресурсов;
    • платность природопользования;
    • соблюдение требований природоохранительного законодательства, неотвратимость ответственности за его нарушение;
    • гласность в работе экологических организаций и тесная связь их с общественными объединениями и населением в решении природоохранных задач;
    • международное сотрудничество в области охраны окружающей природной среды.

    Экологический кризис не является неизбежным и закономерным порождением научно-технического прогресса, он обусловлен как у нас в стране, так и в других странах мира комплексом причин объективного и субъективного характера, среди которых не последнее место занимает потребительское, а нередко и хищническое отношение к природе, пренебрежение фундаментальными экологическими законами. Поэтому и необходимо жесткое регулирование использование природных ресурсов, во избежание серьезных последствий.

  24. ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ) ПРАВА: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ.
    Для того чтобы стать реальным и эффективно выполнять свои функции, право должно иметь внешнее выражение, то есть определенную форму или источник.
    Воля государства, выраженная в виде правовых норм (правил поведения), должна быть изложена таким образом, чтобы обеспечивалась возможность ознакомления с этими нормами самых широких слоев населения. В юридической науке формы, с помощью которых государственная воля возводится в общеобязательный ранг и становится правовой нормой, обозначаются термином «источники права».
    В настоящее время наиболее известны следующие виды источников права:
    — правовой обычай;
    — нормативный правовой акт;
    — юридический прецедент;
    — договор нормативного содержания;
    — юридическая наука (доктрины и идеи).
    Нормативно-правовой акт как вид источников права — это официальный, властный документ, принятый в строго определенном порядке компетентным органом государства с целью регулирования наиболее важных общественных отношений.
    Существует определенная классификация нормативно-правовых актов:
    1.По юридической силе: законы и подзаконные акты.
    2.По сфере действия: общефедеральные нормативно-правовые акты, акты субъектов федерации, акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты.
    3.По субъектам, издавшим нормативно-правовой акт: государственных органов, муниципальных органов, профсоюзов, акционерных обществ, акты совместного характера, акты, принятые на референдуме.
    4.По срокам действия: неопределенно-длительного действия и временные.
    Все нормативные акты имеют определенные временные, территориальные ограничения (пределы) своего существования и действия, а также распространяются на определенный круг лиц (субъектов права). По общему правилу, нормативно-правовые акты применяются к отношениям, имевшим место в период от введения их в действие до утраты ими силы.
    Говоря о пределах действия нормативного акта во времени, учитывают три существенных обстоятельства: момент вступления его в законную силу, момент прекращения его действия и применение установленных нормативным актом юридических норм к отношениям, возникшим до его вступления в законную силу («обратная сила закона»).
    Для юриста очень важно знать и правильно понимать, что такое источник права, знать какие существуют виды источников, а также нужно уметь выбрать источник права при решении юридических дел, содержащий необходимые нормы права, регулирующие соответствующие общественные отношения.

  25. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: ПОНЯТИЕ, СТОРОНЫ, ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ.
    Актуальность существования обязательства заключается в том, что современное гражданское право, несомненно, достигло необыкновенной точности в области регламентации сложнейшей сферы имущественных отношений, особенно торгового оборота.
    Поскольку обязательства оформляют процесс товарообмена, они относятся к группе имущественных отношений неимущественного характера, которые не могут обретать форму обязательств.
    Таким образом, обязательство представляет собой относительное имущественное отношение, в котором один участник (должник) обязан совершить в пользу другого (кредитора) определенное действие или воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанностей.
    Стороны обязательства — кредитор и должник. Кредитор — управомоченная сторона. Должник — обязанная сторона. И на управомоченной и на обязанной стороне могут быть различные субъекты гражданского права. Сторонами в обязательстве могут быть различные субъекты гражданского права: обычные граждане, индивидуальные предприниматели, организации — предприниматели (коммерческие юридические лица), некоммерческие юридические лица, публично – правовые субъекты. Субъектный состав обязательств имеет существенное значение в их правовом регулировании.
    Основание возникновения обязательств являются определенные юридические факты. Обязательства могут возникать:
    1 — из договоров. Наиболее распространенные основания т.к. гражданский оборот основан прежде всего на договорах товаровладельцев и иных собственников имущества.
    2 — в следствии причинения вреда. Суть сводится к обязанности лица причинившего вред возместить его в полном объеме в пользу потерпевшего.
    3 — в следствии неосновательного обогащения. Незаконно обогатившееся лицо обязуется вернуть полученное имущество и все полученные доходы от его использования в пользу потерпевшей стороны (кредитора).
    4 — на основании судебного решения. Суд закрепляет права и обязанности должника и кредитора в случае рассмотрения споров по гражданским делам.
    5 — в результате иных действий и событий, с которыми гражданское законодательство связывает наступление гражданско-правовых последствий.
    Обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным законодательством и договорам между сторонами. Выделяют 2 основные группы обязательств:
    1) прекращение обязательств зависит от воли сторон: прекращение обязательства исполнения, путем зачета, соглашение сторон, совпадение сторон должника и кредитора, прекращение долга, предоставление отступного;
    2) прекращение обязательств вне зависимости от воли сторон: смерть гражданина в обязательстве личного характера, прекращение обязательства ликвидацией юридического лица, прекращение обязательства на основании акта государственного органа, прекращение обязательства невозможного исполнения, прекращение обязательства истечением срока исковой давности носит ограничительный характер.
    Исполнение обязательства представляет собой именно тот результат, к которому стороны стремились, достижение этого результата является целью сторон обязательства. Исполнение обычно не сводится к совершению какого-либо одного действия.

  26. ОБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ.

    Каждый из нас ежедневно вступает во взаимоотношения различных видов. Они возникают между людьми и социальными группами в процессе их деятельности. Это объясняется тем, что все мы являемся частью общества, которое работает как механизм: если одна из его частей перестает работать, то и вся система потихоньку приходит в негодность. И для того, чтобы урегулировать действия каждого человека в обществе, вводится такое понятие как правоотношение.
    В учебнике для вузов, под редакцией М.И.Абдулаева, говориться о том, что правоотношение – это особый вид общественных отношений, участники которых связаны взаимными юридическими правами и обязанностями. Правоотношения возникают не только между людьми, но и между гражданами-предпринимателями, государственными органами, предприятиями, фирмами, кооперативными и иными организациями. Все правоотношения состоят из 3 элементов, а именно: содержание, субъект и объект. Содержание правоотношения состоит с одной стороны из субъективного права, а это виды и меры возможных действий и поведения субъекта, а с другой стороны из юридических обязанностей, что подразумевает вид должного поведения, предписанный государством, тому, кто взаимодействует с носителем субъективного права. Субъект — это сам человек, который учувствует в правоотношениях, а если точнее, то это физические лица или организации. Но что же тогда является объектом правоотношения? А это то, ради чего люди вступают в правовые отношения. Существует два основных подхода к понятию объекта правоотношений. Первый подход — монистическая теория, теория единого объекта. Согласно монистической теории объектом правоотношения является поведение его участников, то есть объект правоотношения должен быть способен к реагированию на правовое воздействие. Например, в соответствии с российским административным законодательством органы внутренних дел устанавливают и осуществляют административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Речь идет об особо опасных лицах, осужденных за тяжкие преступления. Суть надзора — наблюдение за этими лицами с целью предупредить совершение ими новых преступлений и оказать на них воспитательное воздействие. Объектом правоотношений между органом внутренних дел и лицом, за которым установлен административный надзор, является поведение поднадзорного. Второй подход — плюралистическая теория, в которой признается множественность объектов правоотношения. К объектам этой теории можно отнести: вещи; продукты духовного творчества; личные нематериальные блага, к которым можно отнести имя, честь, достоинство; действия или воздержание от действия; ценные бумаги и документы.
    Итак, объектом правоотношения является то, ради чего оно возникает. Если объектом права считаются общественные отношения, которые являются предметом регулирования и этого регулирования требуют, то объект правоотношения – это уже что-то конкретное, элемент общественных отношений, их определенная часть, по поводу которой субъекты правоотношений взаимодействуют между собой и то, на что направлены субъективные юридические права и обязанности граждан.

