ЭССЕ ПРАВО гр. 16Стр(ба)-5 АСФ ОГУ

Цель освоения дисциплины: формирование базовых теоретических знаний и практических навыков в сфере правового регулирования будущей профессиональной деятельности, а также правового мышления и культуры студентов.

Задачи:

  • теоретические: формирование знаний о системе органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления, о системе нормативно-правовых актов РФ, об основных способах и методах правового регулирования публично-правовых и  частно-правовых сфер жизнедеятельности;
  • познавательные: формирование умения объяснять смысл и значение правовых определений и терминов (государство, органы государственной власти, право, правоотношение, отрасль права, предмет отрасли права, метод правового регулирования, юридическая ответственность и др.);
  • практические: формирование навыков анализа нормативно-правовых актов и работы с ними.

  1. ЭССЕ Понятие и цели наказания
    Многие ученые считают наказуемость одним из обязательных признаков преступления. В самом деле, за каждое преступление, предусмотренное Особенной частью УК РФ, определено наказание. Нет преступления без наказания, равно как без преступления нет наказания. В этом находит отражение принцип неотвратимости ответственности за каждое совершенное преступление.
    Любое разумное действие человека обязательно должно преследовать определенную цель, в противном случае его можно назвать бессмысленным. Цели во многом определяют пути, методы и средства их достижения. Данные положения целиком относятся и к целям уголовного наказания, которые оказывают сильное, зачастую определяющее влияние на все уголовное право. Так, если основная задача наказания — объявить кару, возмездие за преступление, то соответственно самой популярной санкцией должна стать смертная казнь. Отомрут за ненадобностью такие институты, как условное осуждение, давность привлечения к уголовной ответственности, освобождение от уголовной ответственности и наказания и т.д. Уголовный кодекс РФ насчитывает 13 видов наказания, которые подразделяется на две группы: основные (применяемые самостоятельно) и дополнительные (применяемые только в сочетании с основными), а также и меры, применяемые в качестве как основных, так и дополнительных. Обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь применяются только в качестве основных видов наказаний. Штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью применяются в качестве как основных, так и дополнительных видов наказаний. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград применяются только в качестве дополнительных видов наказаний. Конфискация имущества исключена из перечня видов наказания и на сегодняшний день применяется как иная мера уголовно-правового характера. Освобождение от уголовной ответственности – это отказ государства, выраженный в процессуальном решении суда, прокурора, следователя, дознавателя от осуждения (порицания) и применения мер уголовно-правового характера к лицу, совершившему преступление. Освобождение от уголовной ответственности – это отказ государства, выраженный в процессуальном решении суда, прокурора, следователя, дознавателя от осуждения (порицания) и применения мер уголовно-правового характера к лицу, совершившему преступление. В УК РФ предусмотрены четыре вида освобождения от уголовной ответственности в связи: 1 с деятельным раскаянием; 2 примирением с потерпевшим; 3 совершением ряда преступлений в сфере экономической деятельности;4 истечением сроков давности.
    В целом, учитывая все сказанное, можно сделать вывод, что по российскому уголовному праву под наказанием следует понимать особую юридическую меру государственного принуждения, включающую в себя как карательные, так и воспитательные элементы, назначаемую судом лицу, виновному в совершении преступления, и влекущую судимость. Наказание выражает от имени государства и общества отрицательную правовую, социальную и моральную оценку преступного деяния и преступника и заключается в предусмотренных в УК РФ лишении или ограничении прав и свобод.

  2. Судебная система РФ
    Судебная система РФ – это система специализированных органов государственной власти (судов), осуществляющих правосудие на территории Российской Федерации. Осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных заседателей и арбитражных заседателей.
    1) Конституционный суд РФ – специализированный орган правовой охраны Конституции. Его деятельность в данной области имеет контрольный характер. Это определяется прежде всего тем, что он наделен правом отмены актов, не соответствующих Конституции РФ. Возникновение специализированных органов конституционного контроля можно отнести к началу 20-х годов нынешнего столетия. Именно в 192О году первый конституционный суд был создан в Австрии. В связи с этим при определении такой модели правовой охраны конституции используются термины: «западноевропейская», «европейская», «австрийская». Следует заметить, что второй, наиболее распространенной, моделью в данной сфере является «американская». Главный ее признак – выполнение основной функции по обеспечению конституционного контроля судами общей юрисдикции. 2) Придание Верховному Суду РФ статуса высшего судебного органа не имеет абсолютного характера, оно ограничено сферой осуществления его компетенции: дела, подсудные судам «общей юрисдикции». Следовательно, по делам о проверке конституционности законов и иных нормативных актов, а также по делам об экономических спорах Верховный Суд не является высшим судебным органом, поскольку эти дела рассматривают соответственно Конституционный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ и арбитражные суды субъектов РФ. 3) В России, как и в других странах СНГ, судебная власть в сфере, относящейся к гражданским и административным делам, осуществляется двумя самостоятельными судебными системами: судами общей юрисдикции и арбитражными судами, возглавляемыми Высшим Арбитражным Судом РФ. 4) Конструирование правовых норм, определяющих организацию прокуратуры, в главе 7 Конституции, озаглавленной «Судебная власть», не должно вводить в заблуждение и давать повод рассматривать прокуратуру как один из органов судебной системы. Единственный субъект этой системы – суд.
    На основании анализа Конституции РФ и других законодательных актов, касающихся судебной системы, можно сделать ряд выводов: измененное название — «Судебная власть» — в новой Конституции более точно отражает назначение судов и юридическую природу их деятельности — осуществлять одну из разновидностей государственной власти, а именно самостоятельную судебную власть.

  3. ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ. БИЛЕТ № 18.
    Юридическая ответственность — применение мер государственного принуждения по отношению к правонарушителю. За свои деяния человек отвечает перед законом и судом. Именно этим юридическая ответственность отличается от моральной, где основным мерилом оценки поведения являются стыд и совесть человека. Юридическая ответственность всегда сопровождается причинением виновному отрицательных последствий, ущемлением или ограничением его личных, имущественных и других интересов.
    Виды ответственности и меры наказания зависят от характера правонарушения. Административная ответственность применяется за административный проступок. В гл. 3 «Административное наказание» Кодекса РФ об административных правонарушениях заявлено, что административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами (ст. 3.1). За совершение административных правонарушений могут назначить штраф, выписать предупреждение и т.п. Дисциплинарная ответственность применяется за нарушение трудовой, служебной, учебной или воинской дисциплины. За совершение дисциплинарного проступка, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право сделать замечание, выговор или уволить на соответствующих основаниях. Уголовная ответственность наступает за совершение деяния, предусмотренного уголовным законом. Она характеризуется наиболее жесткими санкциями, в числе которых лишение свободы и даже смертная казнь. Устанавливается уголовная ответственность только законом и применяется исключительно в судебном порядке. Материальная ответственность связана с ущербом, причиненным работником предприятия. Гражданская ответственность применяется за совершение гражданского правонарушения, сутью которого является причинение имущественного или морального вреда гражданам, организациям, с которыми правонарушитель не состоит в трудовых правоотношениях. Гражданская ответственность означает возложение обязанности возместить причиненный гражданам и организациям имущественный или моральный вред. Финансовая ответственность наступает за совершение деяний, нарушающих правила обращения с денежными ресурсами. Семейная ответственность назначается за семейные проступки, которые носят весьма разнообразный характер. Конституционная ответственность выражается чаше всего в отмене нормативных актов, противоречащих конституции. Процессуальная ответственность возлагается за нарушения порядка прохождения юридического дела в правоприменительном органе, но в основном за нарушение установленных законом правил осуществления правосудия, и в частности ведения судебного процесса.

  4. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. БИЛЕТ № 18.
    Трудовой договор представляет собой соглашение работника и работодателя, по которому работник обязуется выполнять работу по определенной специальности, квалификации или должности с подчинением внутреннему распорядку, а работодатель — выплачивать работнику заработную плату, обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон. В содержание трудового договора включаются взаимные права, обязанности и ответственность сторон.
    Субъектами трудового договора являются работник и работодатель. Работник – физическое лицо. Для вступления в трудовые отношения он должен обладать правосубъектностью, то есть способностью иметь и лично осуществлять трудовые права и обязанности, а также нести юридическую трудоправовую ответственность. Вступление лица в трудовое правоотношение допускается по достижении им 15 лет. Несовершеннолетние лица в трудовых правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним (ст.174 КЗоТ). Запрещается применение труда лиц моложе 18 лет на тяжелых работах, на работе с вредными или опасными условиями труда и т.п.
    Граждане имеют право на выбор работы путем прямого обращения к работодателю, либо через бесплатное посредничество службы занятости. Лица, обращающиеся в службу занятости, вправе претендовать на подходящую работу.
    Работодателем может быть коммерческая или некоммерческая организация, а также физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, либо физическое лицо, принимающее работника для бытового обслуживания. Работодатель принимает окончательное решение при подборе персонала, он же заключает трудовые договоры. Но руководитель вправе передоверить эти функции другим должностным лицам. Работодатель вправе отказать в приеме на работу гражданину, направленному службой занятости. Работодатель имеет право принимать на работу граждан, непосредственно обратившихся к нему, на равных основаниях с гражданами, имеющими направление службы занятости.
    Трудовые договоры заключаются на неопределенный срок, на определенный срок не более 5 лет или на время выполнения определенной работы. Также можно заключить срочный трудовой договор, он заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее исполнения. Срочный трудовой договор может быть расторгнут работодателем по истечении срока без объяснения причин.

  5. Субъекты правоотношений :понятия и виды
    Субъекты правоотношений — это их участники, имеющие субъективные права и юридические обязанности. Их называют также субъектами права.
    Субъектами правоотношений могут быть индивиды, их организации и как исключение социальные общности. Все они обладают пpaвосубъектностью.
    Виды субъектов правоотношений:
    Индивиды (или физические лица) — основная часть субъектов права. К индивидам относятся граждане, иностранцы, лица без гражданства, лица с двойным гражданством.
    Граждане — самые многочисленные субъекты права, они вступают в различные правоотношения: гражданско-правовые, семейные, трудовые, земельные, финансовые, процессуальные и др. От социальной и правовой активности гражданина зависит его положение в обществе, социальной группе, трудовом коллективе, его успех в жизни.
    1.Правоспособность — это предусмотренная нормами права способность (возможность) лица иметь субъективные права и юридические обязанности.
    Подразделяется на :
    1.1. Общая правоспособность – это закрепленная нормами права способность иметь любые субъективные права и обязанности;
    1.2. Специальная правоспособность – это закрепленная нормами права способность иметь субъективные права и обязанности в определенных группах общественных отношений.
    2. Дееспособность — предусмотренная нормами права способность и юридическая возможность лица своими действиями приобретать и осуществлять права и обязанности. Разновидностями дееспособности являются сделкоспособность, т. е. способность (возможность) лично, своими действиями совершать гражданско-правовые сделки
    3. Деликтоспособность – это закрепленная нормами права способность нести юридическую ответственность за совершенное правонарушение.
    Разграничение право- и дееспособности характерно в основном для гражданского права, поскольку правоспособность гражданина возникает в момент его рождения, а дееспособность — по достижении определенного возраста.
    В других правовых отраслях право- и дееспособность не разделяются, подразумевается, что они появляются у гражданина одновременно и его правовое положение характеризуется единой праводееспособностью, или, говоря иначе, правосубъектностью.
    Круг лиц, обладающих правосубъектностью, определяется специализированными нормами. Например, в соответствии с п. 1 ст. 13 С К РФ брачный возраст устанавливается в 18 лет. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месу жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим 16 лет (п. 2 ст. 13 СК РФ). Согласно ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ «административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет».
    Правовое положение граждан России в целом характеризуется наличием у них правового статуса, который включает в себя правосубъектность и основные права, свободы и обязанности, закрепленные в Конституции РФ. Правовой статус российских граждан в полной мере соответствует стандартам прав человека, закрепленным в актах международного права
    Источники:
    http://www.grandars.ru
    http://www.constitution.ru

  6. Понятие, предмет, метод и источники семейного права РФ.
    Семейное право — отрасль права, регулирующая имущественные и личные неимущественные отношения в сфере брачно-семейных отношений. Важно отметить, что вопрос о самостоятельности семейного права как отрасли является дискуссионным в науке гражданского права. Метод — совокупность способов, приемов регу­лирования отношений, входящих в предмет отрасли права. Предмет регулирования семейного права -неимущественные и связанные с ними имуществен­ные отношения в семье, т.е. брачно-семейные от­ношения в семье, которые включают в себя и регу­лируют:
    — порядок и условия заключения брака; прекращения брака и признания его недействительным;
    — личные отношения между супругами (например, отношения по поводу выбора рода занятий, места жительства, владения, пользования и распоряже­ния общим имуществом);
    — имущественные и неимущественные отношения между родителями и детьми (например, по воспи­танию и образованию детей) и другими членами семьи (например, СК РФ устанавливает право ре­бенка на общение с бабушкой, дедушкой, братья­ми, сестрами и другими родственниками, обязан­ности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи);
    — усыновление, опеку и попечительство (в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах и других случаях).
    Источниками семейного права являются:
    Законы — Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, другие федеральные законы (ФЗ от21.12.96 г. «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» или ФЗ от 24.07.98 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Основным источником семейного права является Семейный кодекс РФ, действующий с 1 марта 1996 г. СК охватывает широкий круг семейных отношений, подлежащих правовому регулированию.
    Родительские права — это совокупность прав и обязанностей, принадлежащих родителям как субъ­ектам родительских правоотношений. Родители не только вправе, но и обязаны осуществлять родитель­ские права, неисполнение которых может повлечь определенные санкции. К личным правам родителей относятся: право на вос­питание и образование детей, право на защиту прав и интересов детей, право на защиту родительских прав, право дать имя и фамилию ребенку и изменять их до 14 лет. Родительские права возникают с момента рождения ребенка, а прекращаются по достижении 18 лет (совершеннолетия) или при вступлении несо­вершеннолетних детей в брак или в случае их эманси­пации. Родители имеют право и обязаны воспитывать сво­их детей и несут ответственность за их воспитание и развитие. Они обязаны заботиться о здоровье, физи­ческом, психическом, духовном, нравственном раз­витии своих детей.
    Личные (неимущественные) права несовершеннолетних детей. К личным правам несовершеннолетних детей относятся:
    • право жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК);
    • право на общение с родителями и другими родственниками (ст. 55 СК);
    • право на защиту (ст. 56 СК);
    • право выражать свое мнение (ст. 57 СК);
    • право на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК).
    Источники:
    http://www.studfiles.ru
    http://www.constitution.ru

