ЭССЕ ПРАВО гр. 16Стр(ба)-3 АСФ ОГУ

Цель освоения дисциплины: формирование базовых теоретических знаний и практических навыков в сфере правового регулирования будущей профессиональной деятельности, а также правового мышления и культуры студентов.

Задачи:

  • теоретические: формирование знаний о системе органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления, о системе нормативно-правовых актов РФ, об основных способах и методах правового регулирования публично-правовых и  частно-правовых сфер жизнедеятельности;
  • познавательные: формирование умения объяснять смысл и значение правовых определений и терминов (государство, органы государственной власти, право, правоотношение, отрасль права, предмет отрасли права, метод правового регулирования, юридическая ответственность и др.);
  • практические: формирование навыков анализа нормативно-правовых актов и работы с ними.

  1. СУЩНОСТЬ ПРАВА, ПРИЗНАКИ И ФУНКЦИИ. ИСТОЧНИКИ ПРАВА

    Однажды великий французский писатель Виктор Мари Гюго сказал: «Для меня не важно, на чьей стороне сила; важно то, на чьей стороне право». Право – это и есть сила. Сила, которую имеет каждый гражданин своего государства.
    Ни у кого нет безграничной свободы действий, у всего есть рамки. Человек имеет свободу до тех пор, пока не начинает нарушать границы другого или всего общества. Сущность права заключается в справедливости, оно не должно быть слабым, чтобы иметь контроль над поведением общества, но при этом не должно давить на него.
    Что касаемо признаков права, то право имеет нормативный характер, что роднит его с другими формами социального регулирования – нормативностью, обычаями. Оно формально закреплено в каких-либо источниках, например в кодексах. Нормы права имеют разную юридическую силу, например, конституционные нормы обладают высшей юридической силой, им не могут противоречить нормы другого уровня. Но основным признаком является то, что в праве отражаются и выражаются потребности, цели и интересы общества, отдельных лиц и организаций.
    Одной из основных функций права является регулятивная. Под этой функцией понимается упорядочение общественных отношений путем закрепления порядков и обеспечения активного поведения тех или иных субъектов. Охранительная функция включает в себя установление мер юридической защиты и юридической ответственности. Но кроме этого право выполняет воспитательную, идеологическую и информационную функции.
    В качестве источников права выступают официальные документы, устанавливающие и санкционирующие нормы права, а также формы выражения правотворческой деятельности государства. Источниками могут служить правовой обычай, нормативный правовой акт, юридический прецедент.
    На мой взгляд, основным правом человека является право на жизнь. Оно закреплено в 20 статье Конституции РФ. Также каждый имеет право не просто прожить свою жизнь, но прожить ее достойно. Чтобы никто другой не унижал личность, ни морально, ни физически. Не бил, не запугивал, не принуждал к чему-то. Человек имеет право на личное достоинство и свободу. И поэтому он имеет право свободно выбирать: на кого учиться, где работать и жить.
    Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» говорит, что каждый гражданин имеет право на медицинскую помощь. Любой гражданин, даже если это человек без определенного места жительства, должен быть обслужен в государственном медицинском учреждении.
    Лично я считаю, что каждый из нас должен сам следить, не нарушаются ли его права и свободы. И конечно, отстаивать их. А также, и это главное — уважать права других, не меньше, чем собственные. Тогда наше государство сможет называться правовым.

  2. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ. ВИДЫ НАКАЗАНИЯ.
    Наказание — мера воздействия против совершившего преступление, проступок. Живя в обществе и являясь существом социальным, любой человек ответственен за свои поступки не только перед собственной совестью, но и перед людьми, которые его окружают. Как сказал Цицерон: «Где закон, там и наказание». Наверное, он имел ввиду, что там, где законы, там всегда есть и будут те, кто их нарушает, а за нарушением законов следует наказание. Именно поэтому законы и наказания всегда будут рядом.
    Целью наказаний является в первую очередь восстановление социальной справедливости. Ведь совершающий преступление нанес вред кому-либо или чему-либо, за что и должен понести наказание, соответствующее его неправильному поступку. Наказание должно повлиять на него, изменить его, чтобы впредь он не совершал подобное. И, конечно же, чтобы впредь ни он сам, ни другие люди не повторили подобное.
    Наказания за содеянное могут быть абсолютно разными, начиная с исправительных работ и заканчивая смертной казнью. Все зависит от характера преступления или проступка.
    Например, за административное правонарушение виды наказания мягче, нежели за уголовное. Но ведь и правонарушение не столь тяжко. В «Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ говорится, что административными наказаниями являются предупреждение, административный штраф, обязательные работы. Нарушение правил дорожного движения, безбилетный проезд в общественном транспорте, неисполнение родительских обязанностей в отношении несовершеннолетних детей – все это влечет за собой административное наказание.
    Если совершено преступление, то стоит говорить об уголовной ответственности. Например, ограбление, убийство, распространение наркотических средств наказываются более жестко. В «Уголовном кодексе Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ сказано о таких видах наказания — лишение свободы, пожизненное лишение свободы, а также, если не столько тяжкие преступления, штраф, условное осуждение.
    В жизни человека наказание играет очень важную роль, роль жизненного урока. Оно должно научить и продемонстрировать, что преступление, совершенное преступником, влечёт за собой необратимые последствия. Наказание должно убедить человека и дать понимание совершенного им, помочь понять суть своей ошибки, и раскаяться в содеянном. Для человека позор это не то, как его накажут, а то, за что его накажут. Ведь преступление это противоправное поведение человека, решившегося на совершение его, несмотря на запреты, свои моральные принципы и страх перед наказанием. Человек, который осознал и проанализировал, что он сделал и понимающий последствия должен бояться мыслей, а не наказания, которое за этим последует. По этому поводу однажды Плавт сказал: «Позорит человека лишь то наказание, которое он сам заслужил».

  3. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА И ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .Актуальность темы дисциплины труда и дисциплинарной ответственности обусловлена рядом обстоятельств теоретического, практического и методического характера. Дисциплина труда является объективно необходимой формой связи между работниками, участвующими в процессе труда. Характер этого подчинения, с одной стороны, определяется особенностями применяемой техники и технологии производства, с другой — является производным от социально-экономических отношений, установившихся в обществе и в трудовом коллективе.
    Развитие человеческого общества в прошлом и в настоящее время характеризуется в разной степени выраженными тенденциями движения все более свободным и добровольным формам труда. Соответственно изменяется и отношение к труду, в характере которого по мере развития более высоких форм организации труда все больше утверждаются элементы добровольности, сознательности, самоорганизации. Этот процесс длительный. В современных условиях еще необходимы специальные методы укрепления дисциплины труда: административные, правовые, организационные, экономические, материальные и моральные.
    Важную роль в укреплении дисциплины труда играют правовые меры, в частности, применение дисциплинарной ответственности.
    Дисциплина труда — это обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее — ТК РФ), иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами организации. Дисциплина труда — это система мероприятий и средств по установлению, соблюдению и обеспечению внутреннего трудового распорядка организации.
    Методами укрепления дисциплины труда являются убеждение, поощрение, принуждение (т.е. дисциплинарное воздействие).
    Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего трудового распорядка. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка осуществляется на основе глав 29 и 30 ТК РФ.
    Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников организации. В соответствии с ранее действовавшим Кодексом правила утверждались общим собранием трудового коллектива.
    Работодатель обязан ознакомить работника с действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка при приеме его на работу (ст. 68 ТК РФ). Правила внутреннего трудового распорядка должны быть доступны для ознакомления работников.
    Итак, дисциплина труда — обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (статья 189 ТК РФ).
    Одним из средств борьбы с неправомерным поведением работников, допустивших нарушение трудовой дисциплины, являются меры правового воздействия в виде привлечения нарушителей к дисциплинарной ответственности.
    Дисциплинарная ответственность — это применение мер дисциплинарного взыскания к работникам за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими трудовых обязанностей.
    За нарушение трудовых обязанностей администрация может применять следующие дисциплинарные взыскания (ст. 1 9 2 ТК):
    замечание;
    выговор;
    увольнение.
    При наложении дисциплинарной ответственности администрация должна учитывать тяжесть проступка, предшествующее и последующее поведение работника. Выбор конкретной меры дисциплинарной ответственности зависит от администрации.
    Дисциплинарной ответственности должны подвергаться лица, виновно нарушившие свои трудовые обязанности, т. е. умышленно или по неосторожности. Невыполнение работником трудовых обязанностей по причинам, от него не зависящим, не может квалифицироваться как дисциплинарный проступок.
    Дисциплинарная ответственность возлагается на работника, как правило, непосредственно руководителем организации, обладающим руководительно -дисциплинарной властью по отношению к работникам, состоящим в трудовом правоотношении с данной организацией. Иные должностные лица обладают таким правом, если это предусмотрено в уставе организации либо если они уполномочены работодателем.
    Таким образом, дисциплина труда является объективно необходимой формой связи между работниками, участвующими в процессе труда. Ее основное требование заключается в том , чтобы люди , участвующие в едином или разных, но связанных между собой процессах труда, подчинялись определенному порядку поведения, чтобы не привлекаться к дисциплинарной ответственности .

  4. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РФ.Кризисная ситуация, сложившаяся в экономике России, сопровождается серьезным обострением проблем и противоречий в национальной, политической и социальной сферах общественной жизни, которые в свою очередь сдерживают развитие Российской Федерации и разрушают ее государственность. В этих условиях важнейшим фактором стабилизации выступают использование потенциала самоорганизации и самоуправления населения для улучшения условий жизнедеятельности и сохранения Российского государства. Местное самоуправление, повышая активность населения в решении важных проблем жизнедеятельности, способно придать развитию общества дополнительные внутренние стимулы самодвижения, ускорения социально-экономического и научно-технического прогресса.
    Исходя из всего вышесказанного, что я попытаюсь раскрыть понятие местного самоуправления .
    Местное самоуправление — система организации и деятельности граждан, обеспечивающая самостоятельное решение населением вопросов местного значения, управление муниципальной собственностью, исходя из интересов всех жителей данной территории..
    Местное самоуправление является одной из основ конституционного строя Российской Федерации, признается и гарантируется Конституцией Российской Федерации.
    Правовую основу местного самоуправления составляют:
    • Конституция Российской Федерации,
    • общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации,
    • федеральные конституционные законы,
    • Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с федеральными законами иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти),
    • конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации,
    • уставы муниципальных образований,
    • решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан,
    • иные муниципальные правовые акты.
    • Европейская хартия местного самоуправления
    В соответствии с Конституцией РФ местное самоуправление в РФ обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. Вопросы местного значения — вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом осуществляется населением и органами местного самоуправления самостоятельно.
    Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления:
    Местный референдум, муниципальные выборы, голосование по отзыву депутата, члена выборного органа, выборного должностного лица местного самоуправления ,голосование по вопросам изменения границ, преобразования муниципального образования, сход граждан, правотворческая инициатива граждан, территориальное общественное самоуправление, публичные слушания,собрание граждан, конференция граждан (собрание делегатов),опрос граждан, обращения граждан в органы местного самоуправления, наказы избирателей.
    Местное самоуправление осуществляется на всей территории РФ. Территориальную основу местного самоуправления составляют муниципальные образования.
    В РФ существуют 5 видов муниципальных образований, которые функционируют на двух уровнях:
    муниципальный район — несколько городских и/или сельских поселений
    сельское поселение — один или несколько сельских населенных пунктов
    городское поселение — один город или поселок городского типа с прилегающими населенными пунктами сельского или городского типа
    городской округ — городское поселение, не входящее в состав муниципального района
    внутригородская территория города федерального значения — часть территории города федерального значения (Москвы или Санкт-Петербурга).
    Границы и статус муниципальных образований установлены в 2003—2005 годах в рамках муниципальной реформы. Порядок изменения границ и преобразования муниципальных образований установлен Федеральным законом.
    Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. В структуру органов местного самоуправления, устанавливаемую уставом муниципального образования, входят следующие органы и должностные лица местного самоуправления:
    представительный орган муниципального образования
    глава муниципального образования
    местная администрация
    контрольный орган муниципального образования
    Я считаю что, главная цель создания системы местного самоуправления — улучшение качества жизни местного сообщества и увеличение его вклада в развитие всей страны. Повышение эффективности функционирования всех предприятий и объектов — основа увеличения бюджетных и внебюджетных доходов местного сообщества.
    Таким образом, местное самоуправление придает гражданскому обществу организованное самоуправляющееся начало, способствует более полной самореализации граждан, оказывает положительное воздействие на развитие правового государства.

  5. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ: ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, ИСТОЧНИК.
    Семейные отношения, регулируются не только установленными традициями, обычаями и нормами морали, но и еще нормами права. Отрасль права, регулирующая семейные правоотношения называется семейным правом. Семейное право — это система правовых норм, регулирующих личные и производных от них имущественные отношения, возникающие из брака, кровного родства, принятия детей в семью на воспитание.
    Семейное право характеризуется по следующим критериям:
    — основные источники (Конституция РФ (ст.38, 39), Семейный кодекс РФ, Конвенция о правах ребенка и т.д.);
    — субъекты семейного права (супруги, родители, дети, братья и сестра, усыновители, опекуны и др.);
    — объекты семейного права (общественные отношения, возникающие в результате брака: воспитание детей, выплата алиментов, управление имуществом и т.д.);
    — отношения, регулируемые семейным правом (вступление в брак, прекращение брака или признание его недействительным, а также имущественные и личные неимущественные отношения между членами семьи и т.д.).
    Заключение брака оформляется в различной форме:
    — в гражданской форме (Франция, Германия, Япония);
    — по выбору вступающих в брак в гражданской или религиозной форме (Испания, Италия, Англия, Канада);
    — только в религиозной форме (Лихтенштейн, Израиль, некоторые штаты США и отдельные провинции Канады, исламские страны).
    После вступления в брак супруги наделяются правами и обязанностями, перед ними становится ряд вопросов имущественного и неимущественного характера, которые требуют юридического оформления и здесь без знания норм семейного права просто не обойтись. Прежде всего, речь идет о правом режиме имущества супругов.
    Например, в соответствии с нормами семейного права Российской Федерации имущество, приобретенное в период брака, признается общим имуществом супругов, независимо от того, кто являлся источником дохода. Имущество, приобретенное до заключения брака, или полученное в виде дарения или по наследству, а также награды или премии, считается личным имуществом того супруга, который его получил.
    Когда рождаются дети у супругов могут возникать разногласия относительно их воспитания, особенно, когда супруги относятся к разным национальностям и придерживаются различных религиозных и мировоззренческих взглядов. А когда такие супруги разводятся, эти проблемы приобретают вовсе трагический характер, в результате которых страдают не только сами стороны отношений, но и дети. Соответственно требуется четкое определение субъектных прав и обязанностей, урегулированных нормами семейного права, а в определенных случаях и гражданско-правовыми нормами.
    Нередко встречаются случаи пренебрежения одним или обоими родителями своими родительскими обязанностями, аморального поведения или жестокого обращения с детьми. В таких случаях нормы российского семейного права требуют вмешательства государства: участия органов опеки и попечительства, уполномоченных защищать права и интересы несовершеннолетних детей в рассмотрении всех вопросов, связанных с воспитанием детей. Их участие обязательно и при исполнении решений судов о передаче или отобрании детей от родителей или других лиц. Органы опеки и попечительства вправе предъявлять иски в суд о лишении или об ограничении родительских прав, об отмене усыновления, о взыскании алиментов на детей с их родителей и в других случаях.
    Семейное право регулирует также обязанности взрослых детей по обеспечению неработоспособных и престарелых родителей.
    Задачей семейного права является защита семьи, материнства, отцовства и детства.

  6. ПРЕЗИДЕНТ РФ: ПРАВОВОЙ СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ.

    Правовой статус Президента РФ
    Президент РФ является главой государства. Он находится над всеми ветвями власти, и при этом не входит ни в одну из них. Он приступает к исполнению полномочий с момента принесения им присяги. Президент РФ обладает неприкосновенностью.
    Основные функции Президента РФ:
    1) принимает меры по охране суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности;
    2) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти;
    3) определяет основные направления внутренней и внешней политики государства;
    4) представляет РФ внутри страны и в международных отношениях;
    5) является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина.
    Прекращение полномочий Президента РФ:
    1) с истечением срока его пребывания в должности с момента принесения присяги вновь избранным Президентом РФ;
    2) отставка;
    3) стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия;
    4) отрешение от должности.
    Основание отрешения Президента РФ от должности – выдвинутое ГД обвинение в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.
    Президент РФ может быть отрешен от должности Советом Федерации. Обвинение ГД должно быть подтверждено заключением Верховного Суда РФ о наличии в действиях Президента РФ признаков преступления. При этом Конституционный Суд РФ дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.
    При досрочном прекращении полномочий Президента РФ выборы нового Президента РФ должны состояться не позднее трех месяцев с момента досрочного прекращения исполнения полномочий. Во всех случаях, когда Президент РФ не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель Правительства РФ.