    Список литературы:
    Правоведение: Учебник для вузов / Под редакцией М.И. Абдулаева – М.: Финансовый контроль, 2004. – 561 с. – (Серия «Учебники для вузов»).
    Сайты:
    http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/obekty-pravootnosheniy.html
    http://www.bibliotekar.ru/teoria-gosudarstva-i-prava-4/30.htm

  27. БРАК: ПОНЯТИЕ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ

    Семья очень важна в жизни каждого человека. Семья — это самые близкие, родные люди, которых мы очень любим, которые дарят нам тепло и помогают в сложных ситуациях. Обычно, институтом семьи тесно связан другой общественный институт — институт брака. Как правило, именно брачная пара составляет основу семьи. Но что же такое брак, как его заключить и какие если особенности в данном процессе?
    В юридической литературе брак — определяется как юридически оформленный, свободный и добровольный союз мужчины и женщины, имеющий целью создание семьи и порождающий для них взаимные личные и имущественные права и обязанности. Брак заключается в государственных органах записи актов гражданского состояния по истечении месячного срока после подачи женихом и невестой совместного заявления. При наличии особых обстоятельств, таких как беременность, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств, брак может быть заключен в день подачи заявления. Оформление брака — юридическая процедура с целью упростить правовые взаимоотношения пары и государства. Наследники первой очереди — дети, родители и текущие супруги. Усыновить детей супруга гораздо проще, чем незарегистрированного партнера. Супруг может получать пенсию и другие выплаты, если с другим партнером что-то случается, дети в браке автоматически считаются детьми мужа при оформлении свидетельства о рождении, и не надо лишних заявлений. Важным пунктом заключения брака является достижение брачного возраста. В нашей стране единый брачный возраст для мужчин и женщин – восемнадцать лет, который совпадает с возрастом их гражданского совершеннолетия (ст. 21 ГК РФ). Однако здесь есть исключение, а именно: в брак может вступить лицо, достигшее шестнадцати лет, но с разрешения в каждом конкретном случае органа местного самоуправления по месту жительства этого лица и только при наличии уважительных причин. Не менее важными условиями вступления в брак являются: отсутствие родственно-семейных связей у жениха и невесты; отсутствие брачных отношений у будущих супругов; дееспособность лиц, вступающих в брак. Несоблюдение этих условий или регистрация брака с их соблюдением, но без намерения создать семью, в случае требования заинтересованных лиц или управомоченных органов может повлечь признание в судебном порядке брака недействительным.
    Семья является одним из пяти фундаментальных институтов общества, придающим ему стабильность и способность восполнять население в каждом следующем поколении. Одновременно семья выступает малой группой — самой сплоченной и стабильной ячейкой общества. На протяжении своей жизни человек входит в состав множества самых разных групп — в группу сверстников или друзей, школьный класс, трудовой коллектив, спортивную команду — но лишь семья остается той группой, которую он никогда не покидает.

    Список литературы:
    Правоведение: Учебник для вузов / Под редакцией М.И. Абдулаева – М.: Финансовый контроль, 2004. – 561 с. – (Серия «Учебники для вузов»).
    Сайты:
    http://legalquest.ru/semejnoe-pravo/brak-ponyatie-poryadok-i-usloviya-zaklyucheniya.html
    http://www.bibliotekar.ru/semeynoe-pravo-1/9.htm

  28. ЭССЕ_ПРАВО_ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ.
    Мы проживаем в самом большом, многонациональном государстве мира, и согласно статье 1(раздел 1) Конституции РФ: «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления». Структура и полномочия высших органов власти, порядок их формирования и степень участия в этом процессе населения определяют форму правления в государстве.
    Форма государственного правления — это организация вышестоящих органов государственной власти, характер и принципы их взаимодействия с другими органами государства, с политическими партиями, классами и социальными группами. В современном мире каждое государство отличается набором специфических черт и характеристик, которые сложились в процессе его исторической эволюции, под влиянием природных факторов, особенностей социально-экономического развития, религии и пр. Однако из всего многообразия современных государственных форм можно выделить две основные формы правления — монархию и республику.
    Монархия — государство, в котором вся власть сосредоточена в руках единоличного главы государства — монарха. Современная монархия представлена в абсолютной и парламентской формах.
    Монархическая форма правления характеризуется следующими признаками:
    1.Существование единоличного носителя верховной государственной власти; монарх – единственный источник власти, единственный субъект государственного суверенитета.
    2. Пожизненная принадлежность власти монарху, законы монархии не предусматривают отстранения монарха от власти ни при каких обстоятельствах.
    3. Династическое наследование верховной власти монарха
    4. Власть монарха предстает как непроизводная от власти народа (т. е. подчеркивается божественное происхождение монарха, благодаря чему царь становится помазанником Божьим, иногда получает корону из рук Папы Римского и т. п.).
    5. Монархическая форма правления характеризуется юридической безответственностью монарха, т. е. монарх не несет юридической, а также политической ответственности за результаты своего правления.
    Республика— форма государственного правления, при которой верховная власть осуществляется выборными органами, избираемыми населением (или
    государственными органами) на определённый срок. Основные формы республики: президентская республика и парламентская республика.
    Кроме того, существует ещё смешанная (полупрезидентская) республика.
    Республиканская форма правления характеризуется следующими признаками:
    1.существование единоличного или коллегиального главы государства;
    2.выборность на определенный срок главы государства и других верховных органов государственной власти;
    3.осуществление государственной власти не по собственному праву, а по поручению народа;
    4.юридическая ответственность главы государства в случаях, пред-усмотренных законом;
    5.обязательность решений верховной государственной власти для всех других государственных органов;
    6.преимущественная защита интересов граждан государства, взаимная ответственность личности и государства;
    7.имеет место разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную.
    Благодаря тому, что в нашей стране существует республиканская форма правления, мы вправе сами выбирать того человека, который будет стоять у власти, тем сами мы сами определяем свою судьбу и судьбу своей страны.

  29. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ВИДЫ.
    Юридическая ответственность формирует тесную связь государства с обществом.
    Юридическая ответственность это те принудительные меры для исполнения норм права, которое государство применяет по отношению к правонарушителю. Действия государства в области принуждения осуществляются строго по закону и имеют правовые рамки.
    Субъектами этой деятельности является полиция, суд, прокуратора, администрация различных государственных учреждений, которые занимаются рассмотрением дел о правонарушениях.
    Юридическая ответственность имеет следующие признаки:
    — налагается только за совершенные поступки, а не за мысли или намерения;
    — заключается в неблагоприятных последствиях для личности; правонарушителя и его имущества;
    — обеспечена принудительной силой государства;
    — возлагается строго определенными государственными органами и должностными лицами в ходе правоприменительной деятельности.
    При отсутствии хотя бы одного из признака свидетельствует об отсутствии юридической ответственности.
    Кроме того, юридическая ответственность всегда оценивает прошлое, то есть подразумевается ответственность за деяние, которое уже произошло, и устанавливается за нарушение правовых норм, а не за их выполнение. Это одни из важных особенностей юридической ответственности.
    Виды юридической ответственности зависят от характера правонарушения. Различают ответственность:
    — уголовную – наступает за преступления. Только суд может привлечь к уголовной ответственности и определить меру наказания (лишение свободы, исправительные работы);
    — административную — наступает за проступки, нарушающие общественный порядок или совершенные в сфере государственного управления. Мерой ответственности служат административные взыскания (предупреждение, штраф, исправительные работы, административный арест до 15 суток);
    — гражданскую — наступает за нарушение имущественных прав (неисполнение договорных обязательств, причинение имущественного вреда). Главная мера ответственности — возмещение убытков;
    — дисциплинарную — наступает за нарушение трудовой, учебной, воинской, служебной дисциплины. Меры воздействия на правонарушителя — замечание, выговор, увольнение, исключение из учебного заведения.