  7. ЭССЕ Административное право
    Государственная служба в РФ
    Государственная служба в России имеет прочные исторические корни, которые уходят в глубины времени более чем на тысячу лет. Закладывание основ госуправления и госслужбы в Древней Руси первоначально было нераздельно связано с военной организацией. Их услуги необходимы любой стране независимо от государственного устройства, формы правления, политической системы или правящего режима. Именно государственные служащие выполняют практические задачи, которые все цивилизованные общества мира возлагают на свои государства. Государственная служба является особым видом общественно-полезной деятельности. Служба она всегда состоит в управлении, в осуществлении государственной деятельности. У каждого служащего есть определенный статус, чего нет у каждого работника.
    Государственная служба Российской Федерации – профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации, федеральных государственных органов, субъектов Российской Федерации.
    Система государственной службы, согласно ФЗ-58, включает в себя:
    o государственную гражданскую службу;
    o военную службу;
    o государственную службу иных видов.
    Государственная гражданская служба подразделяется на федеральную государственную гражданскую службу и государственную гражданскую службу субъекта Российской Федерации. Военная служба и государственная служба иных видов, которые устанавливаются федеральными законами, являются видами федеральной государственной службы.
    В любом государственно организованном обществе невозможно обойтись без государственного управления, а значит и без государственных служащих.
    Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов и государственных органов субъектов Российской Федерации. (Права статья 14, Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации)
    Государственным служащим является гражданин Российской Федерации, исполняющий в порядке, установленном федеральным законом, обязанности по государственной должности государственной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств федерального бюджета или средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации. Государственный служащий Российской Федерации как субъект административного права обладает, прежде всего, общегражданскими правами и обязанностями, которые установлены Конституцией и иными нормативными актами. Административно-правовой статус государственного служащего представляет собой комплекс прав, обязанностей и ответственности, который приобретает гражданин с момента зачисления его на государственную должность государственной службы.
    Государственный служащий имеет право:
    o на ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой государственной должности государственной службы;
    o на получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
    o на принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с должностными обязанностями,
    o знакомиться с материалами своего личного дела, отзывами;
    o на пенсионное обеспечение с учетом стажа государственной службы,
    Каждый служащий, независимо от занимаемой государственной должности, обязан:
    o добросовестно исполнять должностные обязанности;
    o обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;
    o исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке подчиненности руководителей,
    o поддерживать уровень квалификации,
    o хранить государственную и иную охраняемую законом тайну.
    В современный этап государственная служба сформировалась как социальный и правовой институт. Более того, правовой институт стал институтом административного права, который приобрел межотраслевой характер. Большую роль в составлении ее содержания играют нормы права, которые отражают развитие науки административного права в сфере государственной службы. Пробелы, имеющие место в действующем законодательстве применительно к той или иной позиции государственной службы восполняет данная отраслевая юридическая наука.
    В подтверждении ,это говорится в Федеральном законе: N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,

  8. ЭССЕ Трудовое право
    Трудовые споры
    В Конституции РФ закреплено право работников на индивидуальные и коллективные споры. Поводом (причиной) для возникновения трудовых споров, как правило, являются правонарушения трудовых или иных социальных прав работников в сфере трудовых отношений. Трудовые споры возникают либо в силу каких-то действий в процессе применения норм трудового права, либо в силу бездействия участников правоотношений, то есть неисполнения требований нормативных актов. Статья 37 Конституции РФ закрепляет право работников на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку.
    Трудовой спор представляет собой требование реализации права, которое предусматривается в Трудовом кодексе, коллективными или другими формами договоров о трудовых обязательствах или изменении условий. Как правило, трудовые споры возникают как последствие трудовых правонарушений определенной сфере деятельности, которые служат непосредственной причиной для оспаривания. Иногда трудовые споры происходят в том случае, когда субъект трудового права обращается за помощью к представителю юрисдикционного органа с намерениями оспорить отказ, касающейся совершенствования действующих или введения новых социально-экономических трудовых условий.
    Условия возникновения трудового спора представляют собой конкретные обстоятельства и обстановку, которые опосредованным или непосредственным образом сказываются на трудовых взаимоотношениях, являясь причиной возникновения неурегулированных разногласий между работником и работодателем.
    Выделяют две разновидности трудовых споров: индивидуальный и коллективный. индивидуальный трудовой спор может возникнуть и между руководителем предприятия и лицом, желающим подписать трудовой договор, если работодатель отказывается от этого. Коллективный трудовой спор – это возникновения разногласий между группой работников или их представителей и руководителем предприятия. Причиной является внесение корректив в рабочие условия, например, желание о повышении заработной платы, а также улучшения условий заключения коллективных соглашений и договоров. Трудовой спор является индивидуальным в том случае, если возникают неурегулированные разногласия между двумя субъектами, касающиеся применения норм Трудового кодекса, а также других нормативных правовых актов.
    Разрешение трудовых споров происходит в следующем порядке, состоя из нескольких последовательных этапов примирительной процедуры:
     Примирительная комиссия рассматривает причины спора;
     Трудовой спор рассматривается в присутствии посредника;
     Трудовой арбитраж принимает решение.
    Первый шаг – это всегда примирительная комиссия, после которой спор рассматривается при участии посредника и в случае не достижения консенсуса дело переходит в трудовой арбитраж. Если обе стороны не смогли достичь согласия относительно вида примирительной процедуры, которую можно использовать, сразу же по окончанию примирительной комиссии, то им необходимо обязательно создать трудовой арбитраж. С целью разрешения возникшего трудового коллективного либо индивидуального спора представителям сторон, членам представительной комиссии, всем посредникам, а также Службе по урегулированию трудовых споров и трудовому спору разрешается применять все законные способы. На выборе соответствующего юрисдикционного органа сказывается характер возникшего спора и причины, послужившие для этого.
    На предприятиях нередко возникают разногласия между отдельными работниками и администрацией по отдельным вопросам, связанным с их трудовой деятельностью. Когда эти разногласия не удается урегулировать при непосредственных переговорах рабочего или служащего с администрацией и они становятся предметом разбирательства в органах, которым это право предложено по закону, их называют трудовыми спорами. Вступая в трудовые отношения, принимая и увольняя работников, работодатель должен быть знаком с принципами трудового законодательства. При возникновении споров закон чаще всего становится на сторону работника; и не соблюдая его, поступая “как все”, работодатель совершенно неожиданно для себя может оказаться в роли ответчика в гражданском и даже подсудимого в уголовном деле. Несмотря на то, что практика трудовых отношений, особенно на небольших частных предприятиях, часто далека от установлений законодательства, при обращении в суд с этими установлениями строго считаются; и нарушенные права (как правило, работника) восстанавливаются. Таким образом, знание прав и обязанностей полезно как работодателю, так и работнику.

  9. Билет 20.
    Понятие конституционного права, его предмет, источники.

    Конституционное право — это отрасль права, которая устанавливает и закрепляет основы государственного устройства, обеспечивает соблюдение прав человека, регулирует порядок формирования органов государственной власти и принципы их деятельности.
    Предметом конституционного права является система общественных отношений, которые выступают в качестве господствующих отношений в обществе, характеризуют саму природу общества и государства, его политическую, экономическую системы, положение личности в обществе. Таким образом, предметом конституционного права являются:
    1) отношения, характеризующие основы конституционного строя;
    2) взаимоотношения личности с обществом и государством (основы правового положения личности, т.е. права и свободы граждан);
    3) установление основ федеративного устройства и национально-государственных отношений;
    4) вопросы организации государственной власти и органов местного самоуправления.
    Источники конституционного права:
    1) Конституция (Основной Закон);
    2) федеральные конституционные законы;
    3) федеральные законы, регулирующие общественные отношения, составляющие предмет конституционного права (например, Закон РФ » О гражданстве Российской Федерации»);
    4) законы субъектов федерации по вопросам совместного ведения (ст. 72 Конституции РФ);
    5) подзаконные нормативно-правовые акты (указы Президента, постановления Правительства и др.), содержащие нормы конституционного права.
    Таким образом, система конституционного права характеризуется объективными критериями деления отрасли на отдельные структурные подразделения, в основе которых лежат реальные общественные отношения.

  10. Билет 20.
    Трудовой договор: понятие, стороны, содержание.

    Ст.56 ТК РФ дает понятие трудового договора.
    Трудовой договор — соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
    Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.
    Содержание трудового договора:
    фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя — физического лица), заключивших трудовой договор;
    сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя — физического лица;
    идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);
    сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями;
    место и дата заключения трудового договора.
    Обязательные условия для включения в трудовой договор:
    — место работы
    — трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы).
    — дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, — также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом;
    — условия оплаты труда
    — режим рабочего времени и времени отдыха
    — компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда,
    — условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы);
    — условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами;
    — срок действия договора;
    — другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

  11. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ
    На протяжении нескольких тысячелетий истории человечества, такое явление как политика, занимает ключевое место в становлении и развитии цивилизованного общества. Многие ученые, мыслители занимались исследованием этой темы. Одним из важнейших понятий в данном вопросе является определение термина «Политический режим». Исторически сложились два подхода к рассмотрению политического режима. Первый подход – политико-правовой. Сторонники такого метода рассматривают тождественность понятий «режим» и «форма правления». Второй подход – социологический, который характеризуется тем, что на первое место выносятся взаимосвязи и установление баланса между обществом и государством.
    Существует значительное число определения понятия политический режим. Мы остановимся на определении, который предлагает Оврах Г.П.: «Политический режим есть совокупность определенных структур власти, которые функционируют в рамках политической системы общества и преследуют цель ее стабилизации, опираясь на социальные интересы и используя специфические методы».
    Именно политический режим, используя характерные методы и средства, призван обеспечивать динамичное развитие, а также упорядочивание, слаженность и координацию элементов политической системы в целом.
    В зависимости от характера методов, которые используются режимом для достижения своих целей, исследователями выделяются 3 основных типа политических режима: тоталитаризм, авторитаризм, демократия.
    Тоталитаризм — тип политического режима, в котором политическая власть осуществляет всеобъемлющий контроль над обществом с помощью применения насилия и угрозы насилием, навязывания целей официальной идеологии, формированием соответствующих экономических и социальных структур, культуры и менталитета.
    Авторитаризм – тип политического режима, который можно определить как не-ограниченную власть одного человека или группы лиц, не допускающую политическую оппозицию, но сохраняющую автономию личности и общества во внеполитических сферах.
    Демократия – тип политического режима, при котором форма устройства любой организации, основанная на принципах равноправия ее членов, выборности органов управления и принятия решений большинством.

  12. СОБСТВЕННОСТЬ И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ
    ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ.
    Во все периоды становления человеческого общества, вопросы, касающиеся собственности имели первостатейное значение. Развитие правовых норм не могло не затронуть эту тему. В современном мире вопросы собственности регламентируются конституционным, гражданским, административным, налоговым и другими нормами права.
    Понятие собственности достаточно обширно и многопланово, и поэтому его необходимо рассматривать с точки зрения многоаспектности данного термина. Во-первых, собственность относится к экономической категории. С этой позиции собственность – это общественные отношения, складывающиеся между людьми по поводу обладания средствами производства и предметами потребления. Во-вторых, собственность относится и к правовой категории, вследствие представления в виде юридических прав и обязанностей участников экономических отношений, собственность приобретает характер правовых отношений, выступая как право собственности.
    Право собственности является одним из основных институтов гражданского права и это обуславливает значительное место, которое ему отводится, в системе гражданского законодательства.
    Право собственности, по преимуществу представлено вещным правом, что объясняется тем, что в большинстве случаев объектами правовых отношений выступают вещи и имущество. В Гражданском кодексе под имуществом понимаются не только материальные объекты, но и нематериальные права.
    Важнейшее место в системе нормативно-правового регулирования имущественных отношений занимает защита прав собственности. В определении Степановой О.Н., защита прав собственности представляет собой совокупность предусмотренных законом приемов и способов, с помощью которых осуществляется защита нарушенного права собственности, направленных на восстановление и защиту имущественных интересов обладателей этих прав.
    К таким способам можно отнести два вида исков: вещно-правовые и обязательственно-правовые. Защита, носящая вещно-правовой характер, вступает в действие, когда непосредственно нарушается право собственности. Защита обязательственно-правового характера применяется, когда между нарушителем и собственником отсутствуют договорные отношения.

  13. ЭССЕ Право
    Понятие системы права.Правовой институт,отраcльправа,предмет и метод правового регулирования
    Право есть непрерывная работа, притом не одной только государственной власти, но всего народа.
    Пожалуй, в этом высказывании есть глубокий смысл, связанный с эволюционными процессами в обществе.
    На мой взгляд право возникло благодаря развитию людей. Ведь можно сказать что и право возникло благодаря объединению людей в группы , общины и так далее. Вследствие возникновения простых прав, стали возникать более сложные виды права взаимоотношений между людьми. Так появлялись разные отрасли права. Отрасль права-элемент системы права, представляющий собой совокупность норм права, регулирующих качественно однородную группу общественных отношений. Отрасль характеризуется своеобразием предмета и метода правового регулирования. Что бы права исполнялтсь надо создавать какие-либо инструменты по принуждению исполнения права .Метод правового регулирования — совокупность юридических приемов, способов, процессуальных норм воздействия права на общественные отношения. Все эти понятия и создают систему права.
    Общество развивается , а для этого нужны другие правовые отношения. Например 300 лет назад в России существовало крепостное право, и оно поменялось в результате великой октябрьской революции, произошедшей из-за несостоятельности государства. Сегодня же крепостнические(почти рабовладельческие) взаимоотношения общество категорически не устраивает .
    Есть примеры появление новых прав в результате научно-технического прогресса. Право вождения автомобилем, кораблем , вертолетом. И так далее.
    С уверенностью можно сказать что право будет востребовано и усовершенствоваться в первую очередь ее народом.

  14. Эссе наследственное право ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ
    Право на наследство определяет приоритеты , поставленные наследователем своим наследникам.
    Каждый здравомыслящий человек должен осознавать свои дела и поступки , которые будут влиять на будущие поколения и даже частично затрагивать старые. Ни для кого не секрет ,что раньше в сословной России , да и не только в России, дворянские привилегии переходили от отца к сыну ( при Екатерине II титиул «Дворянин» не лишился ни за какие провинности), в то же время за отличную службу простые люди тоже могли получить право передавать его своим детям.
    Сегодня в Российской Федерации право на наследство гарантирует Конституция РФ. Регулирует это право гражданский кодекс РФ. Для того чтобы точно определить желание передачи собственности кому-либо. Составляется завещание которое заверяет нотариус. Весь сыр-бор в основном происходит, когда не составлено завещание . В этом случае все имущество делится на всех живых родственниках. То есть наступает наследование. А в случае отказа от наследства родственниками или их неимением имущество умершего считается выморочным(переходит в собственность государства).
    Не так уж и редко в СМИ можно встретить сюжет о том ,как родственники не поделили имущество, из-за не имение завещания, и ,зачастую, суд не адекватно распределяет имущество, в следствии чего какая-нибудь мама с ребенком или просто нуждающийся человек становится БОМЖом.
    Одно дело когда происходит наследование имущества, и совсем другое когда перекладываются долги умершего на его родителей, сегодня уже обсуждает чтобы они перекладывались на сыновей их жен, и по том еще раз . Пока не выплатят все долги. Невольно вспоминается милиционер ,который погорел на кредите за дом. Он решил сделать суицид, думая что решит эту проблему, а вследствие даже навредил, потому что долг наследовали его немощные родители.
    Право наследования очень важная норма в законодательстве, порой оно решает всю полноту проблем, поэтому надо усовершенствовать это право и самое главное не перегибать палку, ведь социальное положение в обществе у всех разное.