  7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК, ТРУДОВАЯ КНИЖКА.

    Порядок заключения трудового договора — установлен нормами трудового законодательства и работодатель не вправе его нарушать. В самом трудовом договоре устанавливаются права и обязанности как работника, так и работодателя. И если работодатель может отделаться предупреждением или штрафом за неоформление договора, то работник может пострадать куда больше. Не секрет, что с двусторонне подписанной бумажкой доказывать обстоятельства проще, чем без неё. Поэтому, если работнику придётся идти в суд, а трудового договора нет, то первое, с чего ему придётся начать, это доказывать сам факт работы у определённого работодателя.
    При устройстве на работу вы должны предоставить работодателю следующие документы:
    — паспорт;
    — трудовую книжку, при её отсутствии работодатель оформит вам новую;
    — документ об образовании;
    — военный билет;
    — страховое свидетельство пенсионного страхования;
    — справку о наличии судимости (если таковая была).
    Естественно заявление о приёме на работу, к которому могут попросить приложить 2 фотографии и Свидетельство ИНН.
    Составляется трудовой договор в письменной форме в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами. После этого один экземпляр остаётся у работника, другой у работодателя.

    Испытательный срок — (статья 70 Трудового кодекса РФ) – это период времени, установленный трудовым договором, в течение которого работодатель оценивает деловые качества работника и вправе уволить его, в случае если работник не выдержит испытание. С точки зрения законодательства правильный термин – «испытание при приеме на работу».
    Испытательный срок защищает интересы работодателя. В течение испытательного срока работодатель имеет возможность оценить деловые качества работника, под которыми понимается способность работника выполнять трудовые обязанности с учетом имеющихся профессионально-квалификационных качеств и личностных качеств работника.
    Трудовая книжка – это документ, в котором содержится вся информация о трудовой деятельности ее владельца. Заполнение ее требует от работника кадров гораздо большей внимательности и дальновидности, чем оформление любого другого документа. Ошибку, допущенную в приказе или в договоре, легко исправить. Чаще всего никто и не узнает, что она имела место. А последствия незамеченных и неисправленных ошибок в документе, подтверждающем трудовой стаж работника, могут выявиться только во время оформления пенсии.

  8. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ.
    В настоящее время практически каждое государство Земли является правовым, поэтому каждый образованный человек должен понимать и представлять суть понятия правовое государство.
    Правовое государство — государство, в котором обеспечено верховенство права и верховенство закона, равенство всех перед законом и независимым судом, признаются и гарантируются права и свободы человека, а в основу организации государственной власти положен принцип разделения властей.
    Выделяют 5 основных признаков правового государства: верховенство (господство, приоритет) права, верховенство закона, разделение властей, широкие права и свободы человека, взаимная ответственность гражданина и государства. Раскроем каждый из них.
    Верховенство права это подчинение праву не только граждан и организации, но и самого государства, деятельность государственных органов основывается на нормах права. При этом законы и другие правовые акты должны быть правовыми, то есть должны соответствовать основным принципам права (приоритету прав человека, справедливости, демократичности, гуманности, разумности).
    Верховенство закона — это когда законы (правовые акты, принимаемые в установленном порядке законодательным органом или непосредственно народом), регулируют наиболее важные общественные отношения, обладают наибольшей юридической силой в системе права, другие нормативные правовые акты являются подзаконными и не могут противоречить закону. Закон должен быть преградой для произвола. Кроме того, в системе законодательства обычно выделяется Конституция — основной закон, обладающий высшей юридической силой, поэтому правовое государство — это, как правило, конституционное государство.
    Разделение властей — это распределение компетенции и государственно-властных полномочий между тремя основными ветвями власти (законодательной, исполнительной и судебной) и государственными органами, причём властные полномочия должны быть сбалансированы между государственными органами и «ветвями власти», исключается сосредоточение всех полномочий или большей их части в ведении единого государственного органа либо должностного лица, что может повлечь произвол и беззаконие. Организация и деятельность государственной власти в правовом государстве основывается на принципе разделения властей, причём независимые «ветви власти» могут сдерживать, уравновешивать, контролировать друг друга, это так называемая «система сдержек и противовесов». Для правового государства особое значение имеет сильная и независимая судебная власть, она играет решающую роль в обеспечении верховенства закона, прав и свобод человека.
    Широкие права и свободы человека, причём не просто провозглашённые, но и гарантированные, реально обеспеченные. В правовом государстве существуют реальные политические, экономические и иные предпосылки для реализации прав и свобод человека и гражданина, обеспечивается их судебная защита. Однако допускаются и необходимые ограничения прав и свобод человека и гражданина. Кроме того, правовое государство устанавливает равноправие граждан, равенство всех перед законом и судом.
    Взаимная ответственность гражданина и государства предполагает, что не только гражданин отвечает за совершённые правонарушения, но и государство, государственные органы и должностные лица несут юридическую ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина
    Поэтому если смотреть несколько шире, то правовое государство — это непременно и конституционное государство, и демократическое государство (обеспечивающее участие народа в осуществлении государственной власти), и социальное государство (обеспечивающее человеку возможность достойного существования)

  9. В настоящее время практически в каждом государстве в основе экономики лежат рыночные отношения. Основой рыночной экономики является собственность во всех ее видах и формах. Понятие «собственность» может употребляться в двух значениях — как имущество и как отношения между людьми, возникающие по поводу этого имущества.
    Собственность — это отношения между людьми по поводу пользования, владения и присвоения экономических ресурсов. Так какие же могут быть отношения между людьми в плане пользования собственностью: пользование, присвоение, распоряжение. раскроем каждый из них.
    Пользование — процесс извлечения полезных свойств из данного имущества.
    Присвоение — это возможность распоряжения объектом собственности в своих интересах. Распоряжение — определение дальнейшей судьбы данного имущества (продажа, дарение, обмен, наследование, сдача в аренду или залог).
    Существует две основных формы собственности: государственная или муниципальная собственность и частная собственность
    Под государственная или муниципальной собственностью мы понимаем имущество, собственником которого является государство в лице органов государственной власти (комитеты и отделы по управлению государственным имуществом) либо органы местного самоуправления. В государственной и муниципальной собственности могут находится земельные участки сельскохозяйственного и промышленного назначения, недра, водные и лесные ресурсы, промышленные объекты и объекты социально-культурного назначения. На мой взгляд это самая эффективная модель собственности на уровне государства
    Частная собственность — форма собственности, при которой собственником является физическое лицо или семья. Истории известно два исторически сложившихся вида частной собственности: частная индивидуальная собственность и частная коллективная собственность. 
    Под понятием коллективной собственности понимается, что имуществом владеют несколько собственников в соответствии с вкладом (долей) каждого собственника в общее имущество. При этом владение имуществом может быть совместное (без выделения долей каждому владельцу) и долевое (с определением доли каждого собственника в общем имуществе). Наиболее распространенными являются два вида предприятий, основанных на частной коллективной форме собственности — товарищества и акционерные общества. К ним относятся акционерные общества и товарищества (партнерства).
    Акционерные общества — предприятия, находящиеся в коллективной собственности своих пайщиков (акционеров), доля собственности каждого из которых определяется размером пакета акций. Уставный капитал состоит из определенного количества ценных бумаг — акций и облигаций. Все акционеры, число которых обычно не ограничивается, являются совладельцами общества, а держатели облигаций — его кредиторами.
    Товарищества (партнерства) — это предприятия, имеющие двух и более владельцев, объединивших свои капиталы для совместного ведения дел. Права и ответственность каждого из них определяются соглашением. В товариществах с неограниченной ответственностью (полных товариществах) партнеры отвечают за дела компании всем своим имуществом, а в товариществах с ограниченной ответственностью — в объеме их вклада в уставный капитал. Если один из партнеров не в состоянии выполнять свои обязательства, другие должны сделать это за него (принцип солидарной ответственности).
    Под системой гражданско-правовой защиты права собственности понимается совокупность средств, способов и методов, которые собственник или иной титульный владелец может применить для защиты своего права владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.
    На мой взгляд наиболее стабильным и устойчивы в экономическом плане является государственная собственность, так как производство осуществляется в бюджет государства и выплаты работникам идут из государственной казны, что дает стабильность рабочих мест, правильную тарификацию рабочей силы. Но в условиях сложившейся рыночной экономики собственнику необходимо знать как защитить свое имущество.

  10. МЕСТО «ПРАВОВЕДЕНИЯ» В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК.
    Правоведение – это целый комплекс юридических наук, которые по особенностям их предмета можно разделить на несколько блоков:
    1. Теоретические и исторические юридические науки – теория государства и права;
    2. Отраслевые юридические науки – государственное и конституционное право;
    3. Науки, изучающие международное право – науки международного публичного права;
    4. Науки, изучающие систему, полномочия и принципы деятельности государственных органов – например, судоустройство;
    5. Прикладные юридические науки – например, криминалистика.
    Так же, правоведение – это система полных, всесторонних, научно-достоверных знаний о государстве и праве, в основе которой лежит совокупность понятий, законов и категорий, отражающих закономерности возникновения, развития и функционирования данных явлений. Предметом правоведения является закономерность возникновения, функционирования и развития государственно-правовых явлений юриспруденции
    Государство и право в своем развитии оказывают влияние на юридическую науку, которая постоянно обогащается.
    Теория государства и права (ТГП) является обогащающей наукой, поскольку для многих юридических наук (гражданского, уголовного, трудового, административного права) она имеет руководящее значение.
    Государство и право изучается не одной наукой, а целым комплексом различных общественных наук. Государство занимается управлением – это сфера управленческой науки; оно связано и с миром хозяйства – это является делом экономики; государство проводит политический курс – этим занимается политология; так же государство требует социологического осмысления – этим занимается социология.
    Для того, чтобы понять право и государство, необходимо выйти за их пределы, вскрыть все культурные, социальные, политические, экономические и иные причины, которые определяют их назначение, функции и роль в обществе.
    Теория государства и права, находясь в системе гуманитарных наук, тесно взаимодействуют с философией, социологией, политологией, и другими науками.
    Сложность, многогранность и динамизм государства и права приводит к тому, что отдельные их стороны и аспекты изучаются многими юридическими науками. Любая наука включает в себя познавательную деятельность людей.
    Самой большой группой являются отраслевые юридические науки, в которых происходят самые большие изменения. По отношению к ним теория государства и права выступает, как обобщающая и синтезирующая наука.
    В наши дни возрастает роль гражданского права и науки гражданского права. Гражданский кодекс РФ регулирует повседневную экономическую (имущественную) жизнь граждан, и организаций.

  11. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ. В настоящее время практически каждое государство Земли является правовым, поэтому каждый образованный человек должен понимать и представлять суть понятия правовое государство.
    Под правовым государством мы понимаемгосударство, в котором обеспечено верховенство права и верховенство закона, равенство всех перед законом и независимым судом, признаются и гарантируются права и свободы человека, а в основу организации государственной власти положен принцип разделения властей.
    На мой взгляд основными признаками правового государства являются: приоритет права, верховенство закона, разделение властей, широкие права и свободы человека, взаимная ответственность гражданина и государства.
    Я считаю, что верховенство права это самый приоритетный признак из всех, потому что закон регулирует все общественные отношения в цивилизованном обществе, обладает наибольшей юридической силой в системе права.
    Главным в законодательной власти является Конституция — основной закон, обладающий высшей юридической силой, поэтому правовое государство — это, как правило, конституционное государство. Все созданные нормативно-правовые акты подчиняются только закону и не имеют права вступать в расхождение с ним.На мой взгляд,если на всех уровня исполнительной власти эти нормативно-правовые акты неукоснительно исполняются, то закон должен стать преградой для произвола, что очень актуально в нынешнее время.
    Разделение власти наиболее эффективный механизм управления государством, так как власть и право не сосредоточены в руках одного человека или организации. Я считаю, что существующее в нашей стране разделение власти на три ветки (законодательной,исполнительной и судебной) наиболее эффективная модель. На мой взгляд, особое значение имеет сильная и независимая судебная власть, она играет решающую роль в обеспечении верховенства закона, прав и свобод человека.
    Каждый человек в правом государстве имеет широкие права и свободы, прописанные в Конституции РФ, причем все они, как я считаю, исполняются в полном объеме. Причем помимо наличия прав как у государства, так и у гражданина есть обязанности, которые должны быть выполнены, что обеспечивает взаимную связь между ними.Основные обязанности граждан перед государством условно можно разделить на:
    личные (содержание несовершеннолетних; экономические (например, уплата налогов );
    политические (соблюдать законы и Конституцию РФ, служить и защищать Родину);
    социальные (обязанности учиться , работать, платить за содержание жилья);культурные (бережное отношение к памятникам культуры );экологические (охрана природы).Основными, актуальными для нас обязанностями государства перед гражданином, я считаю, являются: содержание бесплатных учебных заведений и создание всех условий для обучения в них всех граждан, обеспечение свобод и самостоятельности, возможность получения бесплатной медицинской помощи.
    Таким образом правовое государство — это не только конституционное государство, но также и демократическое государство и социальное государство. Я полностью согласен и поддерживаю древнегреческого философаАристотеля, что демократия это лучшая власть в государстве, поэтому каждая держава стремится к соблюдению этого «золотого правила».

  12. ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ. ЗАЩИТА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ. В настоящее время практически в каждом государстве в основе экономики лежат рыночные отношения. Основой рыночной экономики является собственность во всех ее видах и формах. Понятие «собственность» может употребляться в двух значениях — как имущество и как отношения между людьми, возникающие по поводу этого имущества.
    Собственность — это отношения между людьми по поводу пользования, владения и присвоения экономических ресурсов. Я считаю, что их можно разделить на пользование, присвоение, распоряжение и в полной мере ими может обладать только собственник.
    Существует две основных формы собственности: государственная (на мой взгляд, самая эффективная) и частная собственность.
    Что касается частной собственности, истории известно два вида частной собственности:частная индивидуальная собственность и частная коллективная собственность.
    На мой взгляд, предприятия, основанные на частной индивидуальной форме собственности, в нашей стране менее эффективны, нежели частные коллективные предприятия, так как ими владеет и управляет одно физическое лицо. Основные недостатки индивидуальных компаний обусловлены тем, что собственник отвечает за дела компании всем своим имуществом, в том числе и не вложенным в дело (принцип неограниченной ответственности); затруднено получение крупных кредитов, так как гарантией служит имущество собственника; персонал испытывает опасения в связи с ненадежностью фирмы, отсутствуют возможности продвижения по службе. Из достоинств таких предприятий можно выделить то, что их сравнительно легко можно создать, а при необходимости — ликвидировать; то, что собственник обладает свободой в принятии экономических решений, в распоряжении ресурсами и доходами. Как правило, частные индивидуальные предприятия распространены в мелкой розничной торговле, сфере услуг и сельском хозяйстве.
    Коллективная собственность, это когда имуществом владеют несколько собственников в соответствии с вкладом (долей) каждого собственника в общее имущество. При этом владение имуществом может быть совместное и долевое . Наиболее распространенными являются два вида предприятий, основанных на частной коллективной форме собственности — товарищества и акционерные общества.Мое отношение к данной форме собственности двоякое, с одной стороны меньше нагрузка и ответственность, возлагаемая на дольщика, чем в индивидуальной форме собственности, а с другой — меньшая свобода самостоятельных действий и решений по отношению к собственности.
    Под системой гражданско-правовой защиты права собственности понимается совокупность средств, способов и методов, которые собственник или иной титульный владелец может применить для защиты своего права владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом. Можно выделить две группы способов защиты права собственности: вещно-правовые (виндикационный иск, негаторный иск, иск о признании права собственности) и обязательственно-правовые (договора и внедоговорные обязательства).
    На мой взгляд наиболее стабильным и устойчивы в экономическом плане является государственная собственность, так как производство осуществляется в бюджет государства и выплаты работникам идут из государственной казны, что дает стабильность рабочих мест, правильную тарификацию рабочей силы. Но в условиях сложившейся рыночной экономики собственнику необходимо знать как защитить свое имущество.