  30. УГОЛОВНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ: ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, ИСТОЧНИКИ.
    Уголовное право определяет меру наказания, основания для привлечения к уголовной ответственности или освобождения от него, также определяется правовой статус лиц, участвующих в совершении преступления и дается оценка возможности их привлечения к уголовной ответственности.
    Уголовное право как отрасль права представляет собой совокупность юридических норм, установленных высшим органом власти в целях регулирования правоотношений, возникающих в связи с совершением преступления. Понятие уголовного права употребляется в таких значениях:
    Как отрасль законодательства уголовное право представляет собой совокупность законов, содержащих нормы уголовного права.
    Как отрасль юридической науки уголовное право представляет одновременно исследовательскую деятельность, направленную на получение нового знания о самых разных аспектах уголовного права, и совокупность идей, взглядов и представлений об этом, полученных в результате исследовательской деятельности и воплощенных в различных теоретических концепциях.
    Предметом уголовного права выступают общественные отношения, образовавшиеся в сфере действия норм уголовного права. Но в отличие от других отраслей права уголовное право имеет «двуединый» предмет, который решается при помощи уголовно-правовых норм, включающих в себя: предмет уголовно-правовой охраны — составляют позитивные общественные отношения — наиболее важные из них, связанные с обеспечением нормальных условий жизни личности, общества и государства (ч. 1 ст. 2 УК), которые регулируются нормами других отраслей права (конституционного, гражданского и т.д.)и предмет уголовно-правового регулирования — образует совокупность двух основных разновидностей общественных отношений:
    — отношения, возникающие в связи с совершением преступления между лицом, его совершившим, и государством в лице правоприменительных органов по поводу обеспечения справедливой и целесообразной реакции государства на совершение преступления;
    — отношения, возникающие вследствие допускаемого уголовным законом причинения вреда правоохраняемым объектам при обстоятельствах, исключающих преступность деяния (необходимая оборона, крайняя необходимость и др.), при добровольном отказе от преступления и т.п.
    Источниками уголовного права являются:
    — Конституция РФ;
    — Уголовный кодекс РФ;
    — Федеральные законы;
    — Нормы международного права;
    — Международные договоры РФ.

  31. ОПЛАТА ТРУДА: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, СИСТЕМА ВЫПЛАТЫ, ПРАВОВАЯ ОХРАНА.
    Оплата труда – система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
    Основные признаки оплаты труда: 1) это вознаграждение за труд, т.е. за выполненную работу или работу, которая должна быть выполнена;
    2) размер платы устанавливается в соответствии с количеством и качеством труда и с учетом совокупного результата;
    3) условие о ее выплате устанавливается соглашением сторон трудового договора или законодательством;
    4) выплата заработной платы производится систематически;
    5) обязанность ее выплаты работодателем и право на получение работником возникают в силу заключения трудового договора;
    6) регулирование оплаты труда осуществляется государством.
    Трудовое законодательство (ст. 135 ТК РФ) под системой оплаты труда определяет совокупность правил определения заработной платы. Система оплаты труда включает как способ установления соотношения между мерой труда и мерой вознаграждения за него, так и конкретные размеры тарифных ставок, окладов. В систему оплаты труда включаются также условия, порядок выплаты и размеры доплат и надбавок компенсационного характера, премий. Основными системами оплаты труда являются повременная и сдельная. Повременная – система оплаты труда, при которой заработная плата зависит от количества затраченного времени с учетом квалификации работника и условий труда. Сдельная — система оплаты труда, при которой заработок зависит от количества произведенных единиц продукции с учетом их качества, сложности и условий труда .
    Российское законодательство закрепляет принципы правовой организации оплаты труда :
    1.запрещается дискриминация (по полу, национальности и т.д.);
    2.оплата труда работника производится по его трудовому вкладу, его количеству и качеству и максимальным размером не ограничена;
    3.государство устанавливает и гарантирует МРОТ, который с ростом цен систематически повышается (индексация);
    4.оплата труда дифференцируется в зависимости от его тяжести, условий, сложности, характера труда, его значения и района труда; такой дифференциации способствует тарифная система с ее надбавками, доплатами, районными коэффициентами;
    5.тарифные оплаты труда, фонды оплаты, системы з/п устанавливают сами предприятия, организации по коллективным договорам, соглашениям, а в бюджетной сфере — государство;
    6.заработная плата конкретного работника, надбавки и доплаты устанавливаются по трудовому договору.

  32. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В РФ: ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА.
    Согласно 7 главе Конституции РФ судебная власть — одна из трех ветвей власти, призванная охранять права и свободы человека и гражданина, решать споры между субъектами правоотношений.
    Судебная система подразделяется на федеральные суды и суды субъектов РФ.
    К федеральным судам относятся:
    1. Конституционный суд РФ. Он является судебным органом конституционного контроля и самостоятельно и независимо осуществляет судебную власть посредством конституционного судопроизводства (ст. 125 Конституции).
    2. Суды общей юрисдикции. Их возглавляет Верховный Суд РФ, который является высшим судебным органом РФ. Система судов общей юрисдикции делится на военные (рассматриваются дела связанные с деятельность Вооруженных Сил РФ, и иных органов, где предусмотрена воинская служба) и общегражданские суды.
    3. Федеральные арбитражные суды. Система арбитражных судов подразделяется на:
    — Высший арбитражный суд РФ — является высшим судебным органом по разрешению экономических споров и осуществляет судебный надзор за деятельностью нижестоящих арбитражных судов.
    — Федеральные арбитражные суды округов;
    — Арбитражные апелляционные суды;
    — Арбитражные суды субъектов Федерации.
    К судам субъектов РФ относятся:
    1. Конституционные (уставные) суды субъектов Федерации; Конституционный суд субъекта может создаваться субъектом РФ для рассмотрения вопросов соответствия законов субъекта конституции (уставу) субъекта РФ.
    2. Мировые судьи РФ, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов. Входят в единую судебную систему РФ. К полномочиям мировых судей относятся: осуществление правосудия, участие в формировании органов судейского сообщества, обеспечение исполнения приговоров судебных решений.

  33. ПРЕЗИДЕНТ РФ: ПРАВОВОЙ СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИИ..

    Институт президентской власти имеет сравнительно короткую историю в развитии российской государственности. Советской республике, какой была Россия в течении трех четвертей ХХ века, такого рода институт был органически чужд. С господствовавшей концепцией полновластия Советов, соединения в них законодательной и исполнительной власти был несовместим принцип разделения властей, одни из которых является наличие в системе органов власти Президента. Учреждение поста президента в России определялось рядом объективных и субъективных факторов. А Конституция 1993 года внесла существенные изменения в правовой статус Президента, его полномочия. Итак, каковы же компетенции главы российского государства?

    Компетенции Президента РФ представляют собой совокупность его полномочий по разрешению вопросов государственной и общественной жизни, установленных Конституцией РФ, в которой многочисленные полномочия главы государства и закреплены в статьях 83-90 главы 4. Порядок и механизм реализации этих полномочий Президента конкретизированы в федеральных конституционных законах и федеральных законах.

    В порядке, предусмотренном Конституцией РФ, Президент реализует свое право законодательной инициативы, а также право на подписание либо отклонение федеральных законов. Президент обеспечивает единство системы исполнительной власти на территории РФ. Также если Правительство принимает постановления и распоряжения, противоречащие Конституции, то Президент вправе отменять эти решения.

    Конституционные полномочия главы государства связаны с выдвижением кандидатур на замещение государственных должностей, на должности судей Конституционного, Верховного, Высшего Арбитражного судов, а также кандидатуры Генерального прокурора. Являясь гарантом Конституции, Президент обязан добиваться того, чтобы Конституция и нормативные акты субъектов федерации полностью соответствовали Конституции страны, федеральному законодательству.   

    Активная координирующая роль Президента находит воплощение как в системе издержек и противовесов, обеспечивающих баланс полномочий органов государственной власти федерального уровня, так и в отношениях между федеральными органами власти и органами власти субъектов федерации. Президент нормотворчествует, управляет, разрешает споры, осуществляет функции  конституционного права.

    Таким образом, конституционно-правовой статус главы государства предопределяет объем его полномочий по обеспечению единства и устойчивости системы государственной власти, ее эффективного функционирования в условиях разделения на три самостоятельные ветви: законодательную, исполнительную, судебную. Президент должен обеспечить положение, при котором все органы государственной власти выполняют свои конституционные обязанности в пределах своей компетенции.

  34. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК, ТРУДОВАЯ КНИЖКА.

    В науке отечественного трудового права трудовой договор рассматривается в различных аспектах: во-первых, как юридический акт, необходимый для возникновения трудовых правоотношений, а также для индивидуализации их регулирования, и, во-вторых, как институт трудового права, объединяющий нормы о приеме на работу, переводе на другую работу  и увольнении. Трудовой Кодекс РФ дает следующее определение трудового договора как юридического акта (статья 56): «Трудовой договор – соглашение между работником и работодателем, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, …, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового порядка».  

    Трудовой договор заключается между работником и работодателем путем непосредственных переговоров. При его заключении гражданин предъявляет работодателю документы, перечень которых предусмотрен статьей 65 Трудового Кодекса РФ. Прежде всего, это документ, удостоверяющий личность, т.е. паспорт. Также необходимо предоставить трудовую книжку, если же работник впервые поступает на работу, то она оформляется работодателем.