  15. ФОРМА ГОСУДАРСТВА: ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ, ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА,ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ.
    ​Признаки государства, первоначально в ходе исторического процесса развиваются в форму государства. Форма государства – это устройство политической организации общества, признанное обеспечить её стабильность и нормальное функционирование.
    Элементы ,которые составляют форму государства- это форма правления, форма государственно-территориального устройства и также политический режим.
    ​Рассмотрим каждый из этих элементов в отдельности.
    ​Форма правления- это способ организации верховной государственной власти. Бывает двух видов : монархия и республика. Монархия- форма правления, при которой власть полностью или частично сосредоточена в руках главы- монарха. Монархии бывают неограниченными, т.е. единственным носителем суверенитета государства является монарх и ограниченными в которых наряду с монархом носителями суверенитета выступают другие высшие государственные органы, ограничивающие власть главы государства.
    Вторым видом выступает республика-это форма правления, при которой глава государства является выборным и сменяемым. В зависимости от того, кто формирует правительство, кому оно подотчетно и подконтрольно, республики подразделяются на президентские, парламентские и смешанные.
    ​Форма государственного устройства. Форма государственного устройства — это элемент формы государства, характеризующий внутреннюю структуру государства. Бывает три вида: унитарное государство, федерация и конфедерация.
    Рассмотрим каждый из них. Унитарное государство- единое, неделимое , составляющее одно целое государственное устройство. Федерация- объединение нескольких территориальных единиц в одно государство. Конфедерация- абсолютно независимые субъекты.
    И остается политические режимы- это совокупность методов и способов осуществления власти и управления ею. Подразделяют на демократический, авторитарный и тоталитарный.
    ​Демократический режим основан на принципах равенства и свободы; основным источником власти здесь считается народ. При авторитарном режиме политическая власть сосредоточивается в руках отдельного человека или группы людей, однако вне сферы политики сохраняется относительная свобода. При тоталитарном режиме власть жестко контролирует все сферы жизни общества.
    ​Рассмотренные три стороны формы государства (форма правления, форма государственного устройства, политический режим) хоть и различны ,все же они обладают единством и связаны между собой. Таким образом, взятые в единстве три организации государственной власти образуют форму государства.

  16. ​ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ.
    ​Гражданские правоотношения— это общественные отношения, урегулированные нормами гражданского права. Участники гражданского правоотношения связаны правами и обязанностями, основанными на нормах российского гражданского права.
    ​Субъекты гражданского права- это участники правоотношений, на которых распространяют своё действие нормы гражданского права. Выступают субъектами: физические лица( граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства) , юридические лица и публично-правовые образования ( РФ, субъекты РФ, муниципальные образования).
    ​Выделяют следующие виды гражданских правоотношений в зависимости от характера взаимосвязи: абсолютные и относительные.
    Абсолютные – это это правоотношения, в которых лицу противостоит неопределенный круг обязанных лиц.
    Относительные — это правоотношения, в которых лицу противостоит определенное обязанное лицо.
    ​Различают следующие виды гражданских правоотношений по объекту правоотношения: имущественные и неимущественные.
    ​Имущественные – это права, возникающие по поводу обладания каким-либо имуществом или по поводу его передачи одним лицом другому.
    Подразделяется на вещные права и обязательственные.
    ​Вещные- это гражданские права объектом , которых является вещь. Вещь-это предмет материального мира. Виды вещей : недвижимые , движимые, неделимые и сложные. Обязательственные – совокупность юридических норм, регулирующих правоотношения между субъектами. Основаниями возникновения таких прав является: сделка, договор, административные акты и неправомерные действия.
    ​Неимущественные ( личные права) – это права, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона , неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. Они не обладают экономическим содержанием. Это к примеру : право на жизнь, на достоинство личности, на личную неприкосновенность , право на имя и иные.
    ​Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношения называются юридическими фактами. Юридические факты — жизненные обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношения .Без нормы права не может быть юридического факта, а без юридического факта не может возникнуть, измениться или прекратиться правоотношение.

  17. ЭССЕ Нормативный правовой акт
    Нормативный правовой акт — официальный документ установленной формы, принятый в пределах компетенции уполномоченного государственного органа (должностного лица), иных социальных структур (муниципальных органов, профсоюзов, акционерных обществ, товариществ и т. д.) или путём референдума с соблюдением установленной законодательством процедуры, содержащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределённый круг лиц и неоднократное применение.
    Признаки нормативно-правового акта:
     властно-волевой характер;
     неоднократность применения;
     адресованность неопределенному кругу лиц.
    В России нормативный правовой акт представляет собой принятый в установленном порядке органами государства, органами местного самоуправления либо населением письменный официальный документ — решение об установлении, изменении либо отмене правовых норм с той или иной сферой действия во времени, в пространстве и по кругу лиц. В постановлении Государственной Думы от 11 ноября 1996 г. № 781-II ГД «Об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации» он определен как письменный официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или отмену правовых норм.
    Нормативные правовые акты по юридической силе делятся на:
     законы;
     подзаконные акты.
    ЗАКОНЫ
    Закон называют писаным правом, которое истолковывается юристами. В целях устранения путаницы в толковании система нормативных правовых актов обладает строгой иерархичностью. На первом месте стоят нормы конституции и приравненных к ней конституционных актов. Конституционные нормы обладают особым авторитетом, гак как устанавливают фундаментальные основы жизни общества. В связи с этим во многих государствах конституционные положения принимаются и изменяются в особом порядке, например путем всенародного голосования. Особый авторитет данных норм выражается в особом контроле за их соблюдением, соответствием других законов, стоящих ниже на иерархической лестнице, нормам конституции. Во многих странах, в том числе в Российской Федерации, с этой целью создан особый орган — конституционный суд.
    В классическом понимании закон — это нормативный правовой акт, содержащий первичные юридические нормы, которых раньше в правовой системе не было, либо объединяющий разрозненные нормы, закладывающий основы регулирования в полном объеме.
    При этом закон регламентирует ключевые аспекты жизни страны, принципиальные экономические, политические и социальные вопросы.
    Отсюда следуют основные признаки закона как нормативного правового акта:
     он принимается представительными органами, избираемыми народом, иди непосредственно самим народом на референдуме;
     обладает высшей юридической силой;
     принимается в особом процессуальном порядке;
     по своему характеру является стабильным;
     принимается для регулирования наиболее важных социально значимых общественных отношений.
    Итак, закон — это нормативный правовой акт, обладающий высшей юридической силой, принимаемый в особом законодательном порядке народом или парламентом, регулирующий наиболее важные общественные отношения.
    Законы по своему значению и прежде всего по юридической силе делятся на:
     основные;
     обыкновенные.
    ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
    Нормативные правовые акты, которые издаются во исполнение и на основе законов, называются подзаконными актами (постановления, распоряжения, инструкции и т. д.).
    В нашей стране в развитие Конституции РФ и федеральных законов Президент РФ, Правительство РФ, федеральные министерства, комитеты также издают нормативные правовые акты.
    указы по вопросам налогового законодательства, приватизации государственных предприятий, борьбы с преступностью. Наличие указов Президента не ограничивает право Государственной Думы принимать поэтому же вопросу федеральный закон и устанавливать иные нормы права.
    Важную роль в системе подзаконных федеральных актов играют нормативные правовые акты федеральных министерств. Такие акты, как правило, регулируют отношения внутри системы министерства и принимаются в соответствии и на основе Конституции РФ, федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, а также нормативных правовых актов Правительства РФ. Однако отдельные министерства обладают правом издавать нормативные правовые акты, регулирующие отношения с гражданами, а также с органами, учреждениями, предприятиями, не входящими в систему министерства. Например, Министерство образования и науки РФ издает нормативные правовые акты по вопросам аттестации школьников, организации учебного процесса. Такие акты являются обязательными как для работников образовательных учреждений, так и для других граждан.

  18. Основные положения ГК РФ об обязательствах гражданском праве: понятие и стороны обязательств, исполнение обязательств, обеспечение исполнения обязательств.
    Обязательством называется гражданское правоотношение, связывающее между собой определенных лиц, которые должны совершить по отношению друг к другу предусмотренное обязательством действие: передать имущество или оплатить его стоимость, выполнить работу, возместить расходы, вызванные причинением вреда, либо воздержаться от определенного действия (ст. 57 Основ, ст. 307 ч. 1 ГК РФ).
    Обязательства применяются в отношениях как между организациями, так и гражданами. Обязательства опосредуют отношения в сфере производства, распределения и обмена, предпринимательства. Обязательственные правоотношения возникают из договоров купли-продажи, поставки, перевозки, капитального строительства и др. Граждане вступают в обязательственные отношения с организациями при розничной купле-продаже, бытовом обслуживании, перевозках пассажиров и багажа, пользовании жилыми помещениями и др. В условиях рыночных отношений указанные услуги могут оказываться не только организациями, но и гражданами-предпринимателями.
    Обязательственные отношения могут возникать между гражданами в связи с дарением, выдачей доверенностей, займами и др.
    Обязательства возникают не только из договоров, но и других предусмотренных законом оснований (ст. 307 ч. 1 ГК РФ): односторонних сделок, административных актов, причинения вреда, неосновательного приобретения или сбережения имущества и других действий, порождающих права и обязанности.
    В обязательстве участвуют должник (обязанное лицо) и кредитор (имеющий право требования). Содержание обязательственного правоотношения составляют права и обязанности его участников. Так, по договору банковской ссуды банк (кредитор) может требовать по истечении срока возврата ссуды от ссудополучателя (должника).
    Если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой стороны, она считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать. Например, арендатор (должник) обязан поддерживать арендованное имущество в надлежащем состоянии, а арендодатель (кредитор) имеет право этого требовать от арендатора. В обязательстве возможны и кредиторские обязанности, т. е. у кредитора могут быть не только права требования, но обязанности, которые вытекают из его права требования. Так, по договору поставки покупатель имеет право требовать своевременной передачи ему продукции. Но если договором предусмотрена выборка продукции на складе поставщика, покупатель обязан (кредиторская обязанность) своевременно совершать установленные законом или договором действия, способствующие своевременной выборке продукции.
    СТОРОНЫ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ

    Сторонами в обязательстве являются должник и кредитор. Ими могут выступать как граждане, так и юридические лица. В обязательстве может быть как один кредитор и один должник, так и несколько (множественность лиц в обязательстве) (ст. 308 ч. 1 ГК РФ).
    Недействительность требований кредитора к одному из лиц, участвующих в обязательстве на стороне должника, равно как и истечение срока исковой давности по требованию к такому лицу, сама по себе не затрагивает его требований к остальным этим лицам (ст. 308 ч. 1 ГК РФ).
    Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). Однако в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон, обязательство может создавать для третьих лиц права в отношении одной или обеих сторон обязательства (например, при исполнении договора на брокерское обслуживание у третьих лиц могут возникнуть требования и к брокеру, и к доверителю).
    При множественности лиц обязательства могут быть долевыми и солидарными.
    СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
    Стороны должны добросовестно исполнять принятые на себя обязательства. Укрепление договорной дисциплины выражается в точном исполнении всех принятых сторонами на себя обязанностей. Однако во избежание их нарушения закон устанавливает некоторые имущественные гарантии исполнения. Их называют способами обеспечения обязательств (ст. 68 Основ) — это неустойка, залог, поручительство, задаток, банковская гарантия и удержание имущества должника (ст. 329 — 381 ч. 1 ГК РФ).
    ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
    Обязательство прекращается надлежащим исполнением сторонами обязанностей, составляющих его содержание, поскольку достигнуты поставленные ими цели (ст. 408 ч. 1 ГК РФ).
    При зачете встречного требования (ст. 410 — 412 ч. 1 ГК РФ) однородные встречные требования погашаются полностью или частично, если они равны по размерам, или одно прекращается, а второе сохраняется в силе только в незачтенной части, если они не равны. Установлены случаи недопустимости зачета (ст. 411 ч. 1 ГК РФ).
    Совпадение должника и кредитора в одном лице возможно при реорганизации юридических лиц, когда происходит слияние или присоединение одного юридического лица к другому (ст. 413 ч. 1 ГК РФ).
    Стороны могут прийти к соглашению о прекращении обязательства. Организации могут вступить в такое соглашение, если это не противоречит закону.
    Невозможность исполнения обязательства может быть физической, когда перестал существовать (погиб) предмет обязательства, и юридической — в случае запрещения законом того действия (или бездействия), которое составляет содержание обязательства (ст. 416 ч. 1 ГК РФ).
    При ликвидации юридического лица прекращаются его обязательства, если специальным законодательством они не возлагаются на другое юридическое лицо (ст. 419 ч. 1 ГК РФ).

  19. Ашинов Ю.Н. в учебнике «Правоведение» определяет федеративное устройство как объединения двух и более государственно-территориальных образований в единое государство при сохранении за ними политической самостоятельности.
    Федеративное устройство в нашей стране было провозглашено в начале XX века. Статья 1 Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 году, говорит о том, что Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. Российская Федерация состоит из равноправных субъектов. Федеративное государство и федерация – идентичные понятия. Исследователь Ашинов в учебнике выделяет несколько признаков федеративного устройства:
    — двухуровневая система органов государственной власти
    — наличие федеральной правовой системы и правовой системы субъектов федерации
    — принципы бикамерализма (двух палатная система) в построении союзного парламента
    — верховенство федерального права
    — непризнание за субъектами федерации суверенитета
    — финансовая зависимость субъектов от федеральной власти
    — принцип двойного гражданства
    — отсутствием у субъектов федерации права сецессии, т.е. выхода из состава федерации.
    Федеральное государство выполняет две главные функции: децентрализует власть посредством ее разделения по вертикали и интегрирует территориальные сообщества, т.е. собирает воедино различные территории, придавая им качество целостного образования. Согласно части 3 статьи 5 Конституции РФ: «федеративное устройство РФ основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти». Также 4 и 5 статьи Конституции указывают на принципы, на которых основывается федеративное устройство России:
    — государственная целостность России;
    — равноправие и самоопределение народов в РФ;
    — единства системы государственной власти;
    — верховенство федерального права;
    — разграничения предметов введения между федерацией и ее субъектами;
    — равноправия субъектов Федерации.
    Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов – равноправных субъектов Российской Федерации. Субъект РФ – государственно-правовые образования, образующие в совокупности РФ. Конституция РФ 1993г. устанавливает 6 видов субъектов:
    — республики в составе РФ — 21
    — край — 6
    — область — 49
    — город федерального назначения — 2
    — автономная область — 1
    — автономный округ – 10
    Таким образом, федеративное устройство Российского государства – это его национально-территориальная организация и структура.