  13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ
    Одной из важнейших отраслей права является семейное право. Вопросы семейного права регулирует государство в нормативно-правовых актах: Конституции РФ, Семейном, Гражданском, Уголовном кодексах, федеральных законах и законах субъектов Российской Федерации.
    Возникает вопрос: «Зачем государству вмешиваться в создание семьи, семейные отношения?» Ответить на него можно словами В. Гюго: «Семья – это кристалл общества». Из семьи как наиболее древнего института возникло общество. Именно семья является ячейкой общества, которая формирует будущего гражданина данного государства, способного не только реализовывать свои права, но и ответственно выполнять свои обязанности. Закладываются эти основы в семье. Ведь семья – это малая группа, объединение людей, связанных браком и кровным родством, взаимопомощью и взаимной ответственностью.
    Казалось бы, причем здесь ответственность? Молодые люди вступают в брак, желая быть вместе, открыто любить друг друга, быть перед обществом и государством законными супругами. С одной стороны, они реализуют свое желание и возникшие потребности. С другой стороны, юридическое оформление брака способствует возникновению определенных юридически закрепленных прав и обязанностей. Получая определенные права молодожены возлагают на себя определенные обязанности и ответственность за будущее семьи.
    И здесь уместно вспомнить слова Т. Картлейля о том, что «невозможно ступить ни шагу по этой земле без того, чтобы не соприкоснуться с ответственностью и долгом, который необходимо исполнить». Создание семьи – это, прежде всего, большая ответственность, которую берет на себя человек, вступающий брак. Ответственность за благополучие сначала супруга, потом и появившихся на свет детей. И автор высказывания прав, что долг и ответственность являются неотъемлемыми составляющими нашей жизни: долг перед Отечеством, обществом, родительский долг, сыновний или дочерний долг.
    Казалось бы родительский долг, долг детей перед родителями — моральные категории. Причем здесь государство? Но семья, материнство и детство находятся под защитой государства в соответствии со ст. 38 Конституции Российской Федерации. Закон регулирует порядок взаимоотношений родителей и детей, у которых как у субъектов семейных правоотношений есть права и обязанности. Реализация прав одних соседствует с обязанностями других субъектов правоотношений. Например, факт рождения ребенка является основанием возникновения права ребенка с момента рождения на имя, отчество и фамилию (согласно ст. 58 п1 СК РФ), обязанности родителей официальной регистрации ребенка в течение месяца и права родителей выбрать малышу имя и определить фамилию. К выбору имени родители должны подойти ответственно. Ведь принято считать, что выбор имени накладывает определенный отпечаток на судьбу человека.
    Еще одно право детей жить и воспитываться в семье, указанное в ст. 54 СК РФ, накладывает на родителей обязанность обеспечения реализации данного права. Родители, исполняя свой родительский долг, обязаны материально обеспечивать благоприятные условия жизни ребенка, помочь ему получить образование, выбирая учебное заведение и форму обучения, заботиться о его здоровье, способствуя своевременному оказанию медицинской помощи, не причинять вред его здоровью. И здесь помимо родителей, государство берет на себя ответственность содействовать реализации прав детей. Оно создает систему образования, учреждений общего, профессионального, дополнительного образования, систему учреждений медицинского обслуживания и оказания социальной помощи. В свою очередь государство через органы опеки и попечительства контролирует надлежащее выполнение родителями своих обязанностей. За ненадлежащее выполнение возложенных на родителей законом правил поведения: отказ от материального содержания, злоупотребление спиртными напитками, жестокое обращение, причинение вреда психическому и физическому здоровью детей, государство может по решению суда привлечь их к ответственности или лишить родительских прав. К сожалению, в современной России таких фактов становится все больше: матери отказываются от ребенка при его рождении, родители уклоняются от содержания и воспитания детей или ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности. Эти родители забывают о том, что рождение ребенка – это не только естественный физиологический процесс и радостное событие в семье, но возникающая ответственность за появившегося на свет нового человека.
    Закон не регламентирует процесс общения родителей со своими детьми, систему и процесс воспитания. Каждый родитель сам определяет стиль взаимоотношений со своим ребенком и с его появлением на свет берет на себя ответственность, которую исполняет до достижения ребенком 18 летнего возраста. Эта ответственность не только морального, но и правового характера. Ведь, если «не работают» моральные нормы (долг), то вступают в действие правовые.
    Проблема взаимосвязи прав и обязанностей, моральной и правовой ответственности разрешается государством в семейных отношениях и в вопросе алиментных обязательств. Взаимная алиментная ответственность возникает между родителями и детьми (Раздел 5. Глава 13. СК РФ). Родители обязаны материально содержать своих несовершеннолетних детей, нетрудоспособных совершеннолетних, а злостное уклонение от этой обязанности рассматривается как преступление и влечет уголовную ответственность. Но и дети, став совершеннолетними, должны заботиться о своих родителях, материально их поддерживать. Это их сыновний или дочерний долг. Этот долг обусловлен моральной и правовой обязанностью детей перед родителями, которые исполняли ранее свой родительский долг.
    Высказывание Т. Картлейля характеризует основу нашей жизни: сочетание и взаимообусловленность прав и обязанности, ответственности и долга во всех человеческих взаимоотношениях, в том числе и семейных.

  14. Наследственное право – это институт гражданского права, представляющий собой систему правовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с переходом имущественных и некоторых неимущественных прав и обязанностей физических лиц после их смерти к другим лицам.
    Как таковое понятие «наследственность» закреплено в п.1 ст.1110 ГК РФ. В состав наследства входят, как известно, не только вещи, но и иное имущество, включая имущественные права и обязанности, принадлежащие наследодателю на день открытия наследства, но стоит уточнить, что не всякие имущественные права и обязанности могут быть предметом наследования ( например, право на алименты, право на возмещение вреда, причинённого жизни и здоровью, а также переход которых в порядке наследования не допускается каким-либо законом, ст. 1112 ГК РФ). Согласно ст. 1111 ГК РФ для российского наследственного права присущи два основания наследования: по завещанию и по закону. Это, пожалуй, очевидно, что наследование по закону встречается на практике гораздо чаще, поскольку трудно предугадать порою, когда закончится жизнь человека, поэтому невозможно заранее составить завещание. А также тот факт, что по закону круг наследников ограничивается близкими родственниками, устраивает многих граждан. Однако стоить заметить, что в случае завещания наследодатель вправе ограничить или полностью лишить права наследования одного или даже всех наследников по закону, а это зачастую идёт в разрез с мечтами наследников. И эту ситуацию лучше всего описывает высказывание Иоганна Лафатера, швейцарского писателя, заложившего основы криминальной антропологии, «Никогда не говорите, что знаете человека, если вы не делили с ним наследство.»
    Действующее законодательство подробно регламентирует наследование по завещанию, однако не содержит самого определения «завещание». Чаще его определяют как акт односторонней воли, определяющий судьбу гражданских правоотношений лица на случай его смерти. Здесь также стоит отметить, что завещать можно только своё имущество. И в принципе, содержание завещания не скрывается при его составлении и удостоверении, но тут все зависит от желания завещателя и, если он считает это необходимым, то можно составить закрытое завещание. Тогда завещание хранится у нотариуса до смерти завещателя и вскрывается в присутствии не менее двух свидетелей (ст. 1126 ГК РФ). По действующему российскому праву каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в случае принятия наследства (ст.1175 ГК РФ). Значит, при принятии наследства нужно быть аккуратным и выяснить, какие долги остались за наследодателем.
    Таким образом, наследственное право направлено на создание нормальных условий для развития и функционирования наследственных отношений, путем закрепления их в нормативно-правовых актах; на охрану и защиту имущественных интересов и прав участников наследственных отношений. И закончить хотелось бы остроумным высказыванием английского писателя Сэмюэля Батлера : «Если вы сообщили кому-то, что оставляете ему наследство, то, как честный человек, вы должны немедленно умереть.»

  15. СУБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ. Известно, что общество представляет собой устойчивое взаимодействие людей, социальных групп, организаций, преследующих в своей деятельности определенные интересы. Для их реализации они вступают друг с другом в различные отношения: моральные, экономические, религиозные, политические и т.п. Все эти отношения выступают в виде более или менее устойчивой связи между их участниками, поведение которых определяется нормами морали, религии, обычаев.
    Под регулирующим воздействием норм права вышеназванные отношения приобретают правовую форму. Правоотношения имеют сложную структуру, включающую в себя объекты, субъекты, а также права и обязанности последних. Мы остановим свое внимание на субъектах правоотношений.
    Субъекты правоотношений — это отдельные люди или организации, которые в соответствии с нормами права наделены способностью быть участниками правоотношений. Огромное многообразие субъектов правоотношений можно классифицировать на две основные группы: индивиды и организации.
    В государстве люди обладают определенным правовым статусом, т.е. совокупностью прав и обязанностей определенной категории людей и организация.
    Индивидами (физическими лицами) являются:
    -Граждане.
    -Лица без гражданства.
    -Граждане иностранных государств (иностранцы).
    Субъектами правоотношений являются не только отдельные личности, но и их общности (нации, народности).
    К организациям (юридическим лицам) относятся:
    — Государственные органы или государство как целое. Государство является субъектом международных, наиболее значимых экономических, политических, социальных отношений как с другими странами, так и внутри страны.
    -Общественные организации.
    -Частные предприятия и организации.
    -Иные организации, наделённые по закону статусом юридического лица, правоспособность.
    Организация признается юридическим лицом, если:
    1. Обладает обособленным имуществом.
    2. Наделены правоспособностью от своего имени приобретать имущественные права и нести обязанности.
    3. Могут быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.
    4. Имеют счёт в банке, печать.
    5. Выступают в качестве субъектом, прежде всего имущественных, гражданско-правовых отношений.
    6. Статусом юридического лица наделяются по закону.
    Объем прав и обязанностей субъектов определяется их праводееспособностью (правосубьектностью). Правоспособность субъекта — закрепленная в законе его способность иметь права и нести обязанности.
    Все физические лица имеют равную правоспособность в области правовых отношений. Она возникает с момента рождения человека и прекращается с его смертью.
    Дееспособность — способность лица своими действиями приобретать и осуществлять права и нести обязанности. Дееспособность лица может быть полной, частичной, ограниченной. Объем дееспособности зависит от ряда критериев, прежде всего от возраста.
    Российской Федерации физические лица приобретают полную дееспособность с достижения 18-летнего возраста, возможна частичная дееспособность физических лиц в гражданско-правовых отношениях с 14 лет.
    На содержание дееспособности оказывает влияние ряд взаимосвязанных факторов, прежде всего — состояние гражданства.
    На дееспособность субъектов влияет состояние их здоровья. Выделяется и такой фактор, влияющий на дееспособность, как законопослушность субъектов.
    Правоспособность юридического лица возникает с момента регистрации устава. Дееспособность юридических лиц совпадает с их правоспособностью и является специальной, поскольку она определяется характером деятельности предприятия, учреждения, организации. Реализуется правосубъектность юридических лиц через акты и другие действия их руководителей и других лиц, наделенных властными полномочиями.
    Таким образом, субъекты права, представляют собой одну из предпосылок (необходимых условий) возникновения и существования правоотношений.

  16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ЮРИДИЧЕСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
    Любое противоправное деяние влечет за собой юридическую ответственность. Однако из этого общего правила имеются исключения. Как правило, исключающими преступность деяния могут быть признаны деяния, предусмотренные уголовным законодательством УК РФ. Согласно ему, выделяют 6 обстоятельств, исключающих юридическую ответственность: необходимая оборона, задержание лица, совершившего преступление, крайняя необходимость, физическое или психическое принуждение, обоснованный риск и исполнение приказа или распоряжения. Рассмотрим каждое из обстоятельств по отдельности.
    Необходимая оборона. Это самостоятельная защита индивидуумом своей жизни, прав и свобод. Оборона, прежде всего, заключается в отражении общественно опасного посягательства. Так же, действия, совершаемые в связи с необходимой обороной, не должны влечь за собой совершение преступления или носить характер мести.
    Задержание лица, совершившего преступление. Допустимым является причинение вреда лицу, которое совершило оконченное преступное деяние и пытается избежать ответственности за него, в целях его задержания для передачи правоохранительным органам и предотвращения совершения данным лицом новых преступлений.
    Крайняя необходимость. Это сознательное причинение определенного вреда в целях недопущения большего вреда. Признаками крайней необходимости являются: наличие реальной опасности для жизни, прав и свобод, невозможность устранения опасности другими способами.
    Физическое или психическое принуждение. Это воздействие на волю лица угрозой, вследствие чего лицо не могло действовать по своему усмотрению. В свою очередь данное принуждение подразделяется на преодолимое и непреодолимое.
    Обоснованный риск заключается в достижении общественно полезной цели, в результате чего существует вероятность появления неблагоприятных факторов (испытание самолетов с целью выявления дефектов).
    Исполнение приказа, распоряжения. Это действия лица во исполнение обязательных служебных приказов. Однако приказ может преследовать цель причинения намеренного вреда людям ( является незаконным).
    Таким образом, основания исключения юридической ответственности преследуют цель отказа государства от уголовного преследования в связи с возможным отсутствием вины лица, совершившего противоправное деяние. Если в ходе расследования будет выявлено наличие обстоятельств, исключающих преступность деяния, уголовное дело подлежит прекращению в отношении рассматриваемого лица.

  17. ПРЕСТУПЛЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, СОСТАВ, ВИДЫ
    Преступление выступает в роли социального и правового явления, которое всегда интересовало и затрагивало интересы общества. Преступность зародилась вместе с расколом общества на классы. Единственным источником является Уголовный кодекс Российской Федерации. Понятие преступления, прежде всего, дано в статье 14 УК РФ:
    «1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.
    2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности, то есть не причинившее вреда и не создавшее угрозы причинения вреда личности, обществу или государству.»
    Выделяют 4 признака преступления: общественная опасность совершенного деяния (преступление причиняет или может причинить существенный вред общественным отношениям, которые защищаются законом), противоправность деяния(преступлением может быть признано только деяние, которое предусмотрено уголовным законом), виновность лица(деяние признается преступлением только при наличии умышленной или неосторожной вины), уголовная наказуемость(уголовный закон устанавливает за преступление наказание: если в УК не предусмотрено наказание за деяние, значит это не преступление).
    В зависимости от степени общественной опасности преступления подразделяют на преступления: небольшой тяжести(умышленные и неосторожные деяния, наказание не превышает 2-х лет), средней тяжести(умышленные и неосторожные деяния, наказание не превышает 5 лет), тяжкие(умышленные деяния, наказание не превышает 10 лет), особо тяжкие(умышленные деяния, лишение свободы более 10 лет или более строгое наказание). Помимо этого преступления могут подразделять в зависимости от вида общественно охраняемых интересов: против личности, против гос.власти, против мира и безопасности человечества и т.д.
    Состав преступления-система объективных и субъективных признаков, характеризующие преступление и предусмотренные УК. Он заключается в объекте преступления(общественное отношение, охраняемое уголовным законом), объективной стороне(действие или бездействие(ст. 714 УК РФ), последствия преступления, причинная связь между ними, способ, время, место, средства), субъекте(лицо, совершившее преступление, уголовная ответственность которого наступает с 16 лет, а в некоторых случаях-с 14), субъективной стороне( психологическое отношение лица к совершенному им деянию). Только наличие данных четырех признаков позволяет признать лицо виновным в преступлении.
    Таким образом, точное определение состава преступления является одной из гарантий обеспечения прав и свобод человека, соблюдения и укрепления правопорядка в г

  18. Содержание правоотношения
    Содержание правоотношения формируется в результате волеизъявления его участников, действия юридических норм, а также в соответствии с решениями правоприменительных органов. Следует иметь в виду, что для возникновения и осуществления правоотношений совсем не обязательно одновременное наличие всех перечисленных оснований. Правоотношение – это всегда связь между лицами через реальные, фактически существующие права и обязанности, фиксирующие строго определенную меру поведения лиц.
    Как уже было сказано выше, правоотношение возникает на основе норм права, в виде синтеза фактического (общественных отношений) и юридического (норм права) составов. В результате правоотношение приобретает по своему содержанию двойственный характер: фактическое (субъективное) и юридическое содержание. Субъективные права и юридические обязанности носят корреспондирующий характер, то есть взаимно соответствуют друг другу. Каждое правомочие обеспечивается определенным видом юридической обязанности, они объективно связаны между собой. Так субъективное право определяется в правовой науке как гарантируемые законом вид и мера возможного или дозволенного поведения лица. С точки зрения своего состава субъективное право состоит из определенных правомочий — конкретных юридических возможностей (к таким правомочиям относятся, например, право действовать, право требовать от других исполнения юридических обязанностей, право притязания). А юридическая обязанность — как вид и мера должного или требуемого поведения. В одних случаях обязанное лицо должно воздерживаться от совершения определенных действий, например, не совершать поступков, нарушающих право собственника владеть, пользоваться и распоряжаться объектами собственности (пассивная обязанность); в других случаях, наоборот, совершать определенные активные действия в целях удовлетворения интересов управомоченного лица, например, заплатить обусловленную договором сумму за пользование имуществом (активная обязанность). Обязанность определяется как должное поведение потому, что от выполнения ее нельзя отказаться, тогда как субъективным правом можно и не воспользоваться. Если гражданин, например, вступил в брак, то он не может настаивать, чтобы супруг выбрал его фамилию, поскольку обязан не препятствовать этому выбору. Юридическая обязанность, как и субъективное право, также ограничена определенными рамками. Так, например, работник обязан выполнять работу, но не любую, а обусловленную при поступлении на работу, и не 24 часа в сутки, а не более 8 часов, если ему установлен нормальный рабочий день. За нарушение юридических обязанностей наступает юридическая ответственность.
    Итак, субъективное право и юридическая ответственность неразрывно связаны. Нет субъективного права, не обеспеченного обязанностью, и нет обязанности, которой не соответствовало бы право.