    Помимо паспорта, трудовой книжки, работник предоставляет также страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. Страховое свидетельство – документ, подтверждающий регистрацию работника в системе Пенсионного фонда РФ. Если лицо поступает на работу впервые, этот документ оформляет работодатель.

    Лица, военнообязанные и подлежащие призыву на военную службу, предъявляют также документы воинского учета. А если работа, для выполнения которой заключается трудовой договор, требует специальных знаний, работник обязан предъявить документ об образовании (специальности, квалификации). Медицинское освидетельствование проводится, чтобы определить пригодность работника  (по состоянию здоровья) к выполнению работы.

    С момента подписания обеими сторонами трудовой договор вступает в силу. Однако стороны вправе определить в договоре иной срок его вступления в силу (ст.65 ТК РФ). Вступление трудового договора в силу означает, что с этого момента работник и работодатель приобретают права и обязанности, вытекающие из трудового правоотношения.

    Прием на работу оформляется приказом (распоряжением). А также работодатель обязан ознакомить работника с действующими в организации правилами внутреннего трудового порядка.

    Заключив трудовой договор, гражданин становится работником и с этого момента вправе претендовать на социальные гарантии и защиту, предусмотренные законодательством о труде. Со своей стороны работодатель приобретает право требовать от работника подчинения правилам внутреннего трудового порядка, исполнения указаний и распоряжений. В случае необходимости работодатель вправе применить меры дисциплинарного воздействия.

  35. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность: понятие и виды.
    В узком или специально-юридическом значении юридическая ответственность интерпретируется как реакция государства на совершенное правонарушение. В указанном значении юридическая ответственность есть обязанность лица претерпевать за совершенное правонарушение определенные лишения государственно-властного характера, предусмотренные законом.
    Во-первых, юридическая ответственность всегда связана с государственным принуждением, которое выступает содержанием юридической ответственности.
    Во-вторых, юридическая ответственность характеризуется определенными лишениями, которые виновный обязан претерпеть. Лишение правонарушителя определенных благ является объективным свойством ответственности.
    В-третьих, юридическая ответственность наступает только за совершенное правонарушение. Правонарушение выступает в качестве основания юридической ответственности.
    Юридическая ответственность выступает важным, но лишь одним из видов государственного принуждения. Наряду с ней в арсенале государственного принуждения правовым принуждением выступают принудительно-обеспечительные меры (обыск, выемка, наложение ареста на имущество) и меры защиты.
    Существует пять видов юридической ответственности.
    Материальная ответственность является самым легким видом юридической ответственности. Она заключается в восстановлении рабочими и служащими предприятий и учреждений ущерба, измеряемого в денежной форме, который они причинили данному предприятию или учреждению. Штраф взыскивается администрацией предприятия, учреждения на основании соответствующего приказа, в результате чего нарушенное право восстанавливается (возмещается ущерб) и данное правоотношение прекращается.
    Дисциплинарная ответственность наступает в результате нарушения учебной, трудовой, воинской, служебной дисциплины. Данная ответственность заключается в несении неблагоприятных последствий служебного характера. Наиболее распространенными мерами дисциплинарной ответственности являются предупреждение, выговор, строгий выговор, увольнение.
    Административная ответственность наступает за совершение правонарушения, не представляющего большой общественной опасности (административного проступка). Чаще всего административная ответственность выражается в форме штрафа либо иных незначительных правовых ограничений.
    Гражданско-правовая ответственность наступает за нарушение правовых норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, а также за причинение внедоговорного вреда имуществу или личности.
    Уголовная ответственность является самым тяжелым и сложным видом юридической ответственности. Она наступает за совершение правонарушений, представляющих большую общественную опасность и предусмотренных Уголовным кодексом РФ — преступлений.

  36. ПРЕСТУПЛЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, СОСТАВ, ВИДЫ.
    УК РФ, Статья 14. Понятие преступления

    1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.
    2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

    УК РФ, Статья 15. Категории (виды) преступлений

    1. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.
    2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы.
    3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, превышает три года лишения свободы.
    4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы.
    5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.
    6. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления при условии, что за совершение преступления, указанного в части третьей настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее трех лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в части четвертой настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в части пятой настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее семи лет лишения свободы.

    Признаки преступления:
    Преступное деяние
    Общественная опасность как признак преступления
    Виновность как признак преступления
    Уголовная противоправность как признак преступления
    Классификация по характеру и степени общественной опасности
    Классификация по родовому объекту посягательства
    Простые и сложные преступления

    Состав преступления – это совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление.

  37. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ

    В современной жизни часто можно встретить такое понятие как материальная ответственность. Что же понимается под этим термином?
    Материальная ответственность-обязанность стороны договора, причинившей ущерб другой стороне возместить его в установленном размере и порядке. Обычно в основе материальной ответственности лежит правонарушение. Но, помимо этого должен быть в наличии определенный состав. Элементами данного состава являются: субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона. Существуют различные виды материальной ответственности. Данная классификация осуществляется по определенным основаниям.
    Так по субъекту выделяют материальную ответственность работника и работодателя. По объему возмещения выделяют полную, в размере прямого действительного ущерба, и ограниченную (в размере полного заработка). ПО количеству виновных лиц и способу распределения между ними ответственности выделяют индивидуальную ответственность и ответственность группы работников. По способу возмещения причинённого ущерба выделяют возмещение на основании судебного решения, письменного соглашения сторон и на основании распоряжения работодателя. Так же принято выделять следующие 4 вида ответственности: полная, пониженная, повышенная, в пределах личного заработка. Однако, следует помнить, что условиями привлечения к материальной ответственности являются: наличие действительного ущерба, имеется вина стороны, причинившей ущерб, должна быть причинно-следственная связь между виновным противоправным деянием и принесенным ущербом, отсутствуют обстоятельства, освобождающие от ответственности.
    Материальная ответственность дает возможность восстановить нарушенное право и возместить нанесенный ущерб.

  38. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ: ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, ИСТОЧНИКИ

    На сегодняшний день административное право имеет особое значение для регулирования общественных отношений. В дореволюционной России данная отрасль права была объединена с таможенным, налоговым правом, экологическим правом. Ее отделение как самостоятельной отрасли права произошло гораздо позднее. Что же сегодня понимают под административным правом?
    Административное право-отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере управленческой деятельности государственных органов и должностных лиц по исполнению публичных функций государства в процессе осуществления исполнительной власти. Административное право является самостоятельной отраслью российского права и, соответственно, имеет свой предмет. На данный момент предмет административного права регулирует общественные отношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в рамках реализации исполнительной власти, осуществляющей государственное управление, видов правовых норм, источников, отношений, регулируемых нормами административного права, их взаимосвязей и развития.
    Нормативную базу административного права составляют множество различных источников. Под источником административного права понимается внешняя форма выражения административно-правовых норм. В практическом варианте имеются ввиду юридические акты различных государственных органов, содержащие такого рода правовые нормы, то есть нормативные акты. К числу источников административного права можно отнести Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, постановления Государственной Думы и Совета Федерации. С их помощью формируется мощная основа всей отрасли.
    В заключении хочется отметить, что административное право одна из центральных отраслей современной системы права любого государства.