  20. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ОБЪЕКТЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
    В соответствии с экологическим законодательством объектом правовой охраны выступает природная среда — объективная, существующая вне человека и независимо от его сознания реальность, служащая местом обитания, условием и средством его существования.
    В первоочередном порядке охране подлежат естественные экологические системы, природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся антропогенному воздействию. Особой охране подлежат объекты, включенные в Список всемирного культурного наследия и Список всемирного природного наследия, государственные природные заповедники, в том числе биосферные, государственные природные заказники, памятники природы, национальные, природные и дендрологические парки, ботанические сады и другое. Система экологического законодательства, руководствующаяся идеями основополагающих конституционных актов, включает две подсистемы: природоохранное и природоресурсное законодательство. В природоохранное законодательство входят Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другие законодательные акты комплексного правового регулирования. В подсистему природоресурсного законодательства входят: Земельный кодекс РФ,Закон РФ «О недрах», Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ, ФЗ «О животном мире», а также другие законодательные и нормативные акты. Конституция РФ отражает основные положения экологической стратегии государства и направления укрепления экологического правопорядка. Ч.1 ст.9 указывает, что земля и другие природные ресурсы в Российской Федерации используются и охраняются как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Ст.42 закрепляет право каждого человека на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу. Ч.2 ст. 9 провозглашает право граждан и юридических лиц на частную собственность на землю и другие природные ресурсы. Конституция РФ также оформляет организационно-правовые взаимоотношения Федерации и субъектов Федерации. Конституция РФ закрепляет общее правило: законы и иные правовые акты субъектов Федерации не должны противоречить федеральным законам. Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, а также регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Гл.1 ст. 3 закона «Об охране окружающей среды» определяет основные принципы охраны окружающей среды. соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду: — обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека
    -научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды
    -охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности
    — ответственность органов государственной власти РФ за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях;
    -платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде
    — независимость государственного экологического надзора
    — презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности и другие.
    Обобщая вышесказанное, установим, что законодательство в области охраны окружающей среды основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, каждый из которых устанавливает определенные границы использования окружающей среды, помогает в формировании правильного отношения человека к природе.

  21. ЭССЕ УСМАНОВ АЛЕКСАНДР ПРАВО
    ПОНЯТИЯ И СТРУКТУРА ПРАВООТНОШЕНИЯ
    Человек, являясь членом общества, занимая в нем определенную нишу, всегда реализует различные социальные роли, выступая в зависимости от конкретных обстоятельств в качестве члена семьи, работника, потребителя, избирателя, пассажира, налогоплательщика и т. д. В связи с этим человек на протяжении всей жизни вступает в различные отношения с государством, другими индивидуумами, организациями, обществом в целом. Эти отношения, именуемые общественными или социальными, весьма разнообразны по своему характеру, свойствам, имеют различные стороны и формы внешнего выражения. Они могут носить характер моральных, политических, национальных и иных отношений. Наибольшее же значение приобретают отношения юридического характера – отношения, охватываемые правовым регулированием. Они традиционно именуются правоотношениями.
    Правоотношения могут возникать во всех сферах общественной жизни, регулируя взаимоотношения людей в области производства, распределения и потребления материальных благ, труда, занятости, образования, брака и семьи и т. д. Однако далеко не все общественные отношения могут быть урегулированы нормами права. Приобретать юридическую форму могут только отношения, в основе которых лежат акты поведения, имеющие социальную значимость. Когда же дело касается мыслей и чувств, а также поступков и событий, не имеющих социально значимых последствий, то правовым регулированием они охвачены быть не могут. Например, в семейных отношениях юридическую природу приобретают наиболее важные отношения, имеющие социальную значимость: взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей и т. д. Отношения же нравственного характера в большинстве своем остаются за рамками правового регулирования.

  22. Эссе на тему: «Международное право: понятие, предмет, принципы»
    Что такое международное право и каковы его принципы? Именно в этом вопросе постараемся разобраться в данном эссе.
    Любая сфера международной жизни имеет свои особенности, что должно найти отражение в международно-правовых нормах, призванных регулировать сложные международно-правовые отношения. Только в результате учета всех этих особенностей в правовых нормах можно говорить об эффективности международного права, без чего невозможно обеспечить развитие международного сообщества, предвосхищая и разрешая все проблемы, могущие возникнуть в процессе развития человеческой цивилизации, с тем, чтобы предотвратить те последствия, которые полны реальной опасности, угрожающей установившемуся качеству международного сообщества.
    Итак, давайте разберемся что есть международное право, каков его предмет и принципы. Международное право – сложный комплекс юридических норм, создаваемых государствами и межгосударственными организациями путём соглашений, и представляющих собой самостоятельную правовую систему, предметом регулирования которой являются межгосударственные и иные международные отношения, а также определенные внутригосударственные отношения. Предмет международного права – международные отношения – отношения, выходящие за пределы компетенции и юрисдикции какого-либо государства. Включает отношения: между государствами – двусторонние и многосторонние отношения;между государствами и международными межправительственными организациями; между государствами и государствоподобными образованиями;между международными межправительственными организациями. Нормы — это общеобязательные правила деятельности и взаимоотношений государств и иных субъектов МП, рассчитанные на неоднократное применение. По классификации нормы различают: по юридической силе(императивные, диспозитивные),по сфере действия(универсальные нормы, локальные нормы), по числу участников(многосторонние нормы и двусторонние нормы), по методу регулирования(управомочивающие, запрещающие,обязывающие). Принципы международного права — это наиболее важные и общепризнанные нормы поведения субъектов международных отношений по поводу наиболее важных вопросов международной жизни, так же являются критерием законности других норм, выработанных государствами в сфере международных отношений, а также законности фактического поведения государств. В доктрине международного права выделяют следующие принципы: принцип неприменения силы и угрозы силой, принцип разрешения международных споров мирными средствами, принцип обязанности государств сотрудничать друг с другом, принцип равноправия и самоопределения народов, принцип суверенного равенства государств и так далее.
    В современном взаимозависимом и едином мире невозможно не оценить ту роль, которую играет международное право в международных отношениях. Невозможным представляется рассмотрение роли международного права в разрыве от внешней политики, дипломатии государств в системе международных отношений. Их взаимосвязь и взаимовлияние друг на друга на столько сильны, что невозможно недооценить роль какой-либо из них в этой системе.

  23. Сегодня рассмотрим такой вопрос, как основы законодательства в строительстве.
    Наличие возможности улучшения жилищных условий – важный показатель повышения благосостояния населения, предпосылка социальной и экономической стабильности государства. Поэтому решение жилищной проблемы граждан является одним из приоритетов государственной политики в Российской Федерации. Основной задачей государственной жилищной политики является создание необходимых условий для эффективной реализации возможностей граждан по улучшению своих жилищных условий, а также оказание содействия в обеспечении жильем тех категорий граждан, которые не могут этого сделать самостоятельно. Следовательно, как мы видим, вопросы регулирования рынка жилья, призванные решать жилищную проблему населения, являются актуальными для нашей страны.
    Строительная деятельность может быть определена как деятельность по созданию новых зданий, сооружений, иных объектов строительства, а также расширению и реконструкции существующих предприятий, зданий и сооружений.В строительной деятельности в широком смысле, в строительном процессе участвуют не только собственно строители, но и заказчики, проектировщики, инвесторы.Строительная деятельность в узком смысле – это деятельность только строительных организаций по возведению различных объектов и разнообразные связанные с этим виды строительных работ.Заметим, что все этапы строительного процесса тесно связаны между собой. Так, оно невозможно без проектной документации, а она должна базироваться на градостроительной документации. Проектирование в большинстве случаев включает архитектурную деятельность. Ни строительство, ни проектирование невозможны без инвестиций, и в этом смысле инвестор – необходимый участник строительного процесса. Столь же необходим и заказчик, для которого выполняются строительные работы, возводятся те или иные объекты. Без заказчика незавершенное строительство никогда не станет таким объектом, как жилой дом или производственное предприятие, так как заказчик решает вопрос о приемке зданий и сооружений в эксплуатацию, а следовательно, о включении их в оборот именно в качестве предприятий, зданий и сооружений, а не незавершенного строительства. При подготовке проектов правовых документов и рассмотрении споров, связанных со строительством, следует прежде всего иметь в виду, что основная масса нормативного материала содержится в актах, принятых федеральными министерствами и ведомствами – это так называемое ведомственное законодательство, отнесенное общегражданским законодательством к категории иных правовых актов. Эти акты должны соответствовать Конституции РФ, Гражданскому кодексу, законам и иным нормативным актам более высокого уровня в юридической иерархии нормативных актов.
    Таким образом, нормативное регулирование строительства весьма детализировано, что существенно отличает его от многих других разделов коммерческого права. Здесь есть значительное число нормативных актов, принятых еще до начала или на самых первых этапах формирования современного российского рыночного хозяйства.

  24. Международное право: понятие, предмет, принципы.

    Международное право — это система юридических принципов и норм регулирующих отношения между народами и государствами, и определяющих их взаимные права и обязанности.

    Это касается широкого круга вопросов, находящихся под пристальным вниманием международного сообщества, таких, как права человека, разоружение, международная преступность, беженцы, миграция, проблемы гражданства, обращение с заключенными, применение силы, ведение войны и прочее. В сферу действия Международного права также входят такие глобальные вопросы, как, например, окружающая среда, устойчивое развитие, международные воды, космос, глобальные коммуникации и мировая торговля.

    Международное право сформировалось независимо от желания конкретного человека или отдельной социальной группы, или социального слоя и т.д., а вследствие объективных общественных процессов вызванных необходимостью налаживания международного общения. Даже на самых ранних этапах развития человечества первобытные племена поддерживали между собой межплеменные отношения ,которые регулировались обычаями и традициями, и которые явились прообразом международно-правовых норм, появившихся с возникновением государственности у народов мира. Сегодняшний уровень цивилизации и правосознания позволяет говорить о первичности международного права среди других факторов, влияющих на международные отношения.

    Итак, в принятом понимании международное право — это самостоятельная правовая система. Согласно же действующей Конституций Российской Федерации (ч. 4 ст. 15) «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы». Таким образом, в конституционной трактовке принятые Российской Федерацией международно-правовые нормы — это составная часть правовой системы государства. Международное право, как и любая другая отрасль права имеет свои принципы и функции. Хочется выделить несколько основных принципов международного права, таких как:

    — принцип суверенного равенства государств и уважения прав, присущих суверенитету; — принцип неприменения силы или угрозы силой; — принцип мирного разрешения международных споров; — принцип невмешательства во внутренние дела государств; — принцип территориальной целостности государств; — принцип нерушимости границ; — принцип уважения прав человека; — принцип права народов и наций на самоопределение; — принцип сотрудничества между государствами;

    — принцип добросовестного выполнения международных обязательств.

    Рассмотрев, все эти принципы можно сделать вывод, что международное право- совершенно самостоятельная правовая система и как таковая обладает всеми признаками системного правового образования.

  25. АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ.
    ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ.
    Административное наказание является мерой ответственности и применяется в целях воспитания лица, совершившего административное правонарушение, а также предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.
    От иных мер административного принуждения они отличаются тем, что являются карательными санкциями, преследуют специфические цели, применяются в строго урегулированном процессуальном порядке. 
    Административные наказания применяются за нарушение норм административного, конституционного, трудового, финансового, гражданского, гражданско-процессуального, уголовно-процессуального и других отраслей права. Их назначение наносит виновному правовой урон, временно ухудшает его правовое положение, а также создает состояние наказанности, которое прекращается, если лицо в течение одного года не совершило нового административного правонарушения.  Кара не самоцель назначения административного наказания. Последнее необходимо и для того, чтобы воспитать субъекта, которому назначено наказание, в духе уважения к закону и правопорядку, чтобы предупредить совершение новых проступков как самим правонарушителем, так и другими лицами.
    Данное наказание не может иметь целью унижение человеческого достоинства физического лица, совершившего административное правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического лица.Все административные наказания характеризуются общим основанием их применения — совершением административного правонарушения. В отношении физических лиц, в отличие от юридических, могут применяться все виды административных наказаний.
    На данный момент в РФ существует несколько видов взысканий, рассмотрим их подробнее. Предупреждение — мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. Административный штраф — это денежный начет на физическое или юридическое лицо, совершившее административное правонарушение. Он является достаточно эффективной и наиболее распространенной мерой принудительного воздействия и может применяться только в качестве основного административного наказания. 
    Возмездным изъятием орудия совершения или предмета административного правонарушения является их принудительное изъятие и последующая реализация с передачей бывшему собственнику вырученной суммы за вычетом расходов на реализацию изъятого предмета.
    Конфискацией орудия совершения или предмета административного правонарушения является принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или в собственность субъекта РФ не изъятых из оборота вещей.
    Следующий вид административных наказаний — лишение специального права, предоставленного физическому лицу.  Устанавливается за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом
    Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от общества. Далее следует административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, существует также административное приостановление деятельности. 
    Дисквалификация заключается в лишении физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица,осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом.
    В заключение можно сделать вывод о том, что наложение административного наказания осуществляется с соблюдением общих правил, установленных в соответствии с принципами равенства перед законом, презумпции невиновности, законности, индивидуализации наказания.

  26. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА РФ
    Российская Федерация — демократическое государство. Само понятие «демократии» предусматривает, что власть в Российской Федерации осуществляется ее гражданами в равных правах и на основании закрепления этих прав в Конституции Российской Федерации. Конституции гарантирует, что «каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации». Именно гражданин Российской Федерации, а не какое-либо иное лицо, обладает на территории России всей полнотой прав и свобод, предусмотренных Конституцией.
    Права гражданина — это коллективная воля общества, которую призвано обеспечить государство.
    Статус гражданина определяется институтом гражданства, его особой правовой связью с государством. Данная связь означает как содействие государства в реализации гражданских прав, так и их защиту от незаконного ограничения.
    Права человека это прежде всего неотъемлемые, неразделимые, материально обусловленные и гарантированные государством возможности индивида обладать и пользоваться конкретными благами: социальными, экономическими, политическими, гражданскими и культурными.
    Свободы человека — это практически те же права, однако они имеют свои особенности.
    Права и свободы человека в России принято классифицировать по трем главным основаниям. Во-первых, это личные права, которые определяют статус личности в РФ, то есть человека одновременно как биологического существа и наделенного разумом, чувствами, способностями, имеющего свои интересы и живущего в обществе. Во-вторых, это политические права, которые регулируют статус человека как участника политической жизни и члена гражданского общества. И в-третьих, это экономические, социальные и культурные права, способствующие реализации способностей человека в обществе и создают условия его нормальной жизнедеятельности.
    Основными правами и свободами личности считаются те, перечень и гарантии реализации которых указаны в Конституции РФ. Среди них принято выделять естественные- такие, которыми человек обладает от рождения независимо от уровня развития цивилизации, и
    возникающие в связи с развитием государства и общества, например, политические права и свободы, которые в указанных условиях реализуются во времени по мере наступления определенных условий — так, реализация избирательного права возможна лишь при наступлении совершеннолетия.

    Конституция подчеркивает невозможность и недопустимость лишения этих прав и свобод. Однако, если гражданин совершает преступление, попирающее существующие устои и правила общества и его жизни, то государство просто вынуждено идти в этих случаях на ограничение его основных прав и свобод. Иногда это даже приводит и к ограничению права на жизнь, если существование в законе статьи предусматривает за такое преступление эту крайнюю меру.
    Таким образом, все люди равны перед законом и судом. Равенство прав и свобод означает, что их наличие и объем не зависят от пола, расы, национальности, языка, имущественного положения, должности, места жительства и отношения к религии.