  19. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА РФ.
    Права человека — это естественные возможности индивида, обеспечивающие его жизнь, человеческое достоинство и свободу деятельности во всех сферах общественной жизни.
    Наряду с категорией «права» употребляется термин «свободы»: свобода совести, свобода вероисповедания, свобода мысли и свобода слова и т.д. По смыслу и содержанию эти категории можно считать равными.
    В России признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Основными правами и свободами личности считаются те, перечень и гарантии реализации которых указаны в Конституции РФ. Среди них выделяют права:
    — естественные, которыми человек обладает от рождения независимо от уровня развития цивилизации (например, право на жизнь);
    — возникающие в связи с развитием государства и общества (например, политические права и свободы, которые в указанных условиях также возникают от рождения, а реализуются во времени по мере наступления определенных условий — так, реализация избирательного права возможна лишь при наступлении совершеннолетия).
    Установленные Конституцией и другими нормативными актами права и свободы человека и гражданина подразделяются на личные, политические и социально-экономические. Кроме того, выделяются гарантии осуществления установленных прав и свобод и их защиты.
    Никто не может отбирать у человека его права. «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.» (Конституция РФ, глава 1, статья 2)
    Бернард Шоу однажды сказал: «Свобода твоего кулака заканчивается там, где начинается мой нос». Так как права и свободы имеются у каждого человека, то нарушение чужих прав карается законом, вплоть до лишения свободы. В этом можно неоднократно убедиться посмотрев телевизор. Очень часто люди, нарушившие какие-либо права других людей очень жестко наказываются.
    Таким образом можно сделать вывод – не ущемляя чужих прав, ты сам останешься при своих.

  20. АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ. ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ.
    Управление обществом, обеспечение общественной дисциплины и правопорядка осуществляется с помощь активных способов целенаправленного воздействия на сознание и поведение людей, в качестве этих способов выступают и административные наказания. Известно, что административные наказания оказывают значительное влияние на состояние правопорядка в стране, способствуют предупреждению преступлений.
    Административное наказание является мерой ответственности и применяется в целях воспитания лица, совершившего административное правонарушение, а также предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.
    Закон определяет административное наказание как установленную государством меру ответственности за совершение административного правонарушения (ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ). Административная ответственность — это самостоятельный вид юридической ответственности, которая заключается в том, что орган управления или должностное лицо вправе применить к лицу, совершившему административное правонарушение, меры административного взыскания.
    Административное взыскание — это мера административной ответственности за административное правонарушение. Цели его — защита правопорядка, воспитание лиц, совершивших административные правонарушения, в духе уважения к закону и предупреждение совершения новых правонарушений самими правонарушителями и другими лицами.
    Административные взыскания в соответствии с законом делятся на основные и дополнительные. Возмездное изъятие и конфискация применяются в качестве как основных, так и дополнительных административных взысканий, а все другие — как основные. Предупреждение как мера административного взыскания применяется за незначительные административные правонарушения и выносится в письменной форме.
    Штраф — взыскание имущественного (денежного) характера.
    Конфискация — это принудительное безвозмездное обращение предмета, ставшего орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения, в собственность государства.

  21. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО:ПОНЯТИЕ,ПРЕДМЕТ И ПРИНЦИПЫ.Актуальность данной темы заключается в том, что международное право – это это система юридических принципов и норм, регулирующих отношения между народами и государствами и определяющих их взаимные права и обязанности. Международное право — сложный комплекс юридических норм, создаваемых государствами и межгосударственными ор¬ганизациями путем соглашений и представляющих собой само-стоятельную правовую систему, предметом регулирования ко¬торой являются межгосударственные и иные международные отношения, а также определенные внутригосударственные от¬ношения.
    Предмет международного права – отношения, возникающие между независимыми, суверенными государствами, а также международными организациями, международными органами и народами:
    – между государствами – двусторонние и многосторонние отношения;
    – между государствами и международными межправительственными организациями;
    – между государствами и государствоподобными образованиями;
    – между международными межправительственными организациями.
    Принципы международного права — это основополагающие принципы и нормы права, содержащиеся в международных и межгосударственных договорах, уставах международных организаций, в решениях международных судов, а также в международных обычаях, в отношении которых имеются доказательства наличия всеобщей практики и обязательности их применения международным сообществом. В доктрине международного права выделяют десять универсальных принципов:
    1. Принцип суверенного равенства государств и уважения прав, присущих суверенитету.
    2. Принцип неприменения силы или угрозой силы.
    3. Принцип мирного разрешения международных спо¬ров.
    4. Принцип невмешательства во внутренние дела государств.
    5. Принцип территориальной целостности государств.
    6. Принцип нерушимости границ.
    7. Принцип уважения прав человека.
    8. Принцип права на самоопределение народов и наций.
    9. Принцип сотрудничества между государствами.
    10. Принцип добросовестного выполнения меж¬дународных обязательств.
    Международное право играет немало важную роль в мировом правопорядке — эта роль стабилизирующего и балансирующего фактора в мировой политике. И пренебрегать этим правом не нужно.

  22. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ
    На протяжении нескольких тысячелетий истории человечества, такое явление как политика, занимает ключевое место в становлении и развитии цивилизованного общества. Многие ученые, мыслители занимались исследованием этой темы. Одним из важнейших понятий в данном вопросе является определение термина «Политический режим». Исторически сложились два подхода к рассмотрению политического режима. Первый подход – политико-правовой. Сторонники такого метода рассматривают тождественность понятий «режим» и «форма правления». Второй подход – социологический, который характеризуется тем, что на первое место выносятся взаимосвязи и установление баланса между обществом и государством.
    Существует значительное число определения понятия политический режим. Мы остановимся на определении, который предлагает Оврах Г.П.: «Политический режим есть совокупность определенных структур власти, которые функционируют в рамках политической системы общества и преследуют цель ее стабилизации, опираясь на социальные интересы и используя специфические методы».
    Именно политический режим, используя характерные методы и средства, призван обеспечивать динамичное развитие, а также упорядочивание, слаженность и координацию элементов политической системы в целом.
    В зависимости от характера методов, которые используются режимом для достижения своих целей, исследователями выделяются 3 основных типа политических режима: тоталитаризм, авторитаризм, демократия.
    Тоталитаризм — тип политического режима, в котором политическая власть осуществляет всеобъемлющий контроль над обществом с помощью применения насилия и угрозы насилием, навязывания целей официальной идеологии, формированием соответствующих экономических и социальных структур, культуры и менталитета.
    Авторитаризм – тип политического режима, который можно определить как не-ограниченную власть одного человека или группы лиц, не допускающую политическую оппозицию, но сохраняющую автономию личности и общества во внеполитических сферах.
    Демократия – тип политического режима, при котором форма устройства любой организации, основанная на принципах равноправия ее членов, выборности органов управления и принятия решений большинством.

  23. СОБСТВЕННОСТЬ И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ
    ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ.
    Во все периоды становления человеческого общества, вопросы, касающиеся собственности имели первостатейное значение. Развитие правовых норм не могло не затронуть эту тему. В современном мире вопросы собственности регламентируются конституционным, гражданским, административным, налоговым и другими нормами права.
    Понятие собственности достаточно обширно и многопланово, и поэтому его необходимо рассматривать с точки зрения многоаспектности данного термина. Во-первых, собственность относится к экономической категории. С этой позиции собственность – это общественные отношения, складывающиеся между людьми по поводу обладания средствами производства и предметами потребления. Во-вторых, собственность относится и к правовой категории, вследствие представления в виде юридических прав и обязанностей участников экономических отношений, собственность приобретает характер правовых отношений, выступая как право собственности.
    Право собственности является одним из основных институтов гражданского права и это обуславливает значительное место, которое ему отводится, в системе гражданского законодательства.
    Право собственности, по преимуществу представлено вещным правом, что объясняется тем, что в большинстве случаев объектами правовых отношений выступают вещи и имущество. В Гражданском кодексе под имуществом понимаются не только материальные объекты, но и нематериальные права.
    Важнейшее место в системе нормативно-правового регулирования имущественных отношений занимает защита прав собственности. В определении Степановой О.Н., защита прав собственности представляет собой совокупность предусмотренных законом приемов и способов, с помощью которых осуществляется защита нарушенного права собственности, направленных на восстановление и защиту имущественных интересов обладателей этих прав.
    К таким способам можно отнести два вида исков: вещно-правовые и обязательственно-правовые. Защита, носящая вещно-правовой характер, вступает в действие, когда непосредственно нарушается право собственности. Защита обязательственно-правового характера применяется, когда между нарушителем и собственником отсутствуют договорные отношения.

  24. Формы правления: понятия и признаки.
    Территория, население, власть представляют собой содержательные характеристики любого государства. Однако они весьма существенно отличаются друг от друга по особенностям своей внутренней организации, что выражается в понятии «форма государства».
    Форма государственного правления — это организация вышестоящих органов государственной власти, характер и принципы их взаимодействия с другими органами государства, с политическими партиями, классами и социальными группами.
    За формами правления все государства разделяют на две больших группы: — монархии; — республики.
    Монархия — это такая форма правления, при которой полномочие верховной власти принадлежат одному человеку: королю, царю, султану, шаха, императору и т.п. При такой форме правления вся высшая законодательная, исполнительная и судебная власть принадлежат монарху. Влада монарха передается, как правило, по наследству.
    Иногда монарх может избираться. За свою государственную деятельность монарх ни перед кем не отчитывается и не несет юридической ответственности. Как правило, такие монархи несут ответственность только перед Богом.
    Все монархии делятся на: абсолютные, ограниченные, дуалистические, теократические, сословно-представительные.
    При абсолютной монархии власть монарха не ограничена и имеет все характерные особенности, которые изложены в определении. Такие монархии были наиболее распространены в эпоху рабовладения и феодализма. Сегодня их осталось очень мало, в частности в Марокко, Арабских Эмиратах, Кувейте и др.
    Ограничены монархии, иногда их называют парламентскими или конституционными. Они характеризуются тем, что власть монарха ограничена парламентом или конституцией. За таких форм правления монарх — глава государства, но он может существенно влиять на законодательную деятельность парламента и на формирование им правительства. Иногда монархическая форма правления имеет формальный характер. К ограниченным монархиям относятся Испания, Швеция, Япония, которые еще можно назвать конституционными монархиями. К парламентским монархиям можно отнести Англию.
    Дуалистическая монархия — это такая форма правления, когда монарх — глава государства сам формирует правительство и назначает премьер-министра. В такой монархии действует два высших государственных органа — монарх и правительство во главе с премьер-министром. В ней могут существовать и другие высшие государственные органы, в частности судебные.
    Теократическая монархия — это такая форма правления, когда абсолютная власть религиозного лидера сливается с государственной властью. Религиозный лидер есть одновременно и главой государства. Например, Ватикан, Тибет.
    Сословно-представительная монархия характеризуется тем, что рядом с монархом — главой государства существует какой-нибудь совещательный представительный орган определенных классов или всего населения. К таким государствам можно отнести Россию до 1917 г., Польшу в XVII- XVIII столетиях.
    Республика — это такая форма правления, при которой полномочие высших государственных органов осуществляют представительные выборные органы. Республики не имеют монарха. В республике высшие представительные органы и их высшие должностные лица избираются на определенный срок. Они периодически изменяются, переизбираются. За свою деятельность они отчитываются перед народом и несут юридическую ответственность (конституционную, криминальную, гражданскую, административную и дисциплинарную).
    Ныне все республики делятся на три вида: президентская республика, полупрезидентская (или смешанная), парламентская.
    Их названия в определенной мере условные, вместе и тем каждая из них имеет свою специфику. Существовали и существуют и другие виды республик: Советская республика. Народно-демократическая республика, республика Парижская Коммуна, исламские республики и другие.
    Президентская республика характеризуется тем, что президент избирается всем населением, так как и парламент. В такой республике президент формирует и возглавляет правительство, является главой государства и формально не подотчетный парламенту. Например: США, Мексике, Ираке.
    Полупрезидентская или смешанная — это такая республика, когда президент — глава государства избирается народом, так как и парламент. В такой республике правительство избирается (назначается) парламентом по рекомендации президента. Правительство подотчетное одновременно президенту и парламенту. Президент не возглавляет правительство и не несет юридической ответственности за его деятельность. Например, Франция, Финляндия, Украина, Российская Федерация.
    Парламентская республика характеризуется центральным положением парламента (законодательная власть), который избирает главу государства — президента и правительство — исполнительную власть. Они подотчетные парламенту. Иногда президент не избирается, и главой государства становится премьер-министр. Например, Италия, ФРГ.
    Таким образом, форма государства может быть понята только в единстве трех составляющих элементов: формы правления, формы государственного устройства и формы государственного режима.

  25. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ: ПОНЯТИЕ,ПРЕДМЕТ, ИСТОЧНИКИ.
    Наука административного права возникла сравнительно недавно. Ее родословная в России не уходит дальше первой половины XIX в., когда появились первые работы русских полицеистов и возникли в университетах кафедры законов благоустройства и благочиния.
    Хотелось бы начать с определения административного права (как отрасли), данное Д.М. Овсянко Так, под административным правом он понимает одну из самостоятельных отраслей права, представляющей собой совокупность правовых норм, регулирующих общественных отношения в сфере исполнительной власти (государственного управления).
    Наука административного права есть:
    1) деятельность специалистов в данной области знаний, выражающаяся в изучении, истолковании и объяснении административно-правовых явлений;
    2) определенная сумма накопленных, осмысленных и систематизированных знаний о нормах административного права, административно-правовых институтах понятиях и категориях.
    В процессе накопления и обработки знаний об административном праве используются определенные методологические средства, которые помогают обработке этих знаний, превращению их в систему продуманно и понятно изложенной информации. К таким средствам, образующим состав науки административного права, относятся: предмет науки, методология науки, система науки, научная терминология и категории науки, отраслевая библиография, история науки. О составе науки поднимали вопрос еще царские ученые полицеисты и административисты. Так, профессор Новороссийского университета М.М. Шпилевский писал, что при исследовании сути какой-либо науки нельзя ограничиваться только определением ее предмета, но важно рассмотреть «все элементы этой науки во всей их совокупности, т.е. предмет, метод, систему».
    Язык науки административного права складывается из специальных терминов и общеобиходных слов. Термины связаны с определенными понятиями и категориями, отражающими управленческие реальности.
    Предмет науки играет роль первоначала в составе любой науки, связывая ее различные части в нечто целостное, завершенное. Заслуживающим внимания является высказывание на этот счет Г.Ф. Шершеневича, который писал: «Определение предмета науки, установление твердых границ исследуемой ею области представляется весьма важным для каждой отрасли знания. Однако в большинстве наук такт ученого заменяет точное и отчетливое представление об этих пределах. Громадная масса исследований производится в центре области, где не может быть никаких споров, и только в сравнительно редких случаях пытливость увлекает ученого к самым границам, где немедленно и возбуждаются по этому поводу пререкания».
    Источники административного права — это внешние конкретные формы его выражения, т. е. нормативные правовые акты, содержащие нормы административного права.
    Таким образом, я понимаю, что административное право, как отрасль играет огромную роль в существовании каждого современного государства.

  26. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ. Широкий спектр понятий и определений имеет тема «Материальная ответственность», я хочу рассмотреть конкретный случай «работодатель-работник»
    В современном обществе все чаще случается, что в результате осознанных или неосознанных действий работника предприятию наносится материальный ущерб. У работодателя в таких случаях есть право привлечь сотрудника к материальной и дисциплинарной ответственности в соответствии с нормами, установленными трудовым законодательством.
    Материальная ответственность – это обязанность стороны трудового договора, причинившей ущерб другой стороне, возместить его в размере и порядке, установленном законом.
    Материальная ответственность является самостоятельным видом ответственности и специфической мерой материального воздействия.
    Основания наступления материальной ответственности:
    1) противоправное поведение работника;
    2) наличие действительного ущерба;
    3) причинная связь между противоправным поведением работника и наступлением прямого действительного ущерба;
    Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба.
    Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной настоящим Кодексом или иными федеральными законами.
    Виды материальной ответственности: работника перед работодателем, работодателя перед работником.
    Виды материальной ответственности работников: ограниченная, полная, коллективная.
    Ограниченная материальная ответственность характеризуется следующими чертами:
    1) предусматривается возмещение работником ущерба в заранее установленном пределе (не более среднемесячного заработка);
    2) среднемесячный заработок определяется из расчета последних 3-х календарных месяцев;
    3) законодательством не предусмотрен перечень случаев причинения ущерба, за которые предусмотрена ограниченная материальная ответственность.
    При полной материальной ответственности ущерб возмещается в полном объеме и не ограничивается заранее установленным пределом.
    Случаи, при которых работник несет полную материальную ответственность:
    1) Если на работника в соответствии с действующим законодательством возложена полная материальная ответственность за ущерб, причиненный предприятию при исполнении трудовых обязанностей.
    2) Если между работником и работодателем заключен договор о полной материальной ответственности или если имущество получено по разовому документу
    — возраст работника более 18 лет
    — характер работы (переданы материальные ценности)
    3) Если ущерб причинен умышленным уничтожением или порчей имущества, и т д.
    Работники в возрасте до 18 лет несут полную материальную ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате совершения преступления или административного проступка.