  39. СУЩНОСТЬ, ПРИЗНАКИ И ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА. ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА.
    Государство является ядром политической системы, самым древним и развитым политическим институтом. Происхождение гос-ва: античная философия рассматривала возникновение гос-ва как проявление естественных потребностей, присущих человеку. Формирование сословий философов, воинов и работников и было проявлением этих потребностей. Философия Нового времени выдвигает договорную теорию происхождения гос-ва (Гоббс, Локк): гос-во — сила, служащая всему обществу: и богатыми и бедными, оно формируется для обеспечения мира и безопасности граждан. Положительным моментом этой теории было то, что впервые исследователи подчеркнули земное, человеческое, а не божественное происхождение государства. Теория насилия объясняла появление гос-ва в результате войн и политического насилия, которые углубляют социальное неравенство, приводят к образованию классов и эксплуатации. Существует так же психологическая теория, которая рассматривает возникновение гос-ва как результат того, что у одних людей существует потребность подчинять, а у других подчиняться. Согласно Марксу и Энгельсу, гос-во возникает в результате раскола общества на антагонистические классы.
    Гос-во появилось с возникновением классов. Ленин пришел к выводу о том, что гос-во- это машина для подавления одних классов другими, аппарат насилия, который возникает в силу того, что классовые противоречия объективно не могут быть примирены. Оно появляется под воздействием внутренних экономических причин.
    Сущность гос-ва — это институт, при помощи которого экономически господствующий класс становится господствующим и политически. Но при этом подчеркивается и всеобщность ряда функций гос-ва как органа, управляющего делами всего общества, а также выражающего в той или иной степени интересы и защищающего всех и каждого конкретного человека. Гос-во, таким образом, представляет систему организованной политической власти, направленной на регулирование как классовых, так и других социально-политических отношений. Оно является формой общественного сосуществования всех членов общества, выражая и охраняя права, обязанности и свободу каждого. Все это дает право дать следующее его определение: гос-во есть социальный институт, осуществляющий всю полноту политической власти и управления на определенной территории.
    Гос-во имеет свои признаки: 1) наличие политической власти, опирающейся на армию, суд, полицию, разведку и т.д.; 2) территориальное деление населения; 3) налоги, необходимые для содержания Г-ного аппарата и обеспечивающие финансовую основу Г-ной деятельности.
    Функции гос-ва делят на внутренние и внешние. Внутренние: конституционная, правоохранительная, экономического регулирования, социальной защиты населения и т.д. направлены прежде всего на управление общественными отношениями в рамках данного гос-ва. Внешние: внешнеэкономическая, военно-оборонная, дипломатическая и политико-идеологическая, направлены на отстаивание интересов в меж-Г отношениях.
    Гос-во различаются по форме, которая включает в себя: форму Г-ного устройства, форму правления и политический режим. Рассмотрим эти составляющие в перечисленной последовательности.
    Гос-ва, являясь сложными образованиями, различаются прежде всего по способу территориально-государственного устройства в зависимости от степени суверенности, самостоятельности субъектов, входящих в его состав. По этим признакам выделяют унитарное (адм-терр единицы), федеративное (несколько отн-но самостоятельных террит образований на основе договора), конфедерацию (временное объединение самост гос-в).
    Гос-ва различаются и по форме правления, которая представляет собой устройство основных институтов политической власти в зависимости от того, осуществляется ли власть одним лицом или принадлежит выборному органу. Это монархия (глава -1 человек, абсограниченная конституционная) или республика (выборные органы).
    Политические режимы могут весьма значительно отличаться даже при одинаковых формах правления. Поэтому их границы простираются от широчайшей демократии до режима личной власти или фашистской диктатуры.

  40. СУЩНОСТЬ, ПРИЗНАКИ И ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА. ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА.
    Государство является ядром политической системы, самым древним и развитым политическим институтом. Происхождение гос-ва: античная философия рассматривала возникновение гос-ва как проявление естественных потребностей, присущих человеку. Формирование сословий философов, воинов и работников и было проявлением этих потребностей. Философия Нового времени выдвигает договорную теорию происхождения гос-ва (Гоббс, Локк): гос-во — сила, служащая всему обществу: и богатыми и бедными, оно формируется для обеспечения мира и безопасности граждан. Положительным моментом этой теории было то, что впервые исследователи подчеркнули земное, человеческое, а не божественное происхождение государства. Теория насилия объясняла появление гос-ва в результате войн и политического насилия, которые углубляют социальное неравенство, приводят к образованию классов и эксплуатации. Существует так же психологическая теория, которая рассматривает возникновение гос-ва как результат того, что у одних людей существует потребность подчинять, а у других подчиняться. Согласно Марксу и Энгельсу, гос-во возникает в результате раскола общества на антагонистические классы.
    Гос-во появилось с возникновением классов. Ленин пришел к выводу о том, что гос-во- это машина для подавления одних классов другими, аппарат насилия, который возникает в силу того, что классовые противоречия объективно не могут быть примирены. Оно появляется под воздействием внутренних экономических причин.
    Сущность гос-ва — это институт, при помощи которого экономически господствующий класс становится господствующим и политически. Но при этом подчеркивается и всеобщность ряда функций гос-ва как органа, управляющего делами всего общества, а также выражающего в той или иной степени интересы и защищающего всех и каждого конкретного человека. Гос-во, таким образом, представляет систему организованной политической власти, направленной на регулирование как классовых, так и других социально-политических отношений. Оно является формой общественного сосуществования всех членов общества, выражая и охраняя права, обязанности и свободу каждого. Все это дает право дать следующее его определение: гос-во есть социальный институт, осуществляющий всю полноту политической власти и управления на определенной территории.
    Гос-во имеет свои признаки: 1) наличие политической власти, опирающейся на армию, суд, полицию, разведку и т.д.; 2) территориальное деление населения; 3) налоги, необходимые для содержания Г-ного аппарата и обеспечивающие финансовую основу Г-ной деятельности.
    Функции гос-ва делят на внутренние и внешние. Внутренние: конституционная, правоохранительная, экономического регулирования, социальной защиты населения и т.д. направлены прежде всего на управление общественными отношениями в рамках данного гос-ва. Внешние: внешнеэкономическая, военно-оборонная, дипломатическая и политико-идеологическая, направлены на отстаивание интересов в меж-Г отношениях.
    Гос-во различаются по форме, которая включает в себя: форму Г-ного устройства, форму правления и политический режим. Рассмотрим эти составляющие в перечисленной последовательности.
    Гос-ва, являясь сложными образованиями, различаются прежде всего по способу территориально-государственного устройства в зависимости от степени суверенности, самостоятельности субъектов, входящих в его состав. По этим признакам выделяют унитарное (адм-терр единицы), федеративное (несколько отн-но самостоятельных террит образований на основе договора), конфедерацию (временное объединение самост гос-в).
    Гос-ва различаются и по форме правления, которая представляет собой устройство основных институтов политической власти в зависимости от того, осуществляется ли власть одним лицом или принадлежит выборному органу. Это монархия (глава -1 человек, абсограниченная конституционная) или республика (выборные органы).
    Политические режимы могут весьма значительно отличаться даже при
    одинаковых формах правления. Поэтому их границы простираются от широчайшей демократии до режима личной власти или фашистской диктатуры.

  41. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СУБЪЕКТАХ РФ
    В соответствии с Конституцией РФ установление общих принципов организации системы государственной власти субъектов РФ входит в совместное ведение Российской Федерации и субъектов РФ, а система органов государственной власти формируется субъектами РФ самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя и общими положениями, вводимыми федеральным законом.
    Систему органов государственной власти субъектов РФ составляют:
    1. Законодательный (представительный) орган государственной власти. (наименование органа, его структура устанавливаются конституцией (уставом) субъекта РФ с учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта РФ)
    2. Высший исполнительный орган государственной власти. (наименование, структура, порядок формирования высшего исполнительного органа устанавливается конституцией (уставом) и законами субъекта РФ)
    3. Иные органы государственной власти, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ (в частности, может быть установлена должность высшего должностного лица субъекта РФ).
    Органы государственной власти субъектов РФ функционируют в соответствии с Законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ).
    Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ:
    • Принимает конституцию (устав) субъекта РФ и поправки к ним.
    • Утверждает бюджет субъекта РФ и отчет о его исполнении; программы социально-экономического развития субъекта РФ.
    • Устанавливает налоги и сборы, отнесенные к ведению субъекта РФ, а также порядок их взимания; порядок управления собственностью субъекта РФ; порядок проведения референдума субъекта РФ, выборов в законодательный орган власти и руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ.
    • Устанавливает административно-территориальное устройство и утверждает схему управления субъектом РФ.
    • Регулирует иные вопросы, относящиеся к ведению и полномочиям субъекта РФ.
    Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ избирается населением на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на срок не более 5 лет и не может избираться более двух сроков подряд. В случае признания выборов несостоявшимися, недействительными, не избрания ни одного из баллотировавшихся кандидатов повторные выборы проводятся не позднее чем через 6 месяцев.
    Высшее должностное лицо субъекта РФ:
    • Представляет субъект РФ в отношениях с органами власти, при внешнеэкономических связях, подписывает договоры и соглашения от имени субъекта РФ.
    • Обнародует законы или отклоняет законы, принятые законодательным органом субъекта РФ.
    • Формирует высший исполнительный. орган государственной власти субъекта РФ.
    • Вправе требовать созыва внеочередного заседания законодательного органа государственной власти субъекта РФ; участвовать в его работе с правом совещательного голоса.
    • Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством России и субъекта РФ.
    Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ разрабатывает и осуществляет меры по комплексному социально-экономическому развитию субъекта РФ, участвует в проведении единой государственной политики в области финансов, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения и экологии