  27. Местное самоуправление в РФ.
    Местное самоуправление – это инструмент, с помощью которого люди сами могут решать поставленные перед ними проблемы местного значения через местную власть, разумеется, под собственную ответственность. Это способ объединения граждан, создание общества с близкими идеями и целями. Местное самоуправление является основой конституционного строя почти каждого страны. Так как же оно выражено в Российской Федерации?
    В России шаги к местному самоуправление были сделаны еще в 1864 и 1870 годах, когда были приняты земская и городская реформы, которые дали людям первый опыт в пользовании местной власти. Однако после революции 1917 года страна перешла к концепции государственного управления на месте, из-за чего все советы народных депутатов были включены в систему органов государственной власти. Обратный переход к организации власти на местах по принципу местного самоуправления вновь начался только в начале 1990-х гг.
    В настоящее время местное самоуправление признается в 12 статье Конституции России. А в третьей главе «Вопросы местного значения» Федерального закона о МСУ в статье 14 содержатся важные полномочия органов самоуправления сельских и городских поселений. Среди них:
    — установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
    — владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности поселения;
    — создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
    — организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
    — организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью поселения. Однако хорошо прописанный закон еще не подразумевает под собой его идеальное исполнение в жизни. Так произошло и с местным самоуправлением в России.
    Во-первых, это связано с отсутствием финансовой независимости, что происходит из-за утраты налоговой автономии, в результате чего денежная помощь приходит только от вышестоящих органов.
    Во-вторых, на практике местная власть оказалось очень ограниченной, почти формальной. Из-за финансовой и функциональной зависимости органы местного самоуправления стали практически государственными. О роли людей в государственной власти говорить не приходится.
    В-третьих, повседневная жизнь общества зависит по большей части от государства, нежели от населения. По большей части в этом виноваты сами люди, которые перекладывают ответственность на государство.
    Местному самоуправлению в Российской федерации предстоит еще долгий путь развития и совершенствования. Потребуется много работы, что бы уменьшить, а лучше искоренить проблемы, существующие сейчас. И мы, как граждане этой страны, должны приложить к этому не мало усилий.

  28. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность.
    Дисциплина труда – это выполнение работником всех норм и правил на своем рабочем месте. Все нормативы и правила прописываются в трудовом договоре и оговариваются на рабочем месте, то есть работник полностью знает, что от него требуется и что он должен делать, а это значит, что за не выполнение или нарушение его смело можно привлечь к ответственности. Собственно это и есть дисциплинарная ответственность.
    Так давайте же попробуем разобраться, как именно работает дисциплина труда и какие наказания подразумевает дисциплинарная ответственность?
    Начнем с того, из чего же складывается дисциплина труда. Основную часть регулирует предприятие, однако некоторые стандарты устанавливаются государством. Например время рабочего дня. Из примеров критериев, регулируемых предприятием, можно отметить установление определенного количества создаваемых работником деталей.
    Так же в дисциплине труда активно используется система поощрений. За выполнение установленных стандартов выше нормы, за рекордную сумму продаж или же за активное участие в жизни коллектива предприятие имеет право наградить трудолюбивого работника благами. Повышением зарплаты, увеличением отпуска. Все это стимулирует рабочего продолжать выкладываться на рабочем месте и стремиться быть лучшим.
    Но иногда бывает и так, что рабочий ни в какую не хочет работать, ему все ровно на установленные правила и нормативы, он нарушает дисциплину, а иногда и может не появиться на работе. Тут в силу вступает дисциплинарная ответственность, которая должна вразумить неугодно рабочего или, в случае полного отказа подчиняться и выполнять возложенные на него обязанности, привлечь его к ответственности. Главное в этом вопросе для предприятия, оценить проступок рабочего, и уже после этого делать какие-либо карательные действия в его сторону. Ограничиться словестным выговором или же привлечь к материальным выплатам. Тут стоит отметить что материальные выплаты в условиях нашей реальности оказываются куда эффективнее выговоров. Однако порой возникают ситуации, которые сами по себе обязывают работника выплатить предприятию деньги. Порча или кража имущества, хищение или разглашение конфиденциальной информации, все это является крупным проступком перед предприятием, за некоторые из которых вас даже могут привлечь к уголовной ответственности.
    Однако и в этой системе есть ряд минусов.
    Так как всеми поощрениями либо же выговорами распоряжается непосредственно предприятие, могут возникнуть случаи, когда трудолюбивому и активному работнику допустим не повышают зарплату и вообще никак не отмечают его трудолюбие, из-за чего тот перестает так усердно стараться и в конечном итоге эффективность предприятия падает, ведь эффективность всего предприятия непосредственно зависит от каждого работника. Или случаи, когда за небольшую провинность человека могут осудить по всей строгости и предъявить денежную выплату, что подорвет доверие работника к предприятию и так же подкосит эффективность.
    Так от чего же возникают такие ситуации. Почему предприятия допускают возникновения таких случаев, ведь это подкашивает общую эффективность всей работы. Ответ очень прост. Деньги
    В мире финансового кризиса и постоянной нехватки рабочих мест рабочие и так боятся потерять свое место, а значит не выплачивать им поощрения оказывается куда выгоднее. По тому же принципу работает и чрезмерное наказание.
    Разумеется, так поступают не все предприятия, но дисциплина труда и дисциплинарная ответственность развязывает им в этом плане руки. И все же без этого ни одно предприятие не смогло бы нормально функционировать.

  29. Основы законодательства в строительстве.

    Состояние безопасности и качества строительной отрасли как объекта государственного регулирования в настоящее время обусловлено изменениями в политической, правовой и экономических сферах России. Строительство представляет собой область привлечения государственных и частных инвестиций, способствующих экономическому росту страны и ее развитию. Отдельным видам строительства присуща особая значимость в решении задач социальной политики государства, направленной на создание благоприятных условий жизни и деятельности населения, прежде всего, в форме обеспечения граждан жильем. Сочетание публичных и частных интересов в рассматриваемой сфере предопределяет возникновение и функционирование различных правовых регуляторов.

    Общественные отношения связанные с качеством и безопасностью в строительстве в научной литературе не выделены в качестве самостоятельного предмета правового регулирования. Зачастую они рассматриваются в тесной связи с жилищно — коммунальной сферой, не связанной с созданием объектов недвижимости. Отсутствие нормативного определения понятия «строительство» не должно подменяться понятием «градостроительной деятельности», содержание которой установлено в нормах Градостроительного кодекса РФ[118].

    Актуальность этого вопроса обусловлена необходимостью создания действенной системы, которая бы обеспечила безопасность строительной деятельности, направленной на возведение зданий и сооружений в соответствии с их целевым назначением. Деятельность участников строительства обусловлена реализацией органами исполнительной власти, а также органами местного самоуправления регулятивных, разрешительных, учетных, контрольных (надзорных) и иных полномочий. При общей тенденции к уменьшению публичного воздействия применительно к сфере строительства реализация исполнительно -распорядительных полномочий органов государственной власти в целях защиты общественных интересов является необходимостью.

    В современной России почва для развития добровольной сертификации пока еще не подготовлена. На данном этапе государственные стандарты Российской Федерации, СНиПы — это основные инструменты государственного технического регулирования. Одним из доводов в пользу сохранения обязательных СНиПов, ГОСТов, СанПиНов является тот факт, что Ассоциацию строителей России беспокоит судьба некогда единой системы СНиПов, которая на протяжении многих десятилетий выполняла роль технического законодательства в строительстве. Большинство архитекторов, проектировщиков, строителей считают, что предлагаемые нововведения вряд ли приведут к улучшению качества строительных объектов. В связи с изложенным, полагаем, что не стоит отказываться от того положительного, что было в старой системе, при этом необходимо развивать то новое, что позволит улучшить качество строительства, повысить безопасность, надежность и комфорт зданий и сооружений.

  30. Эссе Содержание правоотношения.
    Содержание правоотношения имеет двойственный характер. Различают юридическое и фактическое содержание. Юридическим содержанием правоотношения можно считать возможность определённых действий уполномоченного лица, необходимость определенных действий или необходимость воздержания от запрещенных действий обязанного человека. Когда фактическое содержание – сами действия, в которых реализуются права и обязанности. Юридическое содержание включает в себя неопределённое количество возможностей. Например, если лицо имеющее среднее образование ,обладает правом вступить в вуз ,значит перед ним возникает разнообразный выбор возможностей и это содержание его субъективного права. Но на самом деле для того чтобы вступить в нужный вуз надо сдать успешно предворительные экзамены .Следовательно фактическое содержание может быть одним из возможных вариантов реализации субъективного права. Субъективное право – это мера дозволенного поведения, обеспечиваемая государством. Это право обладает рядом признаков:
    · субъективное право есть мера возможного поведения. Мера означает границу, предел проявления чего-нибудь. Применительно к субъектному праву мера включает в себя вид и размер возможного поведения. Например, закон, регулирующий право на оплачиваемый отпуск, определяет и вид поведения (ежегодный отпуск с сохранением среднего заработка) и его размер (продолжительность). Субъективное право предполагает что его носитель всегда имеет право выбора: действовать определенным образом или воздержаться от действий.
    · осуществление субъективного права обеспечено обязанностью другой стороны. Эти обязанности могут быть как пассивными (воздержание от нарушения субъективного права), так и активными (создание условий для реализации субъективного права).
    · субъективное право предоставляется уполномоченному лицу для удовлетворения его интересов; при отсутствии последнего стимул для осуществления субъективного права теряется.
    Из определения и признаков субъективного права можно понять ,что государство этим правом контролирует поведение обычного человека . И это правильно так как любое право должно оберегать человека от другого человека
    Для того чтобы не возникли какие либо конфликты в обществе, каждый гражданин должен соблюдать права.

  31. Эссе Наследственное право: основные понятия, порядок наследования по закону и по завещанию.
    Гражданский Кодекс РФ дает легальное определение наследования. Согласно ст. 1110 ГК РФ, «при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего кодекса не следует иное»2.
    ГК РФ установил, что один и тот же юридический факт – смерть человека, влечет два правовых последствия: прекращение гражданской правоспособности физического лица (п.2 ст.17 ГК РФ) и начало наследования, т.е. переход к другим лицам имущества, являющегося имуществом умершего.
    Имущество умершего переходит в неизменном виде. Эта норма обеспечивает осуществление конституционно гарантированного права наследников на получение имущества умершего, так называемый принцип неизменности, т.е. все, что входит в состав наследства, при наследовании переходит в том же составе, виде и положении, в котором оно находилось, когда еще принадлежало умершему.
    Переход наследства к наследнику как единое целое означает, что он не имеет право принять только какую-то часть наследства. Наследство может быть принято только как единое целое, в его составе могут и обязанности наследодателя, которые наследник не хотел бы исполнять.
    Из этого можно сделать вывод что наследник ,дабы получить наследство должен выполнить определённые условия, которые заведомо до смерти определил завещатель. Главное в этом законе ,что государство отстаивает последнее желание умершего .Также не мало важным является что , в заявлении о принятии наследства по закону должны быть перечислены все наследники той очереди, которая призывается к наследованию, а в заявлении о принятии наследства по завещанию — все наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, с указанием места их проживания. Нотариус обязан известить об открытии наследства тех наследников, место жительства которых ему известно.
    Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Эти правовые акты наследования показывают как ,государство заботится о нашем наследии .

  32. ПОНЯТИЕ, ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
    Правовая система- это более широкая реальность, охватывающая собой всю совокупность внутренне согласованных, взаимосвязанных, социально однородных юридических средств(явлений), с помощью которых публичная власть оказывает регулятивно- организующее и стабилизирующее воздействие на общественные отношения, поведения людей.
    Право-ядро и нормативная основа правовой системы, её связующее и цементирующее звено. Помимо права как стержневого элемента правовая система включает в себя множество других слагаемых: правотворчество, правосудие, юридическую практику, нормативные, правоприменительные и правотолкующие акты, правоотношения, субъективные права и обязанности, правовые учреждения( суд, прокуратура, адвокатура), законность, ответственность, механизмы правового регулирования, правосознание, юридические доктрины и др.
    Правовые семьи: 1) романо-германская(семья континентального права);2) англосаксонскую(семья общего права); 3) религиозная( семья мусульманского и индусского права); 4) традиционную(семья обычного права). Характеристика семей:
    • романо-германская(семья континентального права) к ней относятся правовые системы Италии, Франции, Испании, Португалии, Германии, Австрии, Швейцарии и Россия. Характеризуется единой системой НПА (законодательство), деление права на публичное и частное, а так же на отрасли, На первом месте находятся не обязанности, а права человека и гражданина.
    • К англосаксонской правовой семье относятся национально-правовые системы Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и др. Она характеризуется тем, что основным источником права выступает судебный прецедент(решение по аналогии), нет кодифицированных отраслей права и деления на Частное и публичное.
    • К семье религиозного права относятся : мусульманские страны такие как Иран, Ирак, Пакистан, Судан и индусские страны: Индия, Сингапур, Бирма, Малайзия и др. Главный творец права- Бог, источники религиозно-нравственные нормы и ценности, содержащиеся в Коране, Сунне Иджме.
    • К семье традиционного права относятся правовые системы Мадагаскара, ряда стран Африки и Дальнего Востока. Доминирующее место в системе источников права занимают обычаи и традиции, имеющие неписанный характер и передаются из поколения в поколение;

  33. Билет 9
    Право собственности: содержание и виды. Основания приобретения и прекращения права собственности
    Право собственности — это система правовых норм, регулирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению собственником принадлежащей ему вещью по усмотрению собственника и в его инте-ресах, а также по усмотрению вмешательства всех третьих лиц в сферу его хозяйственного господства.
    Содержание права собственности — принадлежащие собственнику правомочия по владению (может быть законным и незаконным), поль-зованию и распоряжению вещью.
    Формы собственности:
    • частная собственность;
    • государственная собственность. Виды собственности:
    • долевая;
    • совместная.
    Основанием возникновения права собственности являются юриди¬ческие факты, при наличии которых возникает право собственности. Они подразделяются на первоначальные и производные. Первоначаль¬ные способы приобретения права собственности:
    • приобретение права собственности на вновь создаваемое недвижи¬мое имущество;
    • переработка (право собственности на новую движимую вещь, изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих ему мате¬риалов, приобретается собственником материалов);
    • обращение в собственность общедоступных вещей (сбор ягод, лов¬ля рыбы);
    • приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, находку, безнадзорных животных;
    • клад;
    • приобретательская давность (на недвижимое имущество — 15 лет, иное имущество — 5 лет;
    • приобретение права собственности на самовольную постройку). Производные способы приобретения права собственности — приоб-ретение права собственности одними субъектами и одновременно пре-кращение права собственности для других субъектов — национализация; приватизация; приобретение права собственности на имущество юридического лица при его реорганизации и ликвидации; обращение взыскания на имущество собственника по его обязательствам; обращение имущества в собственность государства в интересах общества (рек¬визиция) или в виде санкции за правонарушение (конфискация); выкуп бесхозяйственно содержимым культурных ценностей; выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними; приобретение права собственности по договору, в порядке наследования.
    Национализация — обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц.
    При обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по решению государственных органов может быть изъято у собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества (реквизиция).
    Конфискация — безвозмездное изъятие имущества у собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступления или ино¬го правонарушения.
    Изъятие имущества путем обращения взыскания на него по обяза¬тельствам собственника производится на основании решения суда. Право собственности на имущество, на которое обращается взыскание, прекра-щается у собственника с момента возникновения права собственности на изъятое имущество у лица, к которому переходит это имущество.
    Если изъятие земельного участка для государственных нужд либо ввиду ненадлежащего использования земли невозможно без прекращения права собственности на недвижимое имущество, находящееся на данном участке, то это имущество может быть изъято у собственника путем выкупа государством или продажи с публичных торгов.
    Если собственник имущества, представляющего значительную эко-номическую, историческую, художественную и иную ценность, бесхозно содержит эти ценности, что грозит утратой ими своего значения, по решению суда такие ценности могут быть изъяты у собственника путем выкупа государством и продажи с публичных торгов.