  27. Юридические лица: понятия и виды
    Возникновение юридического лица как самого института обусловлено теми же причинами, что и появление эволюции права: усложнением социальной организации общества, развитием экономических отношений и, как следствие, общественного сознания. В определенный момент общественного развития правовое регулирование отношений оказалось недостаточным с участием одних лишь физических лиц как единственных субъектов частного права для развивающегося экономического оборота.
    В соответствии со ст.48 ГК РФ «юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и лично-неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде»
    В настоящее время термин организация весьма многозначен. Тем не менее, можно выделить два главных значения, которые, придаются ему:
    1)Организация, как деятельность, направленная на упорядочение, налаживание, приведение в систему чего-либо, например, организация труда, организация производства, а также направленная на извлечение прибыли;
    2)Организация, как определенное социальное образование, в частности, промышленные предприятия, хозяйственные –товарищества, кооперативы и т.д.
    Для юридических лиц характерными являются, по меньшей мере, три явления:
    1)наличие системы социальных взаимосвязей, посредством которых люди объединяются в единое целое, при этом следует учитывать, что суть идет именно о системе существенных взаимосвязей, т.е. о единстве, что эти взаимосвязи являются социальными, они имеют объединенный характер;
    2)наличие конкретной цели образования и функционирования;
    3)наличие внутренней структурной и функциональной дифференциации, этот момент выражается в обособлении структурных подразделений, в выделении исполнительного, руководящего органов, в определении функций между отдельными звеньями организации.
    Закрепление определенного имущества за организацией в целом означает ее выбытие из состава имущества ее учредителей (участников). Но одновременно уменьшается риск их возможных потерь от участия в обороте. В этом и состоит смысл конструкции юридического лица. Для коммерческих организаций исчерпывающий перечень таких форм содержится в самом ГК (п.2 ст.50 и ст.66-115). Содержащийся в ГК перечень организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц (ст.116-123) не является исчерпывающим, поскольку согласно п.3 ст.50 ГК, он может быть дополнен другими законами, что в отношении коммерческих юридических лиц в ГК не предусмотрено.
    Виды юридических лиц:
    1) Хозяйственные товарищества и общества;
    — Общество с ограниченной ответственностью;
    — Общество с дополнительной ответственностью;
    — Акционерное общество;
    — Дочерние и зависимые общества.
    — Полное товарищество;
    — Товарищество на вере;
    2)Производственные кооперативы;
    3)Государственные и муниципальные унитарные предприятия;
    — Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения;
    — Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления.
    3)Некоммерческие организации
    — Потребительские кооперативы;
    — Общественные и религиозные организации (объединения);
    — Фонды;
    — Учреждения;
    — Объединения юридических лиц.
    Таким образом, Гражданский кодекс РФ дает исчерпывающее представление о классификации юридических лиц, что позволяет дать четкое определение правового статуса любой организации и исключает смешение различных по юридической природе организационно-правовых форм хозяйственной деятельности.

  28. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ:ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, ИСТОЧНИКИ. Конституционное право — отрасль права, закрепляющая в себе основы взаимоотношения личности и государства, конституционные характеристики государства, регламентирующая организацию государственной власти в стране и иные отношения конституционно-правового характера. Предмет конституционного права охватывает две основные сферы общественных отношений:
    охрана прав и свобод человека (отношения между человеком и государством);
    устройства государства и государственной власти .
    Отношения между человеком и государством регулируются не только конституционным правом, но и другими отраслями права (административным, трудовым и др.). Но конституционное право содержит нормы основополагающего характера, из которых складываются правовой статус человека, его основные права и свободы. В науке широко распространено понимание права как меры свободы, и как раз конституционное право в наибольшей степени отвечает этому пониманию.
    Регулирование отношений, связанных с признанием свободы человека как естественного состояния, сложное дело. Оно предполагает закрепление не только прав, но и обязанностей человека — по отношению к другим людям и к государству. Свобода не может быть абсолютной, она требует ограничений, чтобы предупредить злоупотребления ею. Конституционное право к тому же не только провозглашает права, но и создает их правовые гарантии, оно учреждает такое государство, которое, не превращаясь в ночного сторожа свободы, берет на себя обязанность создать условия для благополучия людей; в сущности, этому подчинено все устройство государственной власти.
    Некоторые российские ученые полагают, что предметом конституционного права являются отношения человека с обществом, закрепление основ общественного строя, установление принципов гражданского общества. Эти подходы являются скорее данью традиции со времен, когда в условиях тоталитаризма признавалось государственное руководство обществом. Но в подлинно гражданском обществе, которое сейчас складывается в России, это становится невозможным: гражданское общество независимо от государства и стоит над ним, оно строится на признании свободы и инициативы человека и объединений людей как в политической, так и в экономической областях.
    Право регулирует только небольшую часть общественных отношений, в то время как большая их часть является предметом саморегуляции на основе морали и общественной самоорганизации. Источниками конституционного права являются правовые акты, посредством которых устанавливаются и получают юридическую силу конституционно-правовые нормы.
    Для источников права установлен не только особый порядок их принятия, но и отмены, признания утратившими силу, изменения. После отмены акта он перестает считаться источником действующего права.
    Система правовых актов, являющихся источниками конституционного права, многообразна и включает в себя несколько видов.
    В первой группе особое место занимает Конституция РФ. Конституция Российской Федерации — является основным источником отрасли.
    По сравнению с другими источниками Конституция является актом общественного значения. Её нормы касаются каждого гражданина, всех субъектов общественной деятельности.
    Конституция РФ как основной источник отрасли служит формой установления норм, составляющих ядро конституционного права, основу всего конституционно-правового регулирования общественных отношений, входящих в предмет данной отрасли права.
    К числу источников конституционного права, устанавливающих нормы общефедерального значения, относятся законы РФ — федеральные законы. Закон — наиболее распространённая форма, через которую должно быть установлено наибольшее количество конституционно-правовых норм, принимаемых на основе и в развитие конституционных положений и принципов. В соответствии с Конституцией РФ предусматривается принятие федеральных конституционных законов и федеральных законов.
    Они различаются:
    По юридической силе.
    По предметам ведения, которые в них могут затрагиваться.
    По порядку принятия.

  29. СОСТАВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ: ОБЪЕКТ И ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА.Состав правонарушения – это система объективных и субъективных элементов деяния, признаки которых предусмотрены в диспозиции правовой нормы, определяющей данное деяние в качестве правонарушения. Классическая теоретическая модель предусматривает следующие элементы состава правонарушения: объект правонарушения, объективная сторона правонарушения, субъект правонарушения, субъективная сторона правонарушения. Деяние может быть квалифицировано как правонарушение только при наличии всех названных элементов.
    Объектом правонарушения являются социальные блага, явления окружающего мира, на которые направлено противоправное деяние.
    Субъектом правонарушения признается лицо, совершившее виновное противоправное деяние. Им может быть индивид или организация.
    Объективная сторона правонарушения — это внешнее проявление противоправного деяния. Именно по такому проявлению можно судить о том, что произошло, где, когда и какой вред причинен. Элементами объективной стороны любого правонарушения являются: деяние (действие или бездействие), противоправность (противоречие предписанием правовых норм), вред, причиненный деянием, причинная связь между деянием и наступившим вредом, место, время, способ, обстановка совершения деяния.
    Субъективная сторона правонарушения — ее составляют вина, мотив, Цель. Вина как психическое отношение лица к совершенному правонарушению имеет различные формы. Она может быть умышленной и неосторожной. Умысел бывает прямым и косвенным. Именно субъективная сторона позволяет отличить правонарушение от случая. Кроме вины как главного элемента в субъективную сторону правонарушения включаются также мотив — внутреннее побуждение к совершению правонарушения и цель — конечный результат, к которому стремился правонарушитель, совершая противоправное деяние.

  30. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР: ПОНЯТИЕ, СТОРОНЫ, СОДЕРЖАНИЕ.
    Трудовой договор — это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка.
    То есть, трудовой договор — это документ, лежащий в основе трудовых отношений и фиксирующий взаимные обязательства и права работника и работодателя.
    Содержание трудового договора составляют его условия. Они подразделяются на две группы: непосредственные (оговариваемые сторонами в договоре) и производные (вытекающие из законодательства).
    Производные условия указаны в законодательстве, поэтому их можно не указывать непосредственно в договоре, поскольку они будут действовать независимо от этого и влиять на содержание договора.
    Непосредственные условия делятся, в свою очередь, на необходимые и дополнительные. Необходимые условия должны обязательно содержаться в договоре. Дополнительные же условия могут как включаться, так и не включаться в договор (в зависимости от воли сторон).
    Необходимыми (обязательными) условиями договора являются следующие сведения:
    фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя — физического лица), заключивших трудовой договор;
    сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя — физического лица;
    идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);
    сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями;
    место и дата заключения трудового договора;
    условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
    режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);
    компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;
    условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы);
    Сторонами трудового договора являются работодатель и работник .
    Работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.
    Работодатель — юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель или физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работником.
    При этом устанавливается следующее:
    обязанность работника выполнять определенную договором трудовую функцию взаимоувязана с обязанностью работодателя создать соответствующие условия, как с точки зрения загрузки работника, так и с точки зрения охраны труда;
    обязанность работника выполнять определенную договором трудовую функцию взаимоувязана с обязанностью работодателя оплатить выполненную работу в размере, установленном договором;
    обязанность работодателя обеспечить условия для реализации работником его трудовой функции взаимоувязана с обязанностью работника подчиняться правилам трудового распорядка, установленным работодателем.
    В качестве работодателя может выступать предприятие любой формы собственности и организационно-правовой формы или отдельные граждане (в том числе индивидуальные предприниматели (без образования юридического лица)). В случаях, установленных в законодательстве, работодателем может стать субъект, наделенный юридическим лицом правом заключать трудовые договоры. Права и обязанности в трудовом договоре определяются физическим лицом, являющимся работодателем; органом управления юридического лица или уполномоченными им лицами.
    Работником в трудовом договоре выступает всегда только физическое лицо, наделенное трудовой правосубъектностью, а для занятия определенных должностей — специальной трудовой правосубъектностью. По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет.
    В случаях получения основного общего образования либо оставления в соответствии с законодательством общеобразовательного учреждения трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста 15 лет.
    С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения.
    Исключения установлены для организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и профессиональных спортсменов. Здесь допускается с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении произведений (участие в спортивных соревнованиях и тренировках) без ущерба здоровью и нравственному развитию.

  31. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ.
    Данный вопрос весьма актуален в современном мире. Алиментное обязательство — правоотношение, возникающее на основании предусмотренных законом юридических фактов: решения суда, судебного приказа или соглашения сторон, в силу которого одни члены семьи обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а последние вправе его требовать. Общими основаниями возникновения алиментных правоотношений является наличие между субъектами родственной или иной семейной связи, наличие предусмотренных законом или соглашением сторон условий, решение суда о взыскании алиментов, судебный приказ или соглашение сторон об их уплате. Алиментные обязательства могут возникнуть не только между родителями и детьми, супругами (бывшими супругами), но и между другими членами семьи. Перечень «других членов семьи», на которых может быть возложена обязанность по уплате алиментов, определен законом и является исчерпывающим. В него входят: братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки, пасынки и падчерицы, лица, находившиеся на фактическом воспитании. Наиболее распространенным и имеющим высокую социальную значимость видом алиментных обязательств являются обязательства родителей по отношению к своим несовершеннолетним детям. Действующее семейное законодательство предусматривает алиментные обязательства первой и второй очередей. К последним относятся алиментные обязательства так называемых других членов семьи, перечисленных выше. Общие основания прекращения алиментных обязательств предусмотрены в ст. 120 СК РФ. Если алиментная обязанность возникла на основании соглашения между плательщиком и получателем алиментов, она прекращается с истечением срока действия соглашения, по иным предусмотренным в соглашении.
    Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается:
    1) когда ребенок достигает совершеннолетия или приобретает полную дееспособность до 18 лет (т.е. вступает в брак в установленном порядке или объявляется эмансипированным (эмансипация возможна с 16 лет, если несовершеннолетний работает или занимается предпринимательской деятельностью));
    2) в случае усыновления ребенка. Однако следует иметь в виду, что ребенок, усыновленный одинокой женщиной (одиноким мужчиной), может и сохранить свои права по отношению к родному отцу (матери). В этом случае обязанность одного из родителей содержать ребенка не прекращается;
    3) когда получатель алиментов — нетрудоспособный бывший супруг вступает в новый брак;
    4) если суд признает, что, во-первых, трудоспособность получателя алиментов восстановлена или, во-вторых, нуждаемость в помощи отпала. В этом случае алиментные обязательства должны быть прекращены, поскольку отпадает одно из двух необходимых условий предоставления алиментов.

  32. ОБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ. Объекты правоотношений есть то, на что направлена деятельность субъектов, или то реальное благо, на пользование которого и охрану которого направленны субъективные права и юридические обязанности.
    Относительно объекта правоотношения в юридической науке сложились две теории: монистическая и плюралистическая. До сих пор по данной теме ведется острая полемика.
    Представители монистической теории исходили из того,что объектом правоотношения является поведение его субъектов. Таким образом, объект правоотношений всегда один и тот же. Представителями данной теории являются О.С. Иоффе, Л.М. Могазинер. Оба автора под объектом правоотношения понимают то,на что они направленны и что способно реагировать на воздействия правоотношения.
    В плюралистической теории, наоборот, объекты правоотношений различны и многообразны. Объектами правоотношения являются материальные и духовные блага, в целях обладания которых граждане и иные лица вступают в конкретные правоотношения. Представителями данной теории являются: Л.С. Явич, М.В. Гордон, М.М. Асарков.
    Я считаю,что плюралистическая теория объекта правоотношения в полной мере отражает разнообразие существующих правовых отношений, поэтому являются наиболее практичной т. к. дает возможность показать весь спектр объектов правоотношений, а не сводит их только к человеческому поведению.
    Согласно этой концепции к видам объектов правоотношений относят:
     материальные блага(деньги, вещи, имущества)
     нематериальные блага(жизнь, здоровье, честь)
     продукты духовной деятельности (произведения науки, искусства)
     документы
     результат поведения участников
    Примером защиты данной теории видов объектов правоотношений будет являться правоотношение возникающее на основе договора перевозки. В данном случае получателя интересует не поведение перевозчика, а именно конечный результат его действий — доставка груза в назначенное место, в определенный срок. Данный пример имеет теоретическое обоснование поскольку о таком виде объекта прямо указано в законе, а именно в ст 373 ГК РФ.
    Можно привести еще один пример, а именно , при разводе родителей между ними возникает спор о том, у кого из них останется ребенок. Объектом правоотношений будет являться не ребенок, а действия и материальные блага. Данный пример подчеркивает то,что плюралистическая теория имеет широкое значение как в теории, так и на практике.
    Изложенное мной позволяет сделать вывод,что в настоящее время плюралистическая теория видов объекта правоотношения наиболее полно отражает разнообразие общественных отношений, что дает ей возможность
    доминировать над монистической.