  42. ОТРАСЛИ ПРАВА. ЧАСТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО. МАТЕРИАЛЬНОЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО.
    В данном эссе поставлен вопрос отраслей права Российской Федерации. Под отраслью права понимается система институтов и норм права, регулирующих общественные отношения одного рода. Каждая из отраслей отличается предметом правового регулирования, то есть качественно однородной группой общественных отношений, закрепленных в правовых нормах. Также они отличаются по методу регулирования, то есть по приемам и способам юридического воздействия на человека.
    Что касается частного, публичного, материального и процессуального права, они относятся к подсистемам Российского права.
    Частное право представляет собой другую подсистему права, регулирующую отношения, обеспечивающие частные интересы (лично-имущественные, брачно-семейные), автономный статус и инициативу частных собственников и юридических лиц в их имущественной деятельности и личных взаимоотношениях. Публичное право — это подсистема права, регулирующая отношения, обеспечивающие публичный интерес. Оно регулирует те отношения, в которых одним из субъектов права выступает государство в лице его компетентных органов. Материальные — состоят из норм, которые непосредственно регулируют общественные отношения (конституционное, гражданское, уголовное право и др.). Процессуальные — состоят из норм, которые устанавливают порядок применения норм отраслей материального права (уголовно- процессуальное, гражданско-процессуальное право и др.).
    Необходимость отраслевой дифференциации норм права обусловлена широтой и многообразием общественных отношений, регулируемых правовыми нормами. Эта необходимость вызвана также практикой правоприменительной деятельности. Деление права на отрасли помогает и изучению права, и совершенствованию нормативно – правовых актов. Как говорил Владимир Михайлович Сырых -Советский и российский учёный-юрист, — Одним из специфических признаков отрасли права, является способность отрасли образовывать комплексные институты в системе других отраслей права
    Нельзя не согласиться с Азми Дианой Мамдуховной, кандидатом юридических наук, которая отмечает, что «рассматривая отраслевую конструкцию системы права, следует сказать о том, что предмета и метода правового регулирования недостаточно для последовательного обобщения и объединения правовых норм». Она предлагает целую совокупность факторов для того, чтобы ту или иную совокупность норм считать отраслью права.
    Из сказанного выше можно сделать следующие выводы: Каждый вид человеческой деятельности нуждается в той или иной мере в правовом регулировании. Этот факт побуждает классифицировать нормы права на отрасли законодательства и отрасли права. Сфера действия и распространения этих норм может быть международной, внутригосударственной или локальной. Характер отношений, которые регулируются правовыми нормами, может носить публичный, частный или гуманитарный характер. Необходимо в качестве критериев классификации норм права на отрасли и институты выделять объект и предмет правового регулирования.

  43. СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА СЕМЕЙНЫХ ПРАВ.
    Перед тем, как рассмотреть понятие семейного законодательства, рассмотрим отрасль права, к которой оно относится, а конкретно – семейное право.
    Семейное право – одна из основных отраслей российского права. Оно включает собственно семейное законодательство, науку и учебную дисциплину семейного права. Задачей семейного права является защита семьи, материнства, отцовства и детства.
    Семейные правовые отношения являются главным отраслеобразующим фактором, в свою очередь влияющим на возникновение следующего фактора — метода правового регулирования данных отношений, куда входят личные и непосредственно связанные с ними имущественные отношения, основанные на браке, родительстве, различных формах попечения над детьми.
    С учетом значимости семейных отношений для любого человека и общества они регулируются не только нормами морали, обычаями, религиозными установлениями, но и нормами, образующими обособленную сферу законодательства — семейное законодательство.
    Семейное законодательство. Как и любое другое, осуществляет и защищает относящиеся к нему права. В данном случае семейные. Семейный Кодекс Российской Федерации — основной кодифицированный нормативный правовой акт, регулирующий семейные отношения на территории Российской Федерации.
    Осуществление семейных прав и обязанностей проявляется в длящихся, многократно повторяющихся действиях, а это объясняется длительностью семейных правоотношении: супружеских, родительских прав и обязанностей, прав и обязанностей опекунов и др. Отдельные семейные права могут быть исчерпаны одним действием, влекущим прекращение семейных правоотношений: так, реализация права на развод прекращает супружеское правоотношение.
    Семейно-правовые меры защиты — это средства семейно-правового воздействия, направленные на предупреждение или пресечение нарушения субъективных семейных прав, применяемые в установленном законом порядке, независимо от вины правонарушителя.
    В целом источники семейного права по юридической силе подразделяются на две группы: Законы — Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, федеральные законы, законы субъектов РФ и подзаконные нормативные акты — указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, подзаконные нормативные акты субъектов РФ.
    Семейное законодательство одни относят к числу стабильных, другие обращают внимание на его изменчивость. Действительно, многие семейно-правовые нормы отличаются своим постоянством. Мало того, большинство из них подчиняется определенному стандарту, который имеет международный характер. В большинстве государств в своей основе одинаковы, например, правила заключения, расторжения брака, определения оснований возникновения прав и обязанностей родителей и детей, алиментных обязательств родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей. Здесь налицо определенная стабильность, уже сложившаяся тенденция к единому пониманию сути того или иного семейно-правового института на определенном, довольно длительном отрезке времени. Что же касается различного рода уточнений, имеющих для государства немаловажное значение, то они, конечно, отличаются изменчивостью, вызванной социально-политическими переменами в обществе, которые начинает диктовать свои правила. В этом отношении характерным примером служит историческая судьба законодательства, регулирующего семейно-правовые отношения в России.

  44. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
    В зависимости от целей деятельности выделяются коммерческие и некоммерческие организации. Если не являющиеся коммерческими фонды, ассоциации союзы не ведут бизнес, то хозяйствующие субъекты, относимые к первой группе, им занимаются, более того, это основная их цель. Об этих организациях и пойдет речь.
    Коммерческая организация – организация, имеющая основной целью своей деятельности извлечение прибыли.
    В зависимости от организационно-правовой формы коммерческие организации разделяются на следующие виды:
    • полные товарищества — организации, имеющие складочный капитал, разделенный на доли, представляющие собой договорные объединения предпринимателей, несущих ответственность по обязательствам товарищества принадлежащим им имуществом, и предполагающие их личное участие в делах товарищества;
    • товарищества на вере (или коммандитные товарищества) — товарищества, состоящие из двух категорий участников: полных товарищей, солидарно несущих полную ответственность по обязательствам товарищества, и вкладчиков (коммандитистов), несущих лишь риск убытков, связанных с деятельностью товарищества в пределах сумм внесенных ими вкладов и не участвующих в осуществлении предпринимательской деятельности товарищества;
    • общества с ограниченной ответственностью — организации, имеющие уставный капитал, разделенный на доли, представляющие собой объединения капиталов и не предполагающие личного участия членов общества в его делах. Участники общества не отвечают по его обязательствам;
    • общества с дополнительной ответственностью — хозяйственные общества, уставный капитал которых разделен на доли и участники которых солидарно несут дополнительную ответственность по долгам общества в размере, кратном стоимости их вкладов в уставный капитал, а также несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах своих вкладов;
    • акционерные общества (открытые и закрытые) — хозяйственные общества, образованные одним или несколькими лицами, не отвечающими по обязательствам общества, но несущие риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Уставный капитал акционерного общества разделен на доли, права участников на которые устанавливаются в соответствии с приобретенными акциями;
    • помимо названных коммерческие организации могут быть созданы в форме производственного кооператива — объединения лиц (не менее пяти) для совместного ведения предпринимательской деятельности на началах их личного трудового и иного участия, имущество которого складывается из паев членов кооператива;
    • унитарные предприятия — особые коммерческие организации.
    Большое многообразие организационно-правовых форм юридических лиц позволяет лицам, выражающим желание вести предпринимательскую деятельность посредством организации, выбрать наиболее подходящую им, исходя из целей и пожеланий.