  34. Ваш комментарий ожидает проверки.

    ЭССЭ УСМАНОВ АЛЕКСАНДР ПРАВО
    ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
    Организационно-правовые формы коммерческих организаций предусмотрены исключительно Гражданским кодексом. Этим подчеркивается важность данной группы юридических лиц. Коммерческие организации по существу составляют экономику общества, создают энергетическую и материальную основу страны, обеспечивают товарное производство и имущественный оборот.
    В России в этой сфере действуют как частные компании, так и государственные предприятия. Подавляющее большинство крупных и средних коммерческих организаций, основанных на частной собственности, было создано в последние два десятилетия в результате приватизации всеобщего социалистического хозяйства. Определенный «приватизационный оттенок» проявляется в деятельности подобных лиц и в настоящее время.
    Главным признаком коммерческих организаций является цель создания: исключительно для извлечения прибыли, для участия в предпринимательской сфере, полной рисков, характеризуемой повышенной ответственностью. Предпринимательская деятельность требует и особых свойств участников. Такие свойства коммерческих организаций вырабатывались веками и воплотились в современном законодательстве об этих лицах. К коммерческим организациям относятся следующие юридические лица:
    Во-первых, хозяйственные товарищества:
    — полное товарищество;
    — товарищество на вере.
    Во-вторых, хозяйственные общества:
    — акционерное общество;
    — общество с ограниченной ответственностью;
    — общество с дополнительной ответственностью.
    В-третьих, производственные кооперативы.
    В-четвертых, унитарные предприятия:
    — федеральные;
    — государственные;
    — муниципальные.
    Первые три группы коммерческих организаций основаны на частной собственности, четвертая — на основе публичной (государственной и муниципальной) собственности.
    Наиболее классическими являются конструкции хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ. Товарищества традиционно называют объединением лиц, а общества — объединением капиталов.

  35. СУЩНОСТЬ, ПРИЗНАКИ И ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА. ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА
    Государство есть основной институт политической системы общества, осуществляющий управление обществом, охрану его политической и социальной структуры на основе права с помощью специального механизма (аппарата). В функциях государства выражается его сущность, его предназначение.
    По сферам распространения функции государства делятся на внешние и внутренние. К основным внутренним функциям относят:
    1) экономическая – формирование государственного бюджета и контроль за его, стимулирование наиболее приоритетных отраслей экономики, создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности
    2) социальная – оказание социальной помощи нуждающимся в ней членам общества, выделение необходимых средств на здравоохранение, просвещение, отдых, строительство дорог, жилья и т.д.
    3) финансового контроля – выявление и учет доходов производителей, часть которых направляется в государственный бюджет
    4) охраны правопорядка – обеспечение точного и полного осуществления законодательных предписаний всеми участниками общественных отношений
    5) экологическая – система государственных мероприятий, направленных на сохранение, восстановление и улучшение природных условий жизни человека.
    Можно выделить две основные внешние функции государства:
    1) Военную – в содержание данной функции государства входит ведение войн, оборона страны в военное время, обеспечение готовности к обороне в мирное время, охрана государственных границ.
    2) 2. Функцию сотрудничества с другими государствами. Среди главных направлений межгосударственного сотрудничества необходимо выделить сотрудничество:
    1) в экономике;
    2) поддержании мира и мирового правопорядка;
    3) природоохранительной деятельности;
    4) борьбе с международной преступностью;
    5) сфере науки, культуры, образования;
    6) решении демографической, сырьевой, энергетической проблем, освоении космического пространства.
    Государство имеет следующие признаки, отличающие ее от других видов общественных образований:
    Во-первых, государство – это единственная полновластная организация в масштабе всей страны.
    Во-вторых, государство определяет основные направления развития общества в интересах всех и каждого.
    В-третьих, государство является официальным лицом (представителем) внутри страны и на международной арене.
    Различают следующие теории происхождения государства:
    1) Естественно-правовая (договорная). Государство возникло в результате общественного договора.
    2) Материалистическая (классовая). Государство есть продукт и проявление непримиримости классовых противоречий.
    3) Органическая. Общество и государство представляют собой общественный организм, состоящий из людей, подобно тому как живой человеческий организм состоит из клеток.
    4)Психологическая. Государство возникло в результате психологической потребности людей жить в рамках организованного общества, коллективного взаимодействия.
    5) Теория насилия. Государство возникает в результате насилия внутреннего (экономического и политического) и внешнего (завоевание одним народом другого)

  36. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СУБЪЕКТАХ РФ
    Федеративный характер Российского государства предполагает, что государственную власть в нем осуществляют как федеральные органы, так и органы субъектов Федерации. Между этими уровнями государственной власти существует тесная связь и взаимодействие, обеспечивающие единство государственной власти в РФ. Вместе с тем, для того чтобы федерализм был реальным, а власть демократически децентрализована, необходимо предоставить субъектам Федерации возможность осуществлять государственную власть с помощью собственных органов, организация и деятельность которых отвечала бы региональным условиям и общим принципам разграничения властных полномочий между Федерацией и ее субъектами.
    Систему органов государственной власти субъектов РФ составляют:
    1) законодательный (представительный) орган государственной власти;
    2) высший исполнительный орган государственной власти;
    3) иные органы государственной власти, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ (в частности, может быть установлена должность высшего должностного лица субъекта РФ).
    Деятельность органов государственной власти субъектов РФ осуществляется при соблюдении следующих принципов:
    1) государственная и территориальная целостность России;
    2) распространение суверенитета России на всю ее территорию;
    3) верховенство Конституции РФ и федеральных законов на всей территории России;
    4) единство системы государственной власти;
    5) разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную;
    6) разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти России и субъектов РФ;
    Чтобы иметь более широкое представление об этих ветвях власти, рассмотрим, какие выполняют функции законодательные и исполнительные органы.
    Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ:
    1) принимает конституцию (устав) субъекта РФ и поправки к ней;
    2) утверждает бюджет субъекта РФ и отчет о его исполнении, а также программы социально-экономического развития субъекта РФ;
    3) устанавливает налоги и сборы, отнесенные к ведению субъекта РФ, а также порядок их взимания, порядок управления собственностью субъекта РФ; порядок проведения референдума субъекта РФ, выборов в законодательный орган власти и руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ;
    4) устанавливает административно-территориальное устройство и утверждает схему
    5) управления субъектом РФ;
    6) регулирует иные вопросы, относящиеся к ведению и полномочиям субъекта РФ.
    Исполнительная власть в субъектах РФ формируется во главе с руководителем высшего исполнительного органа государственной власти. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ:
    1) разрабатывает и осуществляет меры по комплексному социально-экономическому развитию субъекта РФ;
    2) участвует в проведении единой государственной политики в области финансов, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения и экологии;
    3) разрабатывает проекты бюджета, программы развития субъекта РФ;
    4) обеспечивает исполнение бюджета и программ социально-экономического развития;
    5) управляет и распоряжается собственностью субъекта РФ;
    6) заключает договоры с федеральными органами исполнительной власти о разграничении предметов ведения и полномочий;
    7) формирует иные органы исполнительной власти субъектов РФ.
    Исполнительная и законодательная органы власти находятся в тесном органическом единстве, что позволяет на наиболее эффективно и целесообразно идти к единой цели – создание блага для жителей данного субъекта.

  37. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В РФ
    Судебная власть –– это вид государственной власти. Она осуществляется государственными органами, выражает государственную волю, ее составляют государственно-властные полномочия.
    В Конституции РФ отражается система организации деятельности судебной власти: указывается главная и исключительная функция судов — осуществление правосудия, определяются процессуальные формы осуществления судебной власти посредством различных видов судопроизводства. Конституция закрепляет основные требования, предъявляемые к судьям, и гарантии их самостоятельности: независимость, несменяемость, неприкосновенность, государственное финансирование деятельности судов. Ряд основных положений организации разбирательства дел в суде поднимается на конституционный уровень — это гласность, состязательность, участие присяжных заседателей. В соответствии с Конституцией основу судебной власти составляет совокупность судебных органов различной компетенции, действующих (и это важно!) независимо от органов представительной и исполнительной власти. Одновременно законодатель наделяет органы судебной власти некоторыми полномочиями по контролю за законностью выполнения отдельных функций субъектами иных ветвей власти.
    Судебная система – это совокупность всех действующих в Российской Федерации в соответствии с ее Конституцией судов, объединяемая единством задач судебной власти, принципов организации и деятельности судов, построенная с учетом федеративного и административно-территориального устройства государства.
    Понятие судебной системы.
    Судебная власть в России принадлежит только судебным органам. Ее осуществляет только суд (ст. 1 Закона о судебной системе). Понятие «суд» применяется в различных значениях: и как здание, в котором размещается соответствующее учреждение, и как состав суда, принявший решение по конкретному делу, и т.д.. Суд, реализующий судебную власть, — только государственный орган. Иные организации, в названии которых содержится слово «суд» (например, суды чести в Вооруженных Силах), судебной властью в том смысле, который заложен в Конституции России и соответствующих законах, не обладают и судами не являются.
    Основа построения судебной системы – Конституция Российской Федерации. Но Конституция РФ не устанавливает структуру всей судебной системы, предоставляя решение этого вопроса федеральному конституционному закону «О судебной системе Российской Федерации», который устанавливает соподчиненность ее звеньев, перечень федеральных судов, виды местных судов, их полномочия и структуру.

  38. ОПЛАТА ТРУДА: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, СИСТЕМА ВЫПЛАТЫ, ПРАВОВАЯ ОХРАНА.
    Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). Оплата труда должна осуществляться регулярно, два раза в месяц в денежной форме (в рублях) по заранее установленным нормам. При этом в законе оговорено, что оплата труда может производиться и в натуральной форме, но не более 20% общей суммы заработной платы. Оплата труда не должна ограничиваться максимальным размером, а также она не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Запрещается дискриминация в сфере оплаты труда, т. е. не допускается какое-либо ущемление прав либо необоснованное предоставление льгот в области оплаты труда в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и другим основаниям. Одностороннее изменение размера и условий оплаты труда запрещено. Также должно обеспечиваться проведение индексации в связи с ростом стоимости жизни, ростом потребительских цен на товары и услуги. В систему основных государственных гарантий по оплате труда работников включаются: величина минимального размера оплаты труда в РФ; меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы; ограничение оплаты труда в натуральной форме; обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения деятельности работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с федеральными законами; государственный надзор и контроль за полной и своевременной выплатой заработной платы и реализацией государственных гарантий по оплате труда; ответственность работодателей за нарушение требований, установленных ТК РФ, законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, которая необходима в целях реализации прав работников; сроки и очередность выплаты заработной платы.
    Система оплаты труда – способ начисления работнику вознаграждения в зависимости от интенсивности его труда. Интенсивность может измеряться отработанным рабочим временем, количеством изготовленной продукции надлежащего качества и т. д. Выделяют две основные системы заработной платы работников: 1) повременная оплата труда, при которой величина заработка работника зависит от фактически отработанного им времени и его тарифной ставки (оклада). Повременная оплата труда может быть поденной (применяется в основном на сезонных и временных работах), понедельной, месячной; 2) сдельная, при которой заработок зависит от количества фактически изготовленной продукции и затрат времени на ее изготовление. Сдельная оплата труда в свою очередь подразделяется на простую (за определенное количество продукции соответствующая оплата), сдельно-премиальную (при выработке определенного количества продукции устанавливается премия к обусловленному вознаграждению), сдельно-прогрессивную (оплата за единицу продукции повышается после изготовления определенного количества продукции, к примеру, до 100 болтов – 1 рубль за единицу, свыше 100 – 1 рубль 30 копеек за последующую единицу), аккордную (оплата за комплекс работ, рассчитанная по сдельным расценкам, к примеру, строительство дорог) и косвенную (размер оплаты определяется по результатам труда основных работников в процентном отношении их оплаты). В качестве дополнительной выступает премиальная оплата труда, применяемая при достижении заранее установленных показателей в сочетании с основной. Данная система предполагает выплату премии определенному кругу лиц на основании заранее установленных конкретных показателей и условий премирования. В положении о премировании должны быть определены круг лиц, подлежащих премированию, показатели и условия премирования, а также размеры премий. Оплата труда производится в различных формах: денежной, натуральной либо смешанной. По общему правилу заработная плата выплачивается в денежной форме, в рублях. Доля заработной платы, выплачиваемой в не денежной форме, не может превышать 20% общей суммы заработной платы. Выплата заработной платы в виде спиртных напитков, наркотических, токсических, ядовитых и вредных веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, в отношении которых установлены запреты или ограничения на их свободный оборот, не допускается. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного человека. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), а также базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам работников не могут быть ниже минимального размера оплаты труда.

  39. Международное право: понятие, предмет, принципы.

    Международное право — это система юридических принципов и норм регулирующих отношения между народами и государствами, и определяющих их взаимные права и обязанности.
    Это касается широкого круга вопросов, находящихся под пристальным вниманием международного сообщества, таких, как права человека, разоружение, международная преступность, беженцы, миграция, проблемы гражданства, обращение с заключенными, применение силы, ведение войны и прочее. В сферу действия Международного права также входят такие глобальные вопросы, как, например, окружающая среда, устойчивое развитие, международные воды, космос, глобальные коммуникации и мировая торговля.
    Международное право сформировалось независимо от желания конкретного человека или отдельной социальной группы, или социального слоя и т.д., а вследствие объективных общественных процессов вызванных необходимостью налаживания международного общения. Даже на самых ранних этапах развития человечества первобытные племена поддерживали между собой межплеменные отношения ,которые регулировались обычаями и традициями, и которые явились прообразом международно-правовых норм, появившихся с возникновением государственности у народов мира. Сегодняшний уровень цивилизации и правосознания позволяет говорить о первичности международного права среди других факторов, влияющих на международные отношения.
    Итак, в принятом понимании международное право — это самостоятельная правовая система. Согласно же действующей Конституций Российской Федерации (ч. 4 ст. 15) «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы». Таким образом, в конституционной трактовке принятые Российской Федерацией международно-правовые нормы — это составная часть правовой системы государства. Международное право, как и любая другая отрасль права имеет свои принципы и функции. Хочется выделить несколько основных принципов международного права, таких как:
    — принцип суверенного равенства государств и уважения прав, присущих суверенитету;
    

- принцип неприменения силы или угрозы силой;


    — принцип мирного разрешения международных споров;


    — принцип невмешательства во внутренние дела государств;
    

- принцип территориальной целостности государств;
    

- принцип нерушимости границ;

- принцип уважения прав человека;
    

- принцип права народов и наций на самоопределение;

- принцип сотрудничества между государствами;


    — принцип добросовестного выполнения международных обязательств.
    Рассмотрев, все эти принципы можно сделать вывод, что международное право- совершенно самостоятельная правовая система и как таковая обладает всеми признаками системного правового образования.