    БРАК: ПОНЯТИЕ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ. Под браком в социологии понимают санкционированную обществом, социально и лично целесообразную, уста форму отношений.
    В юридическом смысле брак представляет собой юридически оформленный добровольный свободный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождающий взаимные личные, а также имущественные права и обязанности супругов.
    Брак может быть заключен только при соблюдении брачующихся ряд условий.
    Различают две группы таких условий. К первой группе относят позитивные условия, наличие которых обязательно для заключения брака:
    — взаимное добровольное согласие вступающих в брак;
    — достижение брачного возраста;
    Вторую группу составляют негативные условия, то есть обстоятельства, препятствующие заключению брака:
    — состояние в другом зарегистрированном браке хотя бы одного из лиц, вступающего в брак;
    — наличие близкого родства между лицами, вступающими в брак
    — недееспособность хотя бы одного из брачующихся
    Для заключения брака лицам, вступающихся в брак, подается совместное письменное заявление в орган актов гражданского состояния. Заключение брака производится по истечении месяца со дня подачи заявления.
    В юридической практике существуют проблемы, связанные с правами и обязанностями супругов живущих в гражданском браке.
    Я считаю, что жить в гражданском браке невыгодно, поскольку существует ряд минусов:
    — юридическая незащищенность
    — отрицательное влияние на детей
    — мнение окружающих и родственников
    Примером юридической незащищенности будет являться алиментные обязательства после прекращения отношений между «гражданскими супругами»
    Другим примером будет являться ситуация деление имущества.
    Поскольку совместное проживание не влечет правовые последствия в плане возникновения совместно нажитого имущества потому очень трудно доказать какая вещь куплена на совместно заработанные деньги.
    Можно сделать вывод. Гражданский брак плох тем, что не обладает юридической незащищенностью , в случае разрыва отношений, женщина не получает ни каких прав на алименты и есть риск остаться в нищете. А растить детей маме-одиночке очень не просто.Получается что, гражданский брак является абсолютно ненадежным и непрактичным, как с юридической точки зрения, так и с житейской.

  33. ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ.
    Большое количество людей, в том числе и я сам, постоянно вступают в гражданские правоотношения. Может быть, это случается изо дня в день. Человек, как субъект гражданских правоотношений, обязан знать свои права и обязанности.
    Выделим несколько определений. Гражданские правоотношения — это общественное отношение, которое урегулировано нормами гражданского права, участники которого являются юридически равными носителями гражданских прав и свобод.
    В гражданских правоотношениях выделяют основные юридические факты, которые привели к возникновению этих правоотношений, например, сделки. Их самостоятельность, обособленность и равенство между собой. Также субъекты правоотношений имеют возможность самостоятельно определять содержания правоотношения, т.е. реализовывать принцип свободы договора. Каждый субъект правоотношения имеет право защищать свои нарушенные права в судебном порядке. В этом определяется содержание гражданских правоотношений, т.е. субъективные гражданские права и обязанности субъектов гражданских правоотношений.
    Скажем об основных видах гражданских правоотношений. На сегодняшний день отмечают несколько видов гражданских правоотношений. Итак, существую имущественные и неимущественные. В первом случае, они возникают по вопросам имущества, собственности, во втором же отношения возникают при решении вопросов о защите чести и достоинства, если кратко, то духовные ценности гражданина. Встречаются так же простые правоотношения, где у одного субъекта существует право, у другого же имеется обязанность. Наряду с простыми, имеются сложные, где стороны несут несколько прав и обязанностей. Так же выделяют срочные и бессрочные, тут все понятно и ясно.
    Так как в гражданские правоотношения люди вступают ежедневно, то несложно привести пару примеров. Простая ситуация, банк предоставляет кредит гражданину Иванову. Субъектами являются кредитное учреждение — банк и физическое лицо. Объектами выступают денежные средства. Содержанием выступает предоставление банком денежных средств во временное пользование физического лица, и его обязанность вернуть кредитные средства с начисленными процентами и в установленный срок.
    Другим примером может послужить гражданские правоотношения в сфере земельного права. Для строительства индивидуального жилого дома муниципальное образование предоставляет земельный участок в аренду гражданину Петрову. Субъектами выступают государство в лице органа муниципальной власти и физическое лицо. Объект — земельный участок. Содержанием выступает предоставление земли во временное владение и пользование, и обязанность физического лица оплатить арендую плату и использовать предоставленный земельный участок именно под строительство (целевое предоставление).
    На ярких примерах мы рассмотрели виды гражданских правоотношений. Я считаю, что каждый уважающий себя гражданин обязан знать свои права и обязанности в любых сферах, ведь ему это, как выяснилось, необходимо применять эти знания каждодневно.

  34. ФОРМА ГОСУДАРСТВА:ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ,ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА,ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
    Зачастую, существуют вопросы, ответы на которых известны не всем. Возможно, это связано с тем, что общество не интересуются этим. Как правило, информация доступна для всех. Так что, данная тема очень актуальна. Знание особенностей форм правления в государстве помогает человеку правильно ориентироваться в политическом обществе, процессах и в политическом мире в целом.
    Изучать же государство с точки зрения его формы, — это значит, в первую очередь, изучать его строение, его составные части, внутреннюю структуру, основные методы установления и осуществления государственной власти.
    Форма правления — это научная категория, которая отражает порядок образования высших органов государственной власти, их структуру, компетенцию и взаимоотношения между ними.
    На сегодняшний день выделяют две главные формы правления: монархия и республика.
    Монархия — это такая форма правления, при которой полномочия верховной власти формально или фактически принадлежат одному лицу, занимающему престол по праву наследования и, как правило, пожизненно.
    В настоящее время монарх является главой государства приблизительно в 50 странах мира, то есть в 1/4 части современных государств.
    Республика— это форма правления, при которой высшая государственная власть принадлежит выборным на определенный срок органам власти.
    В настоящее время президент возглавляет государство более чем в 130 странах мира. Таким образом, нельзя не отметить очевидное обстоятельство: стран, в которых главой государства является президент, значительно больше, чем стран с монархической формой правления.
    Форма государственного устройства — это составляющая формы государства, которая определяет административное деление страны и соотношение полномочий центральных и окраинных регионов государства. Выделяют:федеративное, унитарное и конфедеративное.
    Политический режим — это составляющая формы государства, которая определяет собой средства и способы осуществления государственной власти. Различают тоталитарный, авторитарный и демократический.
    Так как существуют несколько форм правления, то попробую привести примеры этих форм. Я покажу наиболее выраженные тенденции монархии некоторых стран СНГ. Наиболее сильны тенденции в Грузии. 8 февраля 2009 года в Тбилиси, в соборе св. Троицы состоялось венчание представителей двух ветвей царского рода Багратиони – Давида Багратиони-Мухранского и Анны Багратиони-Грузинской. Нынешний президент Грузии Михаил Саакашвили нередко заявлял о своей принадлежности к роду Багратиони. На Украине также есть монархические тенденции. Сторонниками монархии являются партии «Украинский союз монархистов», «Союз Великоукраинцев» и некоторые другие.В Беларуси политические организации, имеющие цель свергнуть или изменить существующий конституционный строй (в том числе монархические), официально запрещены.
    Теперь необходимо продемонстрировать выборы президента в республиканской форме правления. Президент обычно избирается таким образом, чтобы он не получал свой мандат непосредственно от народа и не мог противопоставлять себя парламенту, депутаты которого избираются непосредственно гражданами. Применяются различные способы непрямых выборов президента. Он избирается либо парламентом (Греция, Ливан, Турция), либо особой коллегией (например, в Германии избирается Федеральным собранием). В Италии в состав коллегии входят члены обеих палат парламента и делегаты областных советов, в Индии — выборные члены парламента и выборные члены законодательных собраний штатов.
    Из этого можно сделать вывод, что всемирные процессы демократизации общества ведут к тому, что республиканская форма правления становится одной из самых массовых в мире, но в то же время во многих странах республика как форма правления проходит через эволюцию, постепенно избавляясь от элементов монархии, и всё более отвечая принципу разделения властей, становясь формой правления, которая отражает интересы граждан.

  35. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ВИДЫ ВЗЫСКАНИЙ.
    Несомненно, административная ответственность – это один из наиболее востребованных социальной практикой институтов системы российского права. Административная ответственность представляет собой важнейший элемент метода административно-правового регулирования. Административная ответственность наряду с уголовной, гражданской и дисциплинарной является одним из видов юридической ответственности, устанавливаемой государством путем издания правовых норм, определяющих основание ответственности и меры, которые могут применяться к нарушителям, а так же порядок рассмотрения дел о правонарушениях и исполнении этих мер. Административная ответственность наступает за деяния, менее опасные для общества, чем преступления. Основанием для привлечения к административной ответственности является административное правонарушение. Но, КоАП РФ (Кодекс об Административных Правонарушениях) не считает административные правонарушения общественно-опасными деяниями, в отличие от преступлений. Полное определение понятия Административное правонарушение дается в ст. 2.1 КоАП РФ: «Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность».
    В целом, административная ответственность обладает чертами, свойственными юридической ответственности, но есть и специфические черты, перечислим:
    1)Административная ответственность является внесудебной. Административные наказания назначаются должностными лицами значительного числа государственных органов системы исполнительной власти или коллегиальными органами – все эти органы являются субъектами административной юрисдикции.
    2)Административные наказания назначаются должностными лицами правонарушителям, не подчиненным им по службе.
    3)Применение административной ответственности не влечет судимости лица, совершившего правонарушение – это лицо считается подвергнутым административному наказанию в течение 1 года со дня окончания исполнения наказания.
    4)Субъектом ответственности могут быть, как физические, так и юридические лица – юридические лица подлежат административной ответственности независимо от места нахождения, подчиненности, и т.п.
    Для нас так же важным является понятие наказуемости, при которой административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения – согласно ст. 3.1 КоАП РФ. Виды административных взысканий определены в ст. 3.2 КоАП РФ.
    Административное взыскание – это мера административной ответственности за административное правонарушение. Его целями являются: защита правопорядка; воспитание лиц, совершивших административное правонарушение, в духе уважения к закону и предупреждение совершения новых правонарушений самими правонарушителями и другими лицами.
    Согласно ст. 3.2 КоАП РФ за совершение административных правонарушений могут применяться такие виды взысканий, как: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие предмета; конфискация предмета; лишение специального права (право на охоту, право на управление транспортным средством); административный арест; административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина; дисквалификация.
    Административно-правовые нормы касаются жизни каждого человека, так как они направлены на охрану и защиту их прав и свобод, на обеспечение благоприятной среды обитания. Неотъемлемой частью административной ответственности является нравственная перестройка личности, в основе которой лежит моральное воздействие на субъекта правоотношения, с целью предотвратить его противоправное поведение.

  36. Политический режим: понятие и виды.

    Данная тема является чрезвычайно интересной. Форма государства стала одной из актуальных тем теории государства и права, следовательно, и классификация политических режимов на данный момент представляет большой интерес. Актуальность определяется практическими потребностями государства, так как форма государства во многом влияет на его содержание и функции.
    Начнем с определения политического режима. В широком смысле слова политический режим характеризует реальное распределение политической власти и влияние в государстве и обществе. В этом значении он представляет собой определенный способ функционирования политической системы общества, который позволяет отличать одно государство от другого. В более узком значении слова политический режим характеризуется как совокупность способов и методов осуществления государственной власти (демократические и недемократические политические режимы).
    На сегодняшний день предложено великое множество классификаций политических режимов. Так, например, в соответствии с принципом разделения законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, можно выделить режим слияния властей и режим разделения властей; по статусу и роли армии в обществе — военный и гражданский режимы; по типу менталитета, социокультурному комплексу — «западный» и «восточный»; по характеру взаимоотношений государства и церкви — теократический и светский режимы.
    Ряд исследователей предполагают, что классификация политических режимов в максимальной степени должна сочетать теоретическую последовательность с эмпирической адекватностью. Рассмотрим некоторые из них:
    1. Классификация «охлократия — олигархия — тирания». Это древнегреческая классификация, в которой мыслители того времени пытались главным образом ответить на вопрос, кому принадлежит государственная власть и от чьего имени осуществляется управление.
    2. Классификация «либеральный — умеренный — репрессивный режимы». Данная классификация была предназначена для описания методов, используемых режимом в поддержании своего господства.
    3. Классификация «демократический — авторитарный — тоталитарный режимы». Является наиболее распространенной.
    Именно последние три политических режима необходимо выделить в отдельные группы, т.к. они являются важными и представляют собой большое значение для теории государства и права. Рассмотрим каждый подробнее.
    Демократический режим – это политический режим, основанный на признании принципа равенства и свободы всех людей, участии народа в управлении государством. Предоставляя своим гражданам, широкие права и свободы, демократическое государство не ограничивается только их провозглашением, а обеспечивает для них социально-экономическую основу и устанавливает конституционные гарантии этих прав и свобод.
    Авторитарный режим, выражая интересы соответствующих социальных слоев и групп, определенного политического класса, обычно содействует развитию рыночных отношений в экономике и социуме при общем директивном контроле над ними. Этот режим использует широкий ряд политических методов и приемов сохранения своей власти и руководства обществом.
    Тоталитарный режим – это политический режим, характеризующийся полным (тотальным) контролем государства над всеми сферами жизни общества. При тоталитарном режиме государственная власть строго централизована и фактически принадлежит аппарату правящей партии, властной организации или военной хунте. Главой государства и правительства, как правило, пожизненно становится неподотчетный лидер, концентрирующий в своих руках высшие законодательные, исполнительные, а иногда и судебные функции. Население страны практически отстраняется от участия в системе управления государством. Тоталитарный политический режим считают крайней формой авторитарного.
    Таким образом, понятие «политический режим», а также классификация политических режимов не потеряли в современные дни своей актуальности. Они требуют развития в соответствии с современными условиями в мире.

  37. Собственность и право собственности: понятие и виды. Защита права собственности.

    Вопрос о собственности является краеугольным камнем в жизни общества любого типа, включая современное российское общество. Отношения собственности регулируются нормами конституционного, гражданского, административного, налогового, трудового и других ветвей права. Поэтому данная тема актуальна и важна.
    Для начала дадим определение понятия «собственность»: это отношение лица к принадлежащей ему вещи как к своей, которое выражается во владении, пользовании и распоряжении ею, в получении выгоды от её использования, а также в устранении вмешательства всех третьих лиц в ту сферу хозяйственного господства, на которую простирается власть собственника.
    Отношения собственности неизбежно получают юридическое закрепление. Право собственности как юридический институт представляет собой комплексный, многоотраслевой институт права, в котором, преобладающее место занимают нормы гражданского права. В Гражданском праве понятие права собственности употребляется в двух значениях: как объективное право собственности и как субъективное право собственности.
    Под объективным правом собственности понимается совокупность правовых норм регулирующих отношения собственности в их статическом состоянии.
    Субъективное право собственности определяет содержание правомочий собственника, которыми он наделяется в рамках возникшего у него правоотношения собственности.
    Согласно п.2 ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Кратко охарактеризуем каждую из названных.
    Частная собственность, субъектами которой выступают граждане и юридические лица, призвана обслуживать исключительно их интересы.
    Государственная и муниципальная собственность призвана обеспечивать интересы больших групп людей: народа Российской Федерации в целом; населения, проживающего на территории субъекта Российской Федерации; лиц, проживающих на территории городского или сельского поселения либо иного муниципального образования. В этих случаях субъектами права собственности выступают соответственно Российская Федерация в целом (федеральная государственная собственность), субъект Российской Федерации (государственная собственность субъекта Российской Федерации), муниципальное образование (муниципальная собственность). Что же касается муниципальной собственности, то в качестве ее субъектов выступают городские и сельские поселения, а также другие муниципальные образования.
    Классификация форм права собственности не является единственно возможной. Эти формы, в свою очередь, могут подразделяться на виды. Так, собственность граждан и юридических лиц, федеральная собственность и собственность субъектов федерации могут рассматриваться в качестве видов соответствующих форм собственности.
    Проблемы защиты права собственности обусловлены ее значительной ролью в условиях рыночной экономики. Защита права собственности — это использование предусмотренных законом гражданско-правовых способов защиты в условиях устранения препятствий к осуществлению права собственности. Защита права собственности охватывается более широким понятием “охрана отношений собственности”. Охрана отношений собственности осуществляется при помощи гражданско-правовых норм, которые устанавливают: принадлежность материальных благ субъектам гражданских правоотношений и определяют степень их имущественного обособления; обеспечивают собственникам условия для реализации их прав в определенных пределах; устанавливают неблагоприятные последствия для лиц, нарушивших права собственников. Иными словами, охрана отношений собственности осуществляется при помощи закрепления в гражданско-правовых нормах пределов владения, пользования и распоряжения принадлежащим субъектам гражданских правоотношений имуществом и установление неблагоприятных последствий для лиц, нарушающих права собственников.