  45. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ПРАВООТНОШЕНИЯ
    Право — особый, официальный, государственный регулятор общественных отношений. В этом его главное значение. Регулируя те или иные отношения, оно тем самым придаёт им правовую форму, в результате чего эти отношения приобретают новое качество и особый вид, становятся правовыми. Именно с помощью такого нормативного воздействия государственная власть переводит определённые отношения под свою защиту, придаёт им упорядоченность, стабильность, устойчивость, желаемую направленность. Их участники наделяются правосубъектностью, юридическими правами и обязанностями. Эти отношения становятся подконтрольными и управляемыми. Иными словами, перед нами особая форма социального взаимодействия.
    Правоотношение — это сторона реального общественного отношения, определяемая нормой права, специфическая форма его выражения. Правоотношение является средством перевода общих установлений правовых норм (объективного права) в конкретные (субъективные) права и обязанности участников общественных отношений.
    Структура правового отношения имеет четыре необходимых элемента: субъекты, объект, право и обязанность.
    1. Субъекты правоотношений—это отдельные индивиды и организации, которые в соответствии с нормами права являются носителями субъективных юридических прав и обязанностей. Таково общее положение. В реальной же жизни не все индивиды и организации могут быть субъектами правоотношений, что объясняется различными объективными факторами: физиологическими, психологическими, экономическими.
    Участниками правоотношений являются те субъекты, которые находятся в сфере объективного права. Их подавляющее большинство в правовом государстве. Другие лица, по каким-либо причинам не включенные в сферу правового регулирования, находятся под опекой различных благотворительных общественных организаций и государства.
    Мера участия субъектов в правовых отношениях определяется их правоспособностью и дееспособностью.
    2. Объекты правоотношений. Объект правоотношения — это то, на что воздействует правоотношение. Правоотношение же конкретизирует общие права и обязанности, предусмотренные нормой права, применительно к индивидуальным субъектам. Следовательно, объектом правоотношения является фактическое поведение его участников. В соответствии с содержанием субъективного права и юридической обязанности участники правоотношения строят свое поведение.
    Объектом правоотношений выступает поведение людей, которое может быть различным по содержанию.
    3. Субъективное право. Правоотношение как форма фактического общественного отношения состоит из взаимосвязанных прав и обязанностей субъектов. Субъективное право и юридическая обязанность — это системные элементы правоотношения, придающие конкретному общественному отношению особое качество. Правовое регулирование включает субъекты в специальную сферу общественной деятельности, которая обеспечивается государственной властью. Мера свободы каждого участника правоотношения, степень удовлетворения его интересов определяются предписаниями правовой нормы. Юридические права и обязанности — это равнозначные элементы правоотношения, хотя содержание их неодинаково.

  46. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ ЮРИДИЧЕСКУЮ ОТВЕТСЕННОСТЬ
    Это конкретные обстоятельства, характеризующие делинквента и другие элементы логической структуры правонарушения, а также «внешние» по отношению к личности правонарушителя и правонарушительной деятельности в целом факторы, которые в соответствии с законом (нормативным правовым актом), договором или усмотрением «карающей инстанции» (кредитора, работодателя, суда и т.п.) служат основаниями (условиями и т.п.) снижения (уменьшения и т.п.) мер ЮОТ и реализации принципов ее индивидуализации, гуманизма, справедливости и целесообразности.
    Их особенность заключается в том, что, во-первых, перечень указанных обстоятельств (если таковой имеется) является «открытым», т.е. при назначении конкретных мер ЮОТ в качестве смягчающих могут учитываться и обстоятельства, как правило, не предусмотренные законом, договором и другим правовым актом.
    Во-вторых, они характеризуют не только фактически совершенное правонарушение или личность делинквента; к ним относятся также «внешние» по отношению к правонарушению факторы (например, случайное стечение обстоятельств, отсутствие нормальных условий труда, хранения ценностей и т.д.).
    В-третьих, правовые предписания (нормативные, правореализующие и т.п.), в которых закрепляются данные обстоятельства, являются диспозитивными, т.е. «карающие инстанции» (работодатель, кредитор, суд и т.п.) могут их учесть, а могут и «игнорировать».
    В-четвертых, учет указанных обстоятельств способствует реализации принципов гуманизма, индивидуализации, справедливости и целесообразности ЮОТ. «Poena potius molliendae quam exasperandee sunt – наказание следует смягчать, а не усиливать», – говорили древние.
    Поскольку перечни таких обстоятельств являются «открытыми», для юристов (особенно практикующих) будет, видимо, любопытно ознакомиться с опытом их закрепления как в российском, так и зарубежном праве.
    В ст. 140 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. записано: «Обстоятельствами, в большей или меньшей мере уменьшающими вину, а с тем вместе и строгость следующего за оную наказания, признаются:
    1) Когда виновный добровольно и прежде, нежели на него пало какое-либо подозрение, явился в суд или же к местному или другому начальству и вполне чистосердечно с раскаянием сознался в учиненном преступлении;
    2) Если он, хотя и после уже возбуждения на счет него подозрения, но вскоре, без упорства, по одному из первых на допросе убеждений или увещаний, учинил с раскаянием полное во всем признание; и т.д.
    В части 1 ст. 61 УК РФ 1996 г. смягчающими обстоятельствами признаются:
    1)совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств (п. «а»);2) несовершеннолетие виновного (п. «б»);3) беременность (п. «в»);4) наличие малолетних детей у виновного (п. «г»);
    Таким образом при рассмотрении обстоятельств, отягчающих и смягчающих ЮОТ, приходится констатировать тот бесспорный факт, что юридическая наука занимается скорее описанием и интерпретацией указанных обстоятельств, чем выявлением новых их разновидностей и внедрением результатов исследований в правотворческую и правореализующую практику.

  47. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ: ПОНЯТИЯ, ПРИЗНАКИ. ВИДЫ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ
    Уголовная ответственность — это форма юридической ответственности, предусмотренная законом за совершение преступления, наступающая для лица, его совершившего, после приговора суда и реализуемая в том или ином виде наказания.
    От других форм юридической ответственности уголовная отличается большей строгостью. Осуждение по уголовному делу всегда исходит от имени государства, а воздействие при этом совершается в виде определенных существенных лишений личного и имущественного характера. Уголовная ответственность влечет судимость, которая сохраняется за лицом и после отбытия наказания и осуществляется в рамках уголовно-правовых отношений.
    Уголовное наказание является исключительно важной мерой борьбы с преступностью, хотя решающую роль в ее сокращении, несомненно, играют экономические, политические, организационно-управленческие и культурно-воспитательные меры, осуществляемые государством. Вместе с тем, уголовное наказание является не только важным, но и необходимым средством, а из уголовно-правовых — наиболее эффективным средством борьбы с преступностью, поскольку именно оно прерывает антиобщественную деятельность лиц, совершающих преступление
    Анализируя историю уголовного наказания, профессор С.В. Познышев писал, что нe существовало и не существует ни одного государства, которое хотя бы на время прекращало судить и наказывать своих преступников. Уголовное наказание есть юридическое последствие преступления, соизмеряемое с его внутренней и внешней стороной и определяемое в установленном для того порядке судебными органами государственной власти.1
    Из приведенного текста очевидно, что, во-первых, уголовное наказание существует в любом государстве, во-вторых, оно тесно связано с преступлением, являясь его юридическим последствием, в-третьих, наказание назначается исходя из содержания внешней и внутренней стороны совершенного преступления, в-четвертых, оно определяется в специально установленном порядке государственными судебными органами.
    Эти основополагающие идеи нашли отражение и в действующем уголовном законодательстве России.
    Рассматривая законодательное определение понятия наказания, можно выделить четыре признака, которые раскрывают его юридическую природу:
    — наказание является мерой государственного принуждения;
    — оно назначается только приговором суда;
    — применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления;
    — заключается в предусмотренных Уголовным кодексом лишении или ограничении прав и свобод преступника.
    Наказание является мерой государственного принуждения, т.е. применяется только государством и носит по отношению к преступнику принудительный характер.
    В истории Российского государства на разных этапах его становления и развития перед уголовным наказанием ставились различные цели, которые отражали общий уровень цивилизованности общества, стремление политических деятелей решить те либо иные социальные задачи, озабоченность государства состоянием преступности и общественной нравственности. Возникая вслед за идеей преступления, мысль о наказании должна тушить преступное желание, предотвращать, уничтожать или парализовать стремление к преступлению. При этом наказание должно оказывать указанное действие, как на преступников, так и на остальных граждан.
    Эта профилактическая цель и сегодня остается основной. Но что делать, если предупредить преступление угрозой применения наказания не удалось и оно совершено. Оставлять наказанию только цель предупредить совершение новых преступлений лицом, осужденным за предыдущее преступное деяние, либо поставить перед ним дополнительные цели по ресоциализации преступника и воздаянию обществом за содеянное.
    Действующее уголовное законодательство решило эту проблему следующим образом. В части 2 ст. 43 УК РФ предусмотрено положение о том, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.9
    Из приведенного текста уголовного закона следует, что перед наказанием поставлены три взаимосвязанные цели:
    — восстановление социальной справедливости;
    — исправление осужденного;
    — предупреждение совершения новых преступлений.
    Зафиксированная в УК РФ система наказаний отражает основные принципы современного уголовного права, в первую очередь принципы законности, справедливости и гуманизма, а также основные тенденции противостояния преступности в наше время: ужесточение уголовно-правовых мер в борьбе с тяжкими и особо тяжкими (в особенности с насильственными) преступлениями и злостными преступниками и сужение принудительных мер, связанных с лишением свободы, для менее опасных преступлений. С учетом особенностей личности совершившего преступление это дает возможность выбора соответствующего справедливого уголовного наказания. Все виды уголовного наказания в совокупности образуют определенную систему, которая представляет собой установленный уголовным законом и обязательный для суда исчерпывающий перечень видов наказаний, расположенных в определенном порядке с учетом их характера и сравнительной тяжести (от менее строгого к более строгому).