  40. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
    Состояние безопасности и качества строительной отрасли как объекта государственного регулирования в настоящее время обусловлено изменениями в политической, правовой и экономических сферах России. Строительство представляет собой область привлечения государственных и частных инвестиций, способствующих экономическому росту страны и ее развитию. Отдельным видам строительства присуща особая значимость в решении задач социальной политики государства, направленной на создание благоприятных условий жизни и деятельности населения, прежде всего, в форме обеспечения граждан жильем. Сочетание публичных и частных интересов в рассматриваемой сфере предопределяет возникновение и функционирование различных правовых регуляторов.
    Общественные отношения связанные с качеством и безопасностью в строительстве в научной литературе не выделены в качестве самостоятельного предмета правового регулирования. Зачастую они рассматриваются в тесной связи с жилищно — коммунальной сферой, не связанной с созданием объектов недвижимости. Отсутствие нормативного определения понятия «строительство» не должно подменяться понятием «градостроительной деятельности», содержание которой установлено в нормах Градостроительного кодекса РФ[118].
    Актуальность этого вопроса обусловлена необходимостью создания действенной системы, которая бы обеспечила безопасность строительной деятельности, направленной на возведение зданий и сооружений в соответствии с их целевым назначением. Деятельность участников строительства обусловлена реализацией органами исполнительной власти, а также органами местного самоуправления регулятивных, разрешительных, учетных, контрольных (надзорных) и иных полномочий. При общей тенденции к уменьшению публичного воздействия применительно к сфере строительства реализация исполнительно -распорядительных полномочий органов государственной власти в целях защиты общественных интересов является необходимостью.
    В современной России почва для развития добровольной сертификации пока еще не подготовлена. На данном этапе государственные стандарты Российской Федерации, СНиПы — это основные инструменты государственного технического регулирования. Одним из доводов в пользу сохранения обязательных СНиПов, ГОСТов, СанПиНов является тот факт, что Ассоциацию строителей России беспокоит судьба некогда единой системы СНиПов, которая на протяжении многих десятилетий выполняла роль технического законодательства в строительстве. Большинство архитекторов, проектировщиков, строителей считают, что предлагаемые нововведения вряд ли приведут к улучшению качества строительных объектов. В связи с изложенным, полагаем, что не стоит отказываться от того положительного, что было в старой системе, при этом необходимо развивать то новое, что позволит улучшить качество строительства, повысить безопасность, надежность и комфорт зданий и сооружений.

  41. Законы. Порядок принятия и опубликования федеральных законов
    Закон – это нормативно правовой акт, принятый в особом порядке органом законодательной власти или референдумом, выражающий волю народа, обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения.[1]
    Законы обладают следующими признаками:
    § принимаютсятолько законодательными (представительными) органами государственной власти или непосредственно народом в порядке референдума. Их принятие, изменение, дополнение или отмена осуществляются в особом процессуальном порядке;
    § обладаютвысшей юридической силой. Содержание всех иных нормативно-правовых актов не должно противоречить закону, и никто не вправе отменить или заменить закон, кроме органа, издавшего закон;
    § регулируют наиболее важные, основополагающие отношения.[3]
    В зависимости от значимости в системе действующего законодательства России различают федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации. Федеральные законы принимаются на основе и во исполнение Конституции и конституционных законов, составляют текущее законодательство и регулируют различные наиболее важные аспекты общественных отношений (экономические, социальные, политические и др.).
    Федеральные законы также не должны противоречить Конституции РФ и федеральным конституционным законам.
    Порядок принятия и опубликования федеральных законов

    Порядок принятия федеральных законов определяется Конституцией Российской Федерацией и регламентами палат Федерального собрания, а также Федеральным законом No. 5-ФЗ от 14/06-1994 «О порядке опубликования и вступления в законную силу Федеральных конституционных законов, Федеральных законов, актов палат Федерального собрания».
    В России законы принимаются Государственной Думой, одобряются Советом Федерации и подписываются Президентом. Такой поэтапный порядок вступления законов в силу необходим для того, чтобы исключить создание непродуманных, а то и ошибочных законов, решить вопрос о наличии необходимых для его реализации финансовых средств, не допустить противоречий в правовой системе.
    Законодательный (законотворческий) процесс проходит в своем развитии несколько стадий.
    1. Законодательная инициатива. Это право определенных органов и долж- ностных лиц ставить вопрос об издании законов и вносить их проекты на рассмотрение Государственной Думы, порождающее обязанность законодательного органа их рассмотреть. Таким правом обладают Президент РФ, Совет Федерации, Правительство, законодательные органы субъектов Федерации, Конституционный, Верховный и Высший Арбитражный суды, а также члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы. Государственные органы, общественные организации, отдельные граждане, не обладающие правом законодательной инициативы, могут вносить свои предложения только через субъекты, которые этим правом обладают.
    2. Подготовка законопроектов. Готовить проекты нормативных актов мо- гут различные органы. Чаще применяется отраслевой принцип, который далеко не безупречен (проект готовит тот орган, который отвечает за ту или иную сферу). Иногда образуются специальные комиссии по подготовке законопроектов. Кроме того, законопроекты могут подготавливаться и на альтернативной основе.
    3. Обсуждение законопроекта происходит на заседании законодательного органа и открывается докладом представителя субъекта, внесшего законопроект на рассмотрение. Затем профильный комитет законодательного органа дает свое заключение. Обсуждение законопроекта происходит на заседании Государственной Думы в трех чтениях. Во время первого чтения обсуждаются лишь основные положения законопроекта. Во втором чтении в законопроект депутаты вносят поправки. Третье чтение заключается только в голосовании.
    4. Принятие закона осуществляется путем открытого голосования. Законы принимаются Государственной Думой большинством голосов от общего числа ее депутатов. [2]
    5. Удтверждение закона. В соответствии с конституцией РФ принятый Государственной Думой закон должен быть в течение 5 дней передан на одобрение Совета Федерации. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа его членов.
    Принятый закон в течение 5 дней направляется Президенту РФ для подписания и обнародования. Он в течение 14 дней должен принять решение. Президент обладает правом вето.
    6. Опубликование закона. Законы подлежат обязательному опубликованию в течение 7 дней после подписания их Президентом РФ в «Российской газете» или в Собрании законодательства РФ. Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если самими законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу.
    Датой принятия федерального закона считается день принятия его Государственной Думой в окончательной редакции.

  42. Среди мер принудительного воздействия, применяемых с целью восстановления нарушенных гражданских прав и защиты охраняемых законом интересов субъектов гражданских правоотношений, выделяют самозащиту, меры оперативного воздействия и меры гражданско-правовой ответственности.
    Юридическая ответственность – форма государственно-принудительного воздействия на нарушителя, которая заключается в применении предусмотренных законом санкций – мер ответственности, влекущих для них дополнительные неблагоприятные последствия.
    Гражданско-правовая ответственность – вид юридической ответственности, она может быть как договорной, так и внедоговорной. Надлежащее исполнение договорных обязательств, способствующее стабильности гражданских правоотношений, достигается наряду с обеспечительными обязательствамиустановлением и применением мер договорной ответственности. Соответственно, большинство авторов рассматривают Г-П ответственность как форму государственного принуждения, состоящую во взыскании судом с правонарушителя в пользу потерпевшего имущественных санкций, которые устанавливают последствия его неправомерного поведения, нарушившего права и законные интересы иных субъектов гражданских правоотношений, и направлены на восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего.
    При этом сохраняется доктринальное противостояние между сторонниками широкого подхода к ответственности, структурно включающего любые меры государственного принуждения, и сторонниками узкого понимания ответственности только как возложения на правонарушителя дополнительных обременений либо лишения его отдельных прав .
    Первый подход базируется на определении, данном профессором С.Н. Братусем, который рассматривал юридическую ответственность, включая гражданско-правовую, как государственное применениек правонарушителюлюбыхнеблагоприятныхдля негомер. Назначение мер гражданско-правовой ответственности автор усматривал, главным образом,в исполнении(правда, принудительном)самим правонарушителем ранее не исполненной им жедобровольновозникшейу негообязанности // Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). М., 2001. С. 6.
    Второе доктринальное понятие гражданской ответственности не предполагает включения в состав понятия «ответственность» случаев, связанных с принудительным исполнением правонарушителем обязанностей, предусмотренных законом и договором. По мнению О.С. Иоффе, «за немногими исключениями, принудительная охрана обязательств по советскому гражданскому праву выражается прежде всего и главным образом в их реальном исполнении. Однако реальное исполнение обязательства, хотя бы оно и осуществлялось в принудительном порядке, нельзя считать формой ответственности, к которой привлекается неисправный контрагент. Обязанность реального исполнения вытекает непосредственно из самого обязательства, между тем как ответственность – это последствие, установленное за его неисполнение, санкция за совершенное правонарушение. Ввиду этого привлечение к ответственности обязательно должно вызывать для неисправного контрагента определенные отрицательные последствия и не может ограничиваться одним только возложением на него выполнения тех обязанностей, которые он и так должен был выполнить, без всякого привлечения к ответственности в силу уже ранее существовавшего обязательственного правоотношения». Ответственность как отрицательное последствие совершенного гражданского правонарушения выражается либо в замене неисполненной обязанности новой обязанностью, либо в присоединении к нарушенной обязанности новой, дополнительной обязанности, либо в лишении права, из которого вытекала нарушенная обязанность. / О.С. Иоффе. Советское гражданское право (курс лекций). ЛГУ. 1958.
    Разделяя эту позицию, Е.А. Сухановиллюстрирует ее на примере: «Так, принудительное исполнение имеющейся у лица обязанности, например возврат взятой им взаймы суммы, по решению суда едва ли можно считать мерой его ответственности перед заимодавцем, ибо нарушитель в данном случае лишь принудительно обязывается к исполнению своей обязанности и не несет никаких неблагоприятных последствий своего ненадлежащего поведения» // Наиболее широко определяет понятие гражданско-правовой ответственности В.А.Тархов, по мнению которого ответственность – регулируемая правом обязанность дать отчет в своих действиях.
    Наиболее узко трактует это понятие М.И. Брагинский, который признает ответственностью за нарушение обязательства установленные законом меры имущественного воздействия на должника, нарушившего это обязательство, поэтому ответственность должника рассматривается им как обязанность возместить убытки и уплатить неустойку.
    В.П.Грибанов определил гражданско-правовую ответственность как одну из форм государственного принуждения, связанную с применением санкций имущественного характера, направленных на восстановление нарушенных прав и стимулирование нормальных экономических отношений юридически равноправных участников гражданского оборота, и выделил ее особенности:
    1) имущественный характер – применение Г-П ответственности всегда связано с возмещением убытков, взысканием ущерба, уплатой неустоек; и в случае компенсации морального вреда компенсация взыскивается в денежной форме; таким образом, Г-П ответственность состоит в применении к правонарушителю мер имущественного характера и влечет возложение на правонарушителя всех невыгодных имущественных последствий его поведения;
    2) это ответственность одного участника гражданских правоотношений перед другим, ответственность правонарушителя перед потерпевшим; санкции всегда применяются с целью восстановления нарушенного гражданского права или компенсации и взыскиваются в пользу потерпевшего; применение ответственности в отраслях публичного права влечет взыскание в доход казны
    3) соответствие размера ответственности размеру причиненного вреда или убытков; пределы гражданско-правовой ответственности предопределены ее компенсационным характером;
    4) применение равных по объему мер ответственности к различным участникам имущественного оборота за однотипные правонарушения (принцип равноправия участников гражданских правоотношений). Отход от этого принципа в ГК объясняется обеспечением защиты слабой стороны либо более жесткими требованиями к лицам, исполняющим обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности.
    Итак, гражданско-правовая ответственность – одна из форм государственного принуждения, состоящая во взыскании судом с правонарушителя в пользу потерпевшего имущественных санкций за гражданское правонарушение, направленных на восстановление имущественной сферы потерпевшего,
    вызывающая для нарушителя отрицательные последствия в виде лишения субъективных гражданских прав либо возложения новых или дополнительных гражданско-правовых обязанностей.

  43. Билет №14.
    Вопрос 1. Отрасли права. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право.
    Отрасль права — элемент системы права, представляющий собой совокупность норм права, регулирующих качественно однородную группу общественных отношений. Отрасль характеризуется своеобразием предмета и метода правового регулирования.
    Публичное право непосредственно связано с публичной властью, которой обладает государство.
    Частное право призвано обслуживать прежде всего потребности частных лиц (физических или юридических), которые имеют властные полномочия и выступают как свободные и равноправные собственники. Частное право связывают главным образом с появлением и развитием института частной собственности и отношениями, которые возникают на его основе. Частное право развивалось исторически одновременно с частной собственностью.
    Соотношение частного и публичного права:
    1) частное право – это совокупность правовых норм, которые регулируют и охраняют интересы частных собственников свободных субъектов рынка, а также их отношения в процессе производства и обмена. В то же время публичное право составляют нормы, закрепляющие и регулирующие порядок работы органов государственной власти и управления, формирования и работы парламентов, иных государственных учреждений, осуществления правосудия, борьбу с посягательствами на действующий порядок;
    2) частное право не может осуществляться без публичного, так как последнее служит для охраны и защиты первого;
    3) частное право в своей реализации опирается на публичное. В общей правовой системе публичное и частное право тесно взаимосвязаны, и их разграничение до какой-то степени является условным.
    Основная функция частного права состоит в распределении материальных и иных благ, в фиксировании их за конкретными субъектами.
    Основная функция публичного права состоит в регуляции отношений между людьми велениями, которые исходят от единственного центра, каким является государственная власть.

  44. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА СЕМЕЙНЫХ ПРАВ

    Семейное законодательство определяет правовые отношения сторон, ограниченные семейными рамками. В нем четко сформулированы цели правового семейного регулирования и его основные принципы. Целями семейного права в РФ являются: • стимулирование крепких отношений внутри семьи, основанных на уважении и любви, глубокой ответственности и взаимопонимании каждого члена семьи; • способствование установлению в семье таких взаимоотношений, которые являются самой благоприятной атмосферой для свободного развития гражданина и для воспитания подрастающего поколения.