  38. ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ) ПРАВА: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ.
    Изучив материал по данной теме можно сделать следующие выводы, что форма (источник) права — это внешняя форма выражения и закрепления норм права. Формирование норм права (правотворчество) может осуществляться государством путём принятия нормативных правовых актов, в других случаях государство придаёт правилу характер правовой нормы путём санкционирования. Различают четыре основных вида источников (норм) права:1. Наиболее древней формой права является правовой обычай, т.е. правило которое вошло в привычку народа и соблюдение которого обеспечивается государственным принуждением. 2.Сущность же судебного прецедента заключается в придании нормативного характера решению суда по конкретному делу.3. Нормативный правовой акт – это документ, принимаемый уполномоченным государственным органом, устанавливающий, изменяющий или отменяющий нормы права. По порядку принятия и юридической силе нормативные правовые акты подразделяются на законы и подзаконные акты. Закон — нормативный правовой акт, принятый в особом порядке высшим представительным (законодательным) органом государственной власти или непосредственно народом. Законы регулируют наиболее важные общественные отношения и обладают наибольшей юридической силой. Законы бывают: основные — Конституции и аналогичные законы, имеющие высшую юридическую силу; конституционные — принимаемые по некоторым вопросам конституционного значения; кодифицированные — сложные систематизированные акты, регулирующие комплекс общественных отношений; текущие — принимаемые для урегулирования других вопросов жизни общества. Подзаконные нормативные правовые акты принимаются государственными органами в пределах их компетенции и, как правило, на основании закона. По общему правилу подзаконные акты должны соответствовать законам. К подзаконным актам РФ относятся нормативные акты как указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, приказы, инструкции, положения и т.п. федеральных министерств, других федеральных органов исполнительной власти, других федеральных государственных органов. И завершает формы (источники) права нормативный договор. Особенность договора как подзаконного источника права заключается в том, что стороны могут заключить как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами договор. Главное чтобы не противоречил действующему законодательству. Условия договора должны соответствовать нормам, содержащиеся в законодательстве, в противном случае признается утратившим юр. силу. Вместе с тем законодатель установил юрид. приоритет договора над законом, принятом после заключения договора (п.2 ст. 422 ГК РФ).

  39. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: ПОНЯТИЕ, СТОРОНЫ, ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ.
    В ГК РФ дается следующее определение обязательства: в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (п. 1 ст. 307).
    По общему правилу обязательство создает правовую связь в виде взаимных обязанностей и прав между двумя сторонами: обязанной (должником) и имеющей право требования (кредитором). Однако на каждой стороне могут выступать несколько субъектов гражданского права, что делает обязательства более сложными. Такие ситуации именуются множественностью лиц в обязательстве. В ходе исполнения обязательства его стороны могут меняться: это вызывается как естественным ходом вещей (смерть гражданина, реорганизация юридического лица), так и передачей прав и обязанностей по обязательству другому лицу.
    По основаниям возникновения необходимо различать три большие группы обязательств. Во-первых, обязательства из договоров, которые обеспечивают повседневное движение товаров и услуг на рынке. Во-вторых, внедоговорные обязательства, возникающие из односторонних сделок и актов государственных органов. В-третьих, обязательства вследствие причинения вреда (деликты) и неосновательного обогащения, призванные защищать нарушенные права предпринимателей и граждан. Возникновению и исполнению обязательств часто сопутствуют действия лиц, которые, не будучи стороной в обязательстве, тем не менее в разной форме причастны к нему как на стадии возникновения, так и на стадии исполнения (представители и посредники сторон в будущем обязательстве, способствующие его юридическому возникновению и пр.). Такие лица называются третьими лицами.
    Основания возникновения обязательств. Обязательства, как и другие гражданские права и обязанности, возникают в силу юридических фактов – действий и событий. Наиболее распространенным основанием возникновения обязательств в условиях рынка являются действия его участников, направленные на создание взаимных прав и обязанностей, т.е. договоры.
    Обязательства всех видов проходят в своем становлении и реализации ряд стадий, на которых происходит изменение объема прав и обязанностей сторон и может меняться состав участников обязательства.
    Прекращение обязательств имеет место по различным основаниям. В этой области возникает большая группа правовых вопросов, которые решаются нормами ГК о прекращении обязательств (ст. ст. 407 – 419). Все обязательства могут изменяться по соглашению их участников, если этого требуют новая обстановка и их собственные интересы. Такие изменения возможны в отношении всех условий обязательства и должны совершаться в форме, предписанной для первоначального обязательства.

  40. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ ЮРИДИЧЕСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
    Юридическая ответственность — это применение мер государственного принуждения к нарушителю за совершение противоправного деяния.
    По общему правилу лицо, совершившее правонарушение, должно быть привлечено к юридической ответственности. Но в ряде случаев это становится или невозможным, или нецелесообразным во избежание причинения большего вреда охраняемым законом интересам. Обычно к обстоятельствам, исключающим юридическую ответственность, относят следующие обстоятельства:
    — невменяемость (лицо не осознает противоправность своих действий, не может руководить ими или отдавать отчет своим действиям);
    — необходимая оборона (защита лица от противоправного посягательства при условии не превышения пределов необходимой обороны, т.е. степень защиты лица должна соответствовать степени и характеру противоправного посягательства);
    — обоснованный риск (означает причинение вреда охраняемым интересам для достижения общественно полезной цели);
    — крайняя необходимость (предполагает устранение опасности охраняемым законом интересам путем причинения вреда, если этот вред оказался меньше предотвращенного, при условии, что законными средствами устранить опасность противоправного посягательства было невозможно);
    — задержание лица, совершившего правонарушение (означает причинение вреда правонарушителю в процессе пресечения его противоправной деятельности при отсутствии превышения необходимых мер для задержания лица, если другими способами сделать это было невозможно);
    · исполнение приказа или распоряжения (когда лицо действовало во исполнение возложенных на него обязательных предписаний в силу служебной и иной зависимости в порядке подчиненности);
    · малозначительность правонарушения (означает возможность неприменения санкций за деяния, имеющие противоправный характер, но в силу незначительного вреда, не представляющие общественной опасности);
    · казус (противоречивый случай, имеющий сходство с противоправным деянием, но не охватываемый правовым регулированием, либо регулируемый нормами, взаимоисключающими друг друга) и др.
    В УК приводится примерный перечень смягчающих ответственность обстоятельств, т.е. судом могут быть признаны смягчающими и иные, не указанные в УК обстоятельства.
    В ст. 63 приводится примерный перечень смягчающих ответственность обстоятельств.

  41. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ПОНЯТИЯ, ПРИЗНАКИ. ВИДЫ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЙ.
    Управление обществом, обеспечение общественной дисциплины и правопорядка осуществляется с помощь активных способов целенаправленного воздействия на сознание и поведение людей, в качестве этих способов выступают и уголовное наказания. Известно, что уголовное наказания оказывают значительное влияние на состояние правопорядка в стране, способствуют предупреждению преступлений.
    Уголовная ответственность — один из видов юридической ответственности, основным содержанием которого выступают меры, применяемые государственными органами к лицу в связи с совершением им преступления.
    Существуют разные виды уголовной ответственности, например, такие как: штраф,
    лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь.
    Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица.
    Цели уголовного наказания — те конечные фактические результаты, которых стремится достичь государство, устанавливая наказание в уголовном законе, определяя меру наказания лицу, виновному в совершении преступления, и применяя эту меру.
    Таким образом, Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

  42. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Наличие возможности улучшения жилищных условий – важный показатель повышения благосостояния населения, предпосылка социальной и экономической стабильности государства. Поэтому решение жилищной проблемы граждан является одним из приоритетов государственной политики в Российской Федерации. Жилищная проблема является одной из самых острых социальных проблем больших городов. Например, в Москве 24% горожан до сих пор проживает в коммунальных квартирах, 27% в общежитиях, 20% жилого фонда составляют дома дореволюционной постройки, большая часть которой нуждается в капитальном ремонте. Основной задачей государственной жилищной политики является создание необходимых условий для эффективной реализации возможностей граждан по улучшению своих жилищных условий, а также оказание содействия в обеспечении жильем тех категорий граждан, которые не могут этого сделать самостоятельно.
    Строительная деятельность может быть определена как деятельность по созданию новых зданий, сооружений, иных объектов строительства, а также расширению и реконструкции существующих предприятий, зданий и сооружений. Строительная деятельность в узком смысле – это деятельность только строительных организаций по возведению различных объектов и разнообразные связанные с этим виды строительных работ. Что же касается строительной деятельности в узком смысле, то следует учесть, что есть несколько формальных критериев отнесения той или иной деятельности к строительной: во-первых, это перечень подлежащих лицензированию видов строительных работ, а во-вторых – перечень строительных работ, зафиксированный в разд. 4 (п.4.2.) Инструкции о порядке составления статистической отчетности по капитальному строительству, утвержденной Постановлением Госкомитета Российской Федерации по статистике от 24 сентября 1993 г. №185.
    Кроме того, перечень различных видов строительных работ, т.е. видов строительной деятельности,или иными словами видов деятельности, которые отнесены нормативными документами к строительной, содержится в таком нормативном акте, как Строительные нормы и правила (СНиП). Фундамент, основу строительного законодательства образуют федеральные законы, определяющие базовые принципы правового режима строительной деятельности и основные черты правового статуса участников строительного процесса: «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26 июня 1991 г. №1488-1, «Об иностранных инвестициях в РСФСР» от 4 июля 1991 г. №1545-1, «Об архитектурной деятельности в РФ» от 17 ноября 1995 г. №169-ФЗЮ «Об основах градостроительства в РФ» от 14 июля 1992 г. №3295-1 и другие. Помимо федеральных законов, важнейшее значение имеют Постановления Правительства РФ, различные положения и письма Минфина и Минстроя.
    Правовое регулирование отношений в строительном производстве, а также в области проектирования и изыскательских работ для строительства традиционно составляет одну из самых обширных сфер коммерческого права. Нормативное регулирование строительства весьма детализировано, что существенно отличает его от многих других разделов коммерческого права. Здесь есть значительное число нормативных актов, принятых еще до начала или на самых первых этапах формирования современного российского рыночного хозяйства.

  43. ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ) ПРАВА: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ. НОРМАТИВНО — ПРАВОВОЙ АКТ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ.
    Изучив материал по данной теме можно сделать следующие выводы, что форма (источник) права — это внешняя форма выражения и закрепления норм права. Формирование норм права (правотворчество) может осуществляться государством путём принятия нормативных правовых актов, в других случаях государство придаёт правилу характер правовой нормы путём санкционирования. Различают четыре основных вида источников (норм) права:1. Наиболее древней формой права является правовой обычай, т.е. правило которое вошло в привычку народа и соблюдение которого обеспечивается государственным принуждением. 2.Сущность же судебного прецедента заключается в придании нормативного характера решению суда по конкретному делу.3. Нормативный правовой акт – это документ, принимаемый уполномоченным государственным органом, устанавливающий, изменяющий или отменяющий нормы права. По порядку принятия и юридической силе нормативные правовые акты подразделяются на законы и подзаконные акты. Закон — нормативный правовой акт, принятый в особом порядке высшим представительным (законодательным) органом государственной власти или непосредственно народом. Законы регулируют наиболее важные общественные отношения и обладают наибольшей юридической силой. Законы бывают: основные — Конституции и аналогичные законы, имеющие высшую юридическую силу; конституционные — принимаемые по некоторым вопросам конституционного значения; кодифицированные — сложные систематизированные акты, регулирующие комплекс общественных отношений; текущие — принимаемые для урегулирования других вопросов жизни общества. Подзаконные нормативные правовые акты принимаются государственными органами в пределах их компетенции и, как правило, на основании закона. По общему правилу подзаконные акты должны соответствовать законам. К подзаконным актам РФ относятся нормативные акты как указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, приказы, инструкции, положения и т.п. федеральных министерств, других федеральных органов исполнительной власти, других федеральных государственных органов. И завершает формы (источники) права нормативный договор. Особенность договора как подзаконного источника права заключается в том, что стороны могут заключить как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами договор. Главное чтобы не противоречил действующему законодательству. Условия договора должны соответствовать нормам, содержащиеся в законодательстве, в противном случае признается утратившим юр. силу. Вместе с тем законодатель установил юрид. приоритет договора над законом, принятом после заключения договора (п.2 ст. 422 ГК РФ).

  44. СИСТЕМА ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РФ.
    Система органов исполнительной власти в РФ является универсальным инструментом управления, в котором происходит строгое функциональное разделение, благодаря чему ни одна из структур исполнительной власти не влияет на работу другой. В этой системе важно вертикальное соподчинение, по принципу разделения компетенции каждой отрасли. Орган исполнительной власти – это государственное учреждение, обладающее относительной самостоятельностью, структурной организацией, наделенный государственными полномочиями, чья власть действует на определенной территории. Высшим органом исполнительной власти в Российской Федерации является Правительство. Оно состоит из Председателя Правительства, заместителя Председателя Правительства и федеральных министров. Высшему органу подчиняются все отрасли исполнительной власти. Так как Российская Федерация является, по форме правления, президентско-парламентской республикой, происходит разделение на республики, области, края, автономные округа и города федерального значения. Из-за этого исполнительная власть также делится на: федеральные органы исполнительной власти – федеральные министерства, государственные комитеты, федеральные комиссии и службы, агентства. Их влияние распространяется на всю территорию РФ. Органы исполнительной власти субъектов РФ – главы администраций, министерства, комитеты и т.д. Власть территориальных органов исполняется только в рамках одной территории и подчиняется правительству. В системе органов исполнительной власти субъектов РФ имеются различия, связанные с историческими, национальными традициями и объемом выполняемыми их функций. Основной функцией исполнительной власти является организация исполнения Конституции и следование законам РФ, обеспечение безопасности и удовлетворение нужд населения, которое регулируется преимущественно нормами административного права. Набор в состав исполнительной власти осуществляется путем выборов. Структуру исполнительной власти России составляют государственные служащие и юридическая (правовая) структура – это система норм, определяющая степень компетенции органов власти и должностных лиц. В соответствии со ст. 78 Конституции РФ федеральные органы исполнительной власти для осуществления своих полномочий могут создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц. Федеральные органы также по соглашению с органами исполнительной власти субъектов федерации могут передавать им часть своих полномочий, но только если это не противоречит Конституции. В систему федеральных органов исполнительной власти входят: министерства, службы, агентства.
    Федеральное министерство – осуществляет государственную политику страны и нормативно-правовое регулирование. Руководитель – министр РФ.
    Федеральная служба – выполняет функцию по надзору и контролю в установленной сфере деятельности, а также специальную функцию обеспечение обороны, государственной безопасности, защиты и охраны государственной границы РФ. Возглавляет директор Федеральной службы.
    Федеральное агентство – является органом по оказанию государственных услуг, управление государственным имуществом и правоприменительная функция. Возглавляет руководитель федерального агентства.
    Исполнительная власть является одной из ветвей власти Российской Федерации, благодаря, которой в стране регулируется правопорядок и выполняется соблюдение законов главной юридической силы – Конституции.

  45. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ.
    Работа и отдых являются ежедневными процессами каждого человека на Земле. Каждый из нас в равной степени имеет права, как на трудовые будни, так и на выходные дни, которые можно посвятить себе, семье, друзьям и прочее. Возможность каждого человека иметь рабочее место и заслуженный отдых, прописаны в Трудовом Кодексе.
    Рабочее время – это установленное по трудовому праву время в течение, которого работники в соответствии с правилами трудового распорядка обязаны выполнять свои трудовые обязанности, прописанные в договоре (который заключается между работником и работодателем), на предприятии, в учреждении, организации. Различают нормальную, сокращенную и неполную продолжительность рабочего времени. Продолжительность нормального рабочего времени устанавливается государством с участием профсоюзов и не должна превышать 40 часов в неделю. Устанавливая продолжительность рабочего времени, законодатель должен принять во внимание условия труда, характер работы, состояние здоровья, половозрастные особенности и ряд других обстоятельств. С учетом этих факторов для некоторых работников устанавливается рабочее время менее 40 часов в неделю. Сокращенная продолжительность рабочей недели устанавливается:
    1) Для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю;
    2) Работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю;
    3) Работников, являющихся инвалидами I или II группы – не более 35 часов в неделю
    4) Работников, задействованных в работе с вредными и (или) опасными условиями труда – не более 36 часов в неделю.
    Неполное рабочее время устанавливается при соглашении на сокращение рабочих часов работника и работодателя. Зарплата данному работнику начисляется в зависимости от выполненных часов и не влечет для работника каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисление трудового стажа и других трудовых прав.
    По завершению трудовых будней каждому человеку предоставляется право на 1 или 2 выходных дня, в зависимости от режима рабочей недели. Время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и, которое он может использовать по своему усмотрению. Время на отдых необходимо каждому человеку. В первую очередь оно необходимо для восстановления физических сил и духовного отдыха от возможных стрессов. Помимо этого, время отдыха нужно для смены социальной среды человека. Кроме своих коллег работнику необходимо общаться и взаимодействовать с другими людьми, для поддержания статуса, семейных и дружеских отношений и др. Также работник может взять за свой счет выходной, если проблемы связаны с социальным характером. Время отдыха, которое регулируется нормами трудового права, различается как оплачиваемое и неоплачиваемое; ежедневное, еженедельное, ежегодное и ситуационное; краткосрочное и долгосрочное.
    В соответствии со ст. 107 Трудового Кодекса РФ видами времени отдыха являются:
    1) перерывы в течение рабочего дня (смены);
    2) ежедневный (междусменный) отдых;
    3) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
    4) нерабочие праздничные дни;
    5) отпуска.
    Перерыв в течение рабочего дня должен быть предоставлен работнику в течение рабочего дня (смены) продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут. Время его предоставления и конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка организации или по соглашению работника с работодателем. На работах, где по условиям производства перерыв для отдыха и питания невозможно установить, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.
    Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха в Трудовом Кодексе РФ не определена. По международным физиологическим стандартам она не должна быть меньше двойной величины времени, отработанного работником в смену.
    По статье 110 Трудового Кодекса еженедельный непрерывный отдых не может быть менее 42 часов. Этот вид отдыха подразумевает под собой понятие «выходной день», который при отсутствии особых режимов рабочего времени (например, сменной работы) предоставляется в воскресенье. При пятидневной рабочей неделе второй выходной день устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд.
    Особый вид времени отдыха — нерабочие праздничные дни. К этим дням относятся государственные праздники, во время которых право на отдых дается законодательным правительством. При совпадении нерабочих праздничных дней с законным выходным, он переносится на следующий рабочий день.
    Помимо выходных дней, основным временем отдыха является отпуск. Отпуск предоставляется работникам ежегодно и гарантирует за собой сохранение рабочего места и среднего заработка. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. Также работникам женского пола предоставляется декретный отпуск, продолжительностью 70 дней до рождения ребенка и 70 дней после рождения ребенка, в этот период женщине также выплачивается пособие по социальному страхованию в размере среднего заработка.
    Рабочее время и время отдыха понятия, напрямую связанные между собой, благодаря этому в современном мире, люди могут обеспечивать себя необходимыми нуждами и потребностями, которые они стремятся удовлетворить, как работая, так и получая заслуженный отдых.