  48. Эссе на тему «Права и обязанности супругов»

    Официальная регистрация брака считается гарантией для каждого из супругов в защите его прав и определении обязанностей на законодательном уровне. Права и обязанности супругов – тема, которая волнует множество людей. Личные права и обязанности супругов затрагивают личные интересы каждого из них. Супруг независимо от другого вправе совершать действия и поступки, направленные на соблюдение неприкосновенности их частной жизни, а также защищать свою честь, доброе имя и т. д. Вступившие в брачный союз мужчина и женщина обладают как личными неимущественными, так и имущественными правами и обязанностями.
    Личные права и обязанности супругов следующие.
    Вступая в брак, супруги могут по своему желанию избрать фамилию одного из супругов в качестве общей или сохранить добрачную фамилию, возможно также их соединение (двойная фамилия). Супруги свободны в принятии решений по вопросам выбора профессии, рода занятий, места жительства. К личным неимущественным правам относятся также права:
    — на совместное решение вопросов жизни семьи;
    — дачу согласия на усыновление ребенка другим супругом;
    — расторжение брака и др.
    Данные права одного из супругов предполагают соответственно наличие обязанности у другого (обязанность получить согласие на усыновление ребенка, обязанность не препятствовать выбору занятия, профессии и т. д.).
    Рассмотрим имущественные права и обязанности супругов. Закон различает добрачное имущество, принадлежавшее мужу (жене) до вступления в брак, и имущество, приобретенное во время брака.
    Имущественные правоотношения между супругами включают:
     отношения собственности;
     алиментные отношения (отношения по взаимному содержанию супругов).
    По общему правилу имущество, нажитое супругами во время брака, является общей совместной собственностью (даже если один из них работал, получая заработную плату, а второй вел домашнее хозяйство). Супруги сообща владеют и пользуются этим имуществом, а распоряжение осуществляют по взаимному согласию. Согласно Гражданскому кодексу РФ и Семейному кодексу РФ, супруги вправе установить иной режим для этого имущества с помощью брачного контракта, который может изменить законный режим совместной собственности. В нем супруги могут определить свои права и обязанности по взаимному содержанию, порядок несения ими семейных расходов. Но брачный договор не может ограничивать правоспособность и дееспособность супругов, нарушать принципы равноправия мужчины и женщины в браке и содержать такие условия, которые противоречили бы общим началам семейного законодательства. Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, он может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию супругов в любое время. Так же как и всякий гражданско-правовой договор, он может быть признан недействительным по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.
    Помимо общей собственности, каждый из супругов вправе иметь личное имущество, которое состоит:
    — из имущества, принадлежавшего супругу до вступления в брак;
    — имущества, полученного во время брака в дар или в порядке наследования;
    — вещей индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), кроме драгоценностей и предметов роскоши.
    Данное имущество исключается из общей совместной собственности, и супруг вправе владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению. Но если в личное имущество за счет другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие его стоимость, оно может быть признано судом общей совместной собственностью.
    Взаимная обязанность супругов материально поддерживать друг друга является не только моральной, но и правовой. В случае отказа от такой поддержки и отсутствия соглашения между супругами об уплате алиментов нуждающийся супруг может обратиться в суд.
    Алименты в период брака могут быть взысканы с супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, в пользу:
    — нетрудоспособного нуждающегося супруга;
    — жены в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;
    — нуждающегося супруга, осуществляющего уход за общим ребенком-инвалидом с детства I группы.
    Алименты взыскиваются в определенной денежной сумме, подлежащей выплате ежемесячно.

  49. Эссе на тему «Правоотношения: понятие, признаки и виды.
    В жизни между людьми и создаваемыми ими многочисленными органами и организациями существуют самые разнообразные материальные, финансовые, политические и иные отношения. В цивилизованном обществе все они в той или иной степени упорядочены, организованы и опосредованы с помощью этических, религиозных и других социальных норм. Значительная часть из них регулируется нормами права. Такие отношения существуют во всех сферах жизни общества, в целом создают в нем правопорядок, придают ему стабильный и целенаправленный характер. Их именуют правовыми отношениями, или кратко – правоотношениями. Правовые отношения – это общественные отношения, урегулированные правом. А правовые регулирование – это процесс наделения участников общественных отношений правомочиями, обязанностями, ответственностью, а также реализации этих правомочий, обязанностей, ответственности, процесс превращения участников в субъектов правовых отношений. Таким образом, правоотношение — это возникающая на основе норм права общественная связь, участники которой имеют субъективные права и юридические обязанности, обеспеченные государством. У данного понятия сложились определенные признаки. Правоотношения характеризуются сложным составом, состоят из трех элементов: субъекты, объект и содержание. Субъекты — это участники правоотношения (физические лица, организации). Объект — это то, ради чего люди вступают в правовые отношения (материальные и духовные блага, отражающие личный или общественный интерес). Содержание — это субъективные права и юридические обязанности, выражающие связь между субъектами (участниками) правоотношения. Правоотношения имеют двусторонний характер и представляют собой связь управомоченной и обязанной сторон. Двусторонний характер не указывает на количество участников правовых отношений. Их может быть не два, а гораздо больше, однако все участники правоотношений обязательно связаны друг с другом взаимными правами и обязанностями, т. е. всегда праву одного соответствует обязанность другого субъекта правоотношения. Классификация правовых отношений осуществляется по различным основаниям. Прежде всего, правоотношения, как и юридические нормы, можно разделить по отраслевому признаку на конституционные, гражданско-правовые, административно-правовые и т. д. В основе этого деления лежит специфика отдельных областей общественных отношений. Существует множество классификаций видов правоотншений, рассмотрим некоторые из них.
    Виды правоотношений по характеру содержания правоотношения:
    — общерегулятивные;
    — регулятивные;
    — охранительные.
    Общерегулятивные правоотношения субъектов связаны непосредственно с законом. Они возникают на основании юридических норм, гипотезы которых не содержат указаний на юридические факты. Такие нормы порождают у всех адресатов одинаковые права или обязанности без всяких условий (например, многие конституционные нормы).
    Регулятивные правоотношения вызываются к жизни нормами права и юридическими фактами (событиями и правомерными действиями). Они могут возникать и при отсутствии нормативной регламентации на основе договора между сторонами.
    Охранительные правоотношения появляются на основе охранительных норм и правонарушений.
    Виды правоотношений по характеру обязанности правоотношения:
     активные;
     пассивные.
    В правоотношениях активного типа обязанность одной стороны состоит в совершении определенных действий, а право другой — лишь в требовании исполнить эту обязанность. В правоотношениях пассивного типа обязанность заключается в воздержании от действий, запрещенных юридическими нормами.
    Можно сделать вывод, что знание понятия правоотношения и входящих в него элементов на сегодняшний день важно. Мы все являемся участниками разнообразных правоотношений, в этом и проявляется принцип социализации. Именно поэтому для развития и процветания нашего общества необходимо учитывать позиции разных сторон в возникающих между ними правоотношениях.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*