    В семейном законодательстве Российской Федерации важное место занимает осуществление и защита семейных прав членов семьи.
    Осуществление и защита семейных прав производится в соответствии с главой второй Семейного кодекса Российской Федерации.
    В соответствии со статьей 7 Семейного кодекса РФ граждане имеют право распоряжаться принадлежащими им правами, вытекающими из семейных отношений (семейными правами), по своему усмотрению, в том числе правом на защиту этих прав, если иное не установлено Семейным кодексом РФ. При этом осуществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих обязанностей не должны нарушать права, свободы и законные интересы других членов семьи и иных граждан.

    Семейные права охраняются законом, за исключением случаев, если они осуществляются в противоречии с назначением этих прав.
    Формы защиты семейных прав возможно разделить на:

    • Юрисдикционную форму защиты.
    Это деятельность уполномоченных государством органов по защите нарушенных (оспариваемых) прав.
    • Неюрисдикционная форма защиты.
    Это самостоятельные действия граждан и организаций по защите прав и охраняемых законом интересов. Иными словами указанные действия называют самозащитой прав без обращения за помощью в компетентные государственные органы.

    Органы опеки и попечительства занимают важную (значимую) роль в защите семейных прав (прав членов семьи). При этом защита семейных прав органами опеки и попечительства выражается в следующем:

    • Самостоятельное принятие решений в пределах своей компетенции (например, согласие либо разрешение на какие-либо действия);
    • Направление соответствующих требований в суд в порядке искового производства;
    • Непосредственное участие в судебном разбирательстве.

    Способы защиты семейных прав

    Принимая во внимание характер и вид нарушений семейных прав можно выделить следующие способы защиты:

    • признание права;
    • восстановление нарушенного права;
    • прекращение или пресечение каких-либо действий, которые нарушают право и (или) создают угрозу для его нарушения;
    • принуждение к исполнению обязанности;
    • прекращение или изменение правоотношений.

  45. ЭССЕ тему «Сущность права, его признаки, функции и источники» 16стр(ба)-5 Коровников Иван
    На сегодняшний день предметом всеобщего обсуждения неоднократно становятся права человека. Именно эту тему «Сущность права, его признаки, функции и источники» я считаю актуальной в мировом сообществе и постараюсь раскрыть в своём ЭССЕ.
    Популярность данной проблемы обусловлена тем, что человек на протяжении многих столетий стремился построить цивилизованное государство, граждане которого были бы равны перед законом. И вот уже в наше время, имея представления о том, какое это государство с его правовым законодательством, мы можем определить сущность самого права. Право- это система общеобязательных, формально- определённых правил поведения, исходящих от государства и регулирующих наиболее важные общественные отношения. И на самом деле право затрагивает многие сферы жизни человека и определяет его место в социуме, уклад жизни, политическую позицию, а исходя из этого, мы можем судить о той или иной обстановке в стране. Так граждане делятся на законопослушных и нарушителях. Правам присущи следующие признаки: нормативность, то есть система норм; общеобязательность- нормы права обязательны к соблюдению для всех граждан страны. Это, например, нормы поведения в общественных местах. Также к свойству права относится формальная определённость, что означает закреплённость в определённых источниках. Здесь можно отметить декларацию о правах человека. И ещё одним немаловажным свойством является системность и иерархичность. Это значит, что право обладает внутренним единством, структурированностью, непротиворечивостью. Вот и в самой Конституции РФ мы видим цельную систему законов характеризующую нашу страну.
    В своей сущности право регулирует общественные отношения, закрепляет те или иные права в нормативно- правовых актах, охраняет общественные отношения, оценивает поведение лица с точки зрения правомерности и неправомерности его поведения, а также воспитывает правовое сознание. Что касается нашей страны, то в России имеется Конституция- нормативно- правовой акт, имеющий юридическую силу, в котором прописаны права граждан и каждый может ознакомиться с ними в свободном доступе. Так, например, в статье 25 главы 2 говорится о том, что жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения. Вышеприведённый мною текст подтверждают реализацию всех функций права в действительности. Ведь права на самом деле прописаны в нормативно- правовых актах- у нас есть письменное тому доказательство (Конституция РФ). Данный закон осуществляется на практике и в случае его нарушения поведение лиц можно судить с точки зрения правомерности и неправомерности.
    Что касается источников права, то различают источники права в материальном, идеологическом и формальном (юридическом) смысле. Источник права в материальном смысле — это сами общественные отношения, то есть материальные условия жизни общества, система экономических отношений, существующие в обществе формы собственности. Источник права в идеологическом смысле — это правосознание и правовая культура. При этом имеется в виду как правосознание законодателей, так и правосознание народа, которое оказывает влияние на формирование права. Источник права в формальном (юридическом) смысле — это способ закрепления и существования норм права. Также можно говорить об источниках права в историческом и политическом смыслах: в историческом смысле он представляет собой различные памятники права, а в политическом смысле под источником права понимается государство.
    Таким образом, в ходе своих размышлений нам удалось довольно глубоко раскрыть тему права и её значимость в современном нам обществе. Как сказал Гюго: «Право- это всё то, что истинно и
    справедливо», и если государство, отстаивает его в условиях непоколебимости и верховности закона, то мы с уверенностью можем говорить о цивилизованном обществе.

  46. ЭССЕ тему «Сущность права, его признаки, функции и источники» 16стр(ба)-5 Коровников Иван
    На сегодняшний день предметом всеобщего обсуждения неоднократно становятся права человека. Именно эту тему «Сущность права, его признаки, функции и источники» я считаю актуальной в мировом сообществе и постараюсь раскрыть в своём ЭССЕ.
    Популярность данной проблемы обусловлена тем, что человек на протяжении многих столетий стремился построить цивилизованное государство, граждане которого были бы равны перед законом. И вот уже в наше время, имея представления о том, какое это государство с его правовым законодательством, мы можем определить сущность самого права. Право- это система общеобязательных, формально- определённых правил поведения, исходящих от государства и регулирующих наиболее важные общественные отношения. И на самом деле право затрагивает многие сферы жизни человека и определяет его место в социуме, уклад жизни, политическую позицию, а исходя из этого, мы можем судить о той или иной обстановке в стране. Так граждане делятся на законопослушных и нарушителях. Правам присущи следующие признаки: нормативность, то есть система норм; общеобязательность- нормы права обязательны к соблюдению для всех граждан страны. Это, например, нормы поведения в общественных местах. Также к свойству права относится формальная определённость, что означает закреплённость в определённых источниках. Здесь можно отметить декларацию о правах человека. И ещё одним немаловажным свойством является системность и иерархичность. Это значит, что право обладает внутренним единством, структурированностью, непротиворечивостью. Вот и в самой Конституции РФ мы видим цельную систему законов характеризующую нашу страну.
    В своей сущности право регулирует общественные отношения, закрепляет те или иные права в нормативно- правовых актах, охраняет общественные отношения, оценивает поведение лица с точки зрения правомерности и неправомерности его поведения, а также воспитывает правовое сознание. Что касается нашей страны, то в России имеется Конституция- нормативно- правовой акт, имеющий юридическую силу, в котором прописаны права граждан и каждый может ознакомиться с ними в свободном доступе. Так, например, в статье 25 главы 2 говорится о том, что жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения. Вышеприведённый мною текст подтверждают реализацию всех функций права в действительности. Ведь права на самом деле прописаны в нормативно- правовых актах- у нас есть письменное тому доказательство (Конституция РФ). Данный закон осуществляется на практике и в случае его нарушения поведение лиц можно судить с точки зрения правомерности и неправомерности.
    Что касается источников права, то различают источники права в материальном, идеологическом и формальном (юридическом) смысле. Источник права в материальном смысле — это сами общественные отношения, то есть материальные условия жизни общества, система экономических отношений, существующие в обществе формы собственности. Источник права в идеологическом смысле — это правосознание и правовая культура. При этом имеется в виду как правосознание законодателей, так и правосознание народа, которое оказывает влияние на формирование права. Источник права в формальном (юридическом) смысле — это способ закрепления и существования норм права. Также можно говорить об источниках права в историческом и политическом смыслах: в историческом смысле он представляет собой различные памятники права, а в политическом смысле под источником права понимается государство.
    Таким образом, в ходе своих размышлений нам удалось довольно глубоко раскрыть тему права и её значимость в современном нам обществе. Как сказал Гюго: «Право- это всё то, что истинно и
    справедливо», и если государство, отстаивает его в условиях непоколебимости и верховности закона, то мы с уверенностью можем говорить о цивилизованном обществе.

  47. Эссе на тему Возникновение гражданских прав и обязанностей
    Данная проблема очень актуальна в современном мире.
    Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
    На самом деле, эти понятия на «вдалбливают» родители ещё в детстве когда воспитывают нас, говоря что мы должны делать это, должны делать то. Когда говорят, что мы должны помогать им. Мы – дети, обязаны слушаться взрослых, обязаны убираться в комнате, мыть посуду, ложиться спать во время. Какие у нас есть права? Право на жизнь, Право на свободу и неприкосновенность личности, Право на защиту, Презумпция невиновности, Защита чести и достоинства граждан, Свобода совести, Неприкосновенность жилища, Защита семьи и т.д
    О.А. Лебедев: «В Конституции декларируется, что Россия – это социальное государство, но в жизни мы видим, как сворачиваются социальные программы». Многие из существующих прав человека нарушаются. И не всегда можно наказать этих людей.
    Личность свободна и неприкосновенна. Никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе как на основании судебного решения. Задержание в установленных законом случае и порядке допускается на срок не более 48 часов. Никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.
    Гражданское общество подразумевает под собой прежде всего знание своих прав и свобод, соблюдение их, а так же соблюдение прав другого человека, как сказал Виктор Гюго: Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. И свобода здесь означает не только свободу действий и слова, но так же и ответственность.
    В целом, Правовое государство и гражданское общество- это идеал любого государства, в котором и государство, и общество желают нести ответственность за своего народа и свое государство, в котором гражданин понимает, что он один имеет огромный удельный вес в системе, что государство может и хочет бороться за его права, а он сам, как гражданин, готов так же бороться за Родину, за справедливость. Например, идти служить в армию, не засорять природу, соблюдать законы. Я считаю, что Россия еще не правовое государство (хотя в Конституции так написано), но я не теряю оптимизма, и считаю, что наша страна скоро удостоится такого звания. Россия ; это еще молодежь, всего лишь 20 лет на пути становления в сторону капитализма и либеральных устоев.

  48. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: ПОНЯТИЕ, СТОРОНЫ, ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ

    Обязательство – одна из основных разновидностей гражданских правоотношений. Под обязательством понимается гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательственные правоотношения регулируются одним из самых крупных суперинститутов гражданского права – обязательственным правом. Данный суперинститут,фактически образующий особенную часть гражданского права, в свою очередь, имеет свои собственные общую и особенную части.
    Виды обязательственных правоотношений. По характеру правомочий и обязанностей сторон, составляющих содержание обязательства, а также иных специфических особенностей обязательственных правоотношений последние делятся на виды.
    1. Учитывая зависимость от оснований возникновения обязательств различают:
    – договорные обязательства — возникают из договоров, т. е. по соглашению сторон. Кстати, эта группа обязательств самая многочисленная. В нее входят обязательства по передаче имущества в собственность (гл. 30–33 Гражданского кодекса) или в пользование (гл. 34–36 Гражданского кодекса); по производству работ (гл. 37, 38 Гражданского кодекса); перевозкам (гл. 40–41 Гражданского кодекса); обязательства, связанные с расчетами и кредитованием (гл. 42–46); использованию результатов интеллектуальной деятельности, а также комплекса исключительных прав (данные правоотношения регулируются частью четвертой ГК и приведенными в соответствиие с ней или вновь принятыми иными нормативными правовыми актами);
    – обязательства из односторонних действий — это такие обязательства, как публичное обещание награды, публичный конкурс (гл. 56, 57 Гражданского кодекса);
    – внедоговорные обязательства — возникают в результате причинения вреда гражданину либо имуществу любого субъекта гражданского права, а также в результате неосновательного обогащения (гл. 59, 60 Гражданского кодекса).
    2. По субъектному составу обязательства делятся на:
    – односторонние (простые) — в них одной стороне обязательства принадлежит только право (права), а другой – только обязанность (обязанности), например договор займа (ст. 807 Гражданского кодекса);
    – взаимные (сложные) — в них у каждой из сторон имеются как права, так и обязанности в отношении друг друга, например договор купли-продажи.
    3. По объекту (действию обязанного лица) различают:
    • обязательства, в которых должники выполняют точно определенные действия, т. е. кредитор вправе требовать от должника совершения строго определенного действия (или нескольких действий);
    • альтернативные обязательства — из множества определенных кредитором действий должник по своему выбору может совершить любое из них в счет погашения обязательства.
    4. По другим критериям обязательства подразделяются:
    • на возмездные и безвозмездные (дарение, ссуда);
    • главные (основные) и дополнительные (акцессорные);
    • долевые, солидарные, субсидиарные;
    • регрессные;
    • денежные.

  49. ЭССЕ
    Формы права: понятие и виды.
    Нормативно-правовой акт: понятие виды, пределы действия
    Формы права — это способ выражения вовне государственной воли, юридических правил поведения, способ объективирования правовых норм.
    Прежде чем анализировать различные формы права, необходимо сначала рассмотреть соотношение понятий «форма права» и «источник права».
    Одни авторы отождествляют данные категории, другие считают, что второе понятие шире первого. И, действительно, если исходить из общепринятого значения слова «источник» как «всякого начала или основания, корня и причины, исходной точки», то применительно к юридическим явлениям следует понимать под источником права три фактора: 1)
    источник в материальном смысле (материальные условия жизни общества, формы собственности, интересы и потребности; людей и: т, п.); 2)
    источник в идеологическом смысле (различные правовые учения и доктрины, правосознание и т. д.);
    3) источник в формально-юридическом смысле — это и есть форма права.
    Выделяют четыре основных формы права:
    нормативно-правовой акт — документ, принятый полномочным на то органом и содержащий правовые нормы, т. е. предписания общего характера и постоянного действия, рассчитанные на многократное применение (к их числу относятся Конституция, законы, подзаконные акты и т. п.);
    правовой обычай — исторически сложившееся правило поведения, содержащееся в сознании людей и вошедшее в привычку в результате многократного применения, приводящее к правовым последствиям (например, согласно ст.
    5 ГК РФ отдельные имущественные отношения могут регулироваться обычаями делового оборота. По этому пути уже идет законодатель, установивший в ст. 427 ГК РФ правило, по которому санкционированным обычаем можно признать примерные условия типового договора);
    юридический прецедент — судебное или административное решение по конкретному юридическому делу, которому придается сила нормы права и которым руководствуются при разрешении схожих дел (распространен преимущественно в странах общей правовой семьи — Англии, США, Канаде и т. д.); нормативный договор — соглашение между правотворческими субъектами, в результате которого возникает новая норма права (например, Федеративный договор РФ 1992 г.). В отличие от договоров-сделок данные соглашения не носят персонифицированного, индивидуально-разового характера, их содержание составляют общие правила поведения (нормы). В отличие же от нормативно-правовых актов, принимаемых государственными органами, данные договоры — результат соглашения равноправных субъектов по поводу деятельности, представляющем их общий интерес.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*