  46. Система органов законодательной власти в РФ.
    В системе разделения властей законодательная власть занимает особую нишу, поскольку именно эта ветвь власти устанавливает правила поведения, по которым и во исполнение которых работают другие ветви государственной власти, обеспечивается конституционная законность и устанавливается правопорядок. Считается, что законодательная власть – это первичная власть и одной из ее целей деятельности является формирование идеализированного правопорядка. Органы законодательной власти своей целью имеют реализацию правотворческой функции, путем принятия общеобязательных правил поведения, ориентироваться на которые в своей деятельности должны все граждане, общественные объединения, а также все органы государственной власти. На первый взгляд, законодательная власть представляет собой реальное выражение воли социума. Однако далеко не всегда законодательные решения могут отвечать одновременно всем потребностям социума, который состоит из разных слоев и социальных групп, которые в свою очередь преследуют различные цели и ориентиры. В связи с этим можно говорить о том, что одной из основных целей законодательной власти при принятии решений является консолидация интересов различных представителей социума для того, чтобы найти компромиссное решение, правильно определяя приоритеты при его принятии.
    Высшим законодательным органом РФ является Федеральное собрание — парламент РФ. Он состоит из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы. Федеральное собрание является постоянно действующим органом.
    Совет Федерации формируется из представителей органов государственной власти субъектов Федерации по 2 от каждого субъекта (166 депутатов). Каждый субъект Федерации направляет в Совет Федерации одного представителя от представительного и одного от исполнительного органа государственной власти. Членом Совета Федерации может быть избран (назначен) гражданин РФ не моложе 30 лет, обладающий правом избирать и быть избранным в органы государственной власти.
    Государственная Дума состоит из 450 депутатов, избираемых сроком на 5 лет. Они избираются по партийным спискам с 7% барьером по пропорциональной избирательной системе. Периодическое переизбрание парламента позволяет обновить его состав с учетом воли избирателей. По истечении срока полномочий Думы президент назначает выборы Государственной Думы нового созыва. Реализация гражданином права быть избранным депутатом Государственной Думы возможна при соответствии гражданина требованиям, предъявляемым при реализации активного избирательного права, и дополнительно устанавливает возрастной ценз, равный 21 году. Ценз объясняется необходимостью наличия определенного жизненного опыта для принятия сложных государственных решений.
    Органы законодательной власти занимают центральное место в структуре государственного аппарата. Основным назначением этих органов является законодательная деятельность. Выделяя особую роль органов законодательной власти в политической жизни общества и государства, конституции отдельных стран специально указывают не только на то, что «парламент является высшим органом государственной власти», но и на то, что он является «единственным законным органом государства» (Конституция Японии 1947 г., ст. 41). Конституции других государств в этих же целях обращают внимание на то, какие по характеру правила должны содержаться в принимаемых парламентом законах.
    Как отмечает Д. Локк, «законодательная власть по необходимости должна быть верховной и все остальные власти в лице каких-либо членов или частей общества проистекают из нее и подчинены ей». Органы законодательной власти обладают верховенством, поскольку именно законодательная власть устанавливает правовые начала государственной и общественной жизни, основные направления внутренней и внешней политики страны, а, следовательно, определяет, в конечном счёте, правовую организацию и формы деятельности исполнительной и судебной властей.

  47. Трудовой договор: виды, основания и порядок прекращения.
    Возникновение трудовых отношений между работником и работодателем возникает непосредственно после заключения трудового договора. Его заключение осуществляется путем ведения переговоров, которые заканчиваются либо заключением договора, либо отклонением его одной из сторон, ввиду несоответствия желаемого действительному. Кроме того, заключение договора осуществляется обязательно в письменной форме и в двух или больше экземплярах, каждый из которых обоюдно подписывается. Копия выдается работнику и работодателю.
    При приеме на работу на основании правильно составленного трудового договора, оформляется приказ или распоряжение руководителя о приеме на работу. Такой приказ соответствует условиям трудового договора. Кроме того, он объявляется работнику для проставления личной подписи в течение трех дней со дня подписания трудового договора.
    Это приказ не является юридическим документом, а является только актом оформления приема сотрудника на работу после заключения трудового договора. Легальное определение трудового договора дано в ст. 56 ТК.
    Трудовые контракты (соглашения, договоры) могут иметь срок действия или быть бессрочными, то есть заключенными на неопределенный срок. Бессрочный договор заключается чаще всего и не имеет даты окончания. Он может быть расторгнут по желанию работника или по инициативе работодателя. Срочный договор должен иметь основания для ограничения своего действия. Например, временные работы, или замена временно отсутствующего работника. Договор, заключенный на конкретно указанный срок, может стать бессрочным, если он подошел к концу, но ни одна из сторон не заявила о желании его расторгнуть.
    Основания прекращения трудового договора изложены в ст. 77 ТК РФ. Трудовой договор может быть расторгнут: по соглашению сторон, по инициативе работника, по инициативе работодателя, по инициативе других компетентных органов. Расторжение трудового договора по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ) мало чем отличается от расторжения трудового договора по инициативе работника, так как и в том и другом случае стороны, так или иначе, приходят к согласию.
    Расторжение трудового договора по инициативе работника допускается в соответствии со ст. 80 ТК РФ. Если работник желает расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, он должен предупредить об этом работодателя письменно за две недели. Если увольнение работника обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в учебное заведение, переход на пенсию и т.п.), трудовой договор расторгается в срок, о котором просит работник. Срочный трудовой договор может быть расторгнут работником до истечения срока этого договора в случае болезни (инвалидности) работника, препятствующей выполнению условий трудового договора, либо в случае нарушения работодателем законодательства о труде, коллективного договора или трудового договора. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя.
    С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность).
    В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 настоящего Кодекса. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
    Трудовой договор имеет важное значение, ведь без него нет трудового отношения, нет прав и обязанностей между сторонами: работником и работодателем.

  48. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В РФ: ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА. Судебная власть – это самостоятельная независимая ветвь государственной власти, осуществляемая судами, которые выполняют возложенные на них законом полномочия посредством установленного судопроизводства. Самостоятельность судебной власти проявляется в независимости судей, которые подчиняются только Конституции РФ и закону.
    Судебная власть полностью самостоятельна в вынесении судебных решений и приговоров, но их исполнение относится к обязанностям исполнительной власти. Возможность судебного обжалования гражданами действий (бездействия) должностных лиц и органов исполнительной власти позволяет судебной власти противостоять незаконным действиям этой власти. Функции и полномочия судебных органов, таким образом, служат своеобразным противовесом в отношении двух других ветвей власти, а в совокупности с ними образуют единую государственную власть.
    Согласно Конституции РФ (ч. 2 ст. 118) судебная власть в Российской Федерации осуществляется посредством четырех видов судопроизводства:
    — конституционного;
    — гражданского;
    — административного;
    — уголовного.
    Каждому из этих видов соответствует свой комплекс установленных законом процессуальных правил.
    В настоящее время судебная система РФ состоит из следующих судов:
    1. Конституционная юстиция. Она включает Конституционный Суд РФ, а также конституционные и уставные суды в субъектах РФ, которые, однако, не составляют единой системы с федеральным Конституционным Судом.
    2. Суды общей юрисдикции. Они включают Верховный Суд РФ, верховные суды республик, краевые и областные суды, суды автономной области и автономных округов, городские суды Москвы и Санкт-Петербурга, районные суды, а также военные суды. Они осуществляют правосудие по уголовным, гражданским делам и делам, возникающим из административных правонарушений.
    3. Арбитражные суды. В эту систему входят Высший Арбитражный суд РФ, федеральные арбитражные суды округов, арбитражные суды республик и других субъектов РФ. Они осуществляют правосудие путем разрешения экономических споров и рассмотрения ряда иных дел.

  49. СОСТАВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ: СУБЪЕКТ И СУБЪКТИВНАЯ СТОРОНА.
    Многие вопросы теории права, по мнению правоведа Ширикова А. С., остаются дискуссионными, несмотря на основательную проработку. Среди них – проблема общего понятия и признаков правонарушения.
    Какое же деяние считать правонарушением? Какие характеристики считать общими для всех видов правонарушений? Почему не одинаков состав правонарушений? Что считать ключевым в определении субъективной стороны правонарушений? Ответ на эти вопросы содержится в чётко установленных правовых нормах. И здесь важна зрелость правовой системы. Но, по моему мнению, это лишь одна сторона медали.
    Другой проблемной стороной является определение правомерного поведения. Перед законодателями стоит вопрос: «Какое поведение считать нормой, а какое правонарушением?»
    В истории человечества известно множество случаев, когда совершенно безвредные, а иногда и прогрессивные деяния признавались нарушением норм. Например, колдовство, алхимия, научные открытия Дж. Бруно, Н. Коперника. Суд инквизиции осудил открытие Галилео Галилея, считая его посягательством на учение церкви. Но в чем же общественная опасность их деяний, каков состав правонарушений?
    Ещё одним примером несовершенства правовой системы можно считать репрессии периода сталинизма. Люди, считавшиеся «врагами народа», преступниками часто оказывались невиновными, в их деяниях отсутствовал состав преступления, в ходе следствия они не признавали свою вину, а факты подтасовывались.
    И здесь возникают вопросы: «Как определить полезность деяния или его социальную вредность? Насколько важен учет субъективной стороны правонарушений? Кто или что должно стать мерилом справедливости?» Ответ очевиден – закон. Ведь законы, как сказал Цицерон, изобретены для блага граждан. Закон является не только нормативно-правовым актом, принятым представительным (законодательным) органом власти в особом порядке, регулирующим общественные отношения, но и основным источником права в государстве. На него опирается правосудие, на него ориентируется человек и гражданин в течение всей жизни. Он становится основой справедливости, законности, правопорядка.
    Но что является благом для граждан? Может ли благо быть одинаковым для всех? Но в определении правомерности поведения, состава правонарушения правосудие опирается на закон, который четко регулирует общественные отношения, определяет права и обязанности членов общества, юридические санкции при совершении правонарушения.
    Таким образом, можно сделать вывод, что для правосудия важно объективное, беспристрастное рассмотрение дела, определение состава правонарушения, виновности или невиновности правонарушителя на основе законов и во благо граждан данного государства.

  50. ОПЛАТА ТРУДА: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, СИСТЕМА ВЫПЛАТЫ, ПРАВОВАЯ ОХРАНА. Оплата труда — это система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами о труде, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами (контрактами).
    Основные признаки заработной платы: заработная плата – это оплата выполняемой работником определенной трудовой функции; выплачивается в денежной или (и) натуральной форме; для определения размера используются законодательно установленные критерии (количественные и качественные характеристики труда); основывается на заранее установленных нормах и расценках; не ограничивается максимальным размером и не может быть меньше установленного государством минимума; носит гарантированный характер.
    Виды заработной платы.
    Номинальная заработная плата – это выраженная в стоимостной форме величина средств, получаемых работником за свой труд в соответствии с его количеством и качеством.
    Реальная заработная плата – количество материальных благ и услуг, которые работник может приобрести на получаемую им сумму заработной платы при данном уровне цен на товары и услуги.
    Правовая охрана заработной платы – это совокупность норм, обеспечивающих неприкосновенность заработной платы, недопустимость ограничения ее размеров и задержания выплаты, гарантированность выплаты заработной платы в случае ликвидации организации, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, свободу распоряжения заработной платой.
    Обеспечение неприкосновенности заработной платы достигается путем ограничения удержания из нее. Удержания из заработной платы могут быть произведены только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством. Это могут быть удержания, производимые: в силу прямого указания закона (подоходный налог, страховые взносы); на основании решения уполномоченного государственного органа (удержание алиментов); по распоряжению нанимателя (ч. 2 ст. 107 ТК); по просьбе самого работника.
    Ответственность за соблюдение сроков выплаты заработной платы также является одним из способов государственного регулирования ее охраны. Нарушение порядка и сроков выплаты заработной платы является основанием для расторжения контракта по инициативе нанимателя с лицами, в трудовые обязанности которых входит обеспечение соблюдения указанного порядка и сроков (Декрет Президента № 29).
    К нанимателям, нарушающим порядок и сроки выплаты заработной платы, могут быть применены установленные законодательством штрафные санкции.
    В случае невыплаты по вине нанимателя причитающихся при увольнении сумм работник имеет право взыскать с нанимателя средний заработок за каждый день просрочки.

  51. РАЗРЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ МИРНЫМИ СПОСОБАМИ.

    В настоящее время проблема разрешения конфликтных вопросов резко обострилась. Следовательно, возрастает необходимость найти такой алгоритм действий, при котором не только будут учитываться все интересы сторон, но и будут соблюдены все международные права.
    Для осуществления принципа, согласно которому все споры должны решаться исключительно мирным путем, необходимы соответствующие процедуры. Важнейшую роль в развитии мирных средств разрешения международных споров сыграла Гаагская конференция, на которой в 1899 г. была принята первая Конвенция о мирном разрешении международных столкновений. Более развернутая конвенция была принята в 1907 г. на второй Гаагской конференции. Ее значение, прежде всего, в том, что она впервые создала систему международно-правовых средств мирного урегулирования международных споров.
    Международные споры должны решаться на основе суверенного равенства государств и с учетом принципа свободного выбора средств в соответствии с международными обязательствами и принципами справедливости и международного права. Государства должны стремиться решить споры путем переговоров, обследования, посредничества, примирения, арбитражного и судебного разбирательств, соглашения или иными мирными средствами.
    В Декларации о мирном разрешении международных споров 1982 г. признается, что непосредственные переговоры являются гибким и эффективным средством разрешения споров; в мирном урегулировании споров определяющую роль играет Совет Безопасности ООН.
    Непосредственные переговоры – это основное, наиболее действенное средство мирного разрешения международных споров. Консультации являются одной из разновидностей переговоров, которые могут проходить как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Добрые услуги имеют своей целью установление прямых контактов между конфликтующими сторонами. Посредничество предполагает углубленное участие третьей стороны в решении споров.
    Например, в 1966 г. СССР предоставил добрые услуги при урегулировании индо-пакистанского вооруженного конфликта из-за Кашмира; Версальский мирный договор 1783 г., подтвердивший независимость США, заключен при посредничестве России; РФ – посредник в разрешении спора между КНДР и США по проблеме свертывания ядерной программы.
    Мировая политика не возможна без конфликтов и споров. Поэтому очень важно находить способы их мирного разрешения, чтобы избавить человечество от бессмысленных кровопролитных воин.

  52. РАЗРЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ МИРНЫМИ СПОСОБАМИ.
    В настоящее время проблема разрешения конфликтных вопросов резко обострилась. Следовательно, возрастает необходимость найти такой алгоритм действий, при котором не только будут учитываться все интересы сторон, но и будут соблюдены все международные права.
    Для осуществления принципа, согласно которому все споры должны решаться исключительно мирным путем, необходимы соответствующие процедуры. Важнейшую роль в развитии мирных средств разрешения международных споров сыграла Гаагская конференция, на которой в 1899 г. была принята первая Конвенция о мирном разрешении международных столкновений. Более развернутая конвенция была принята в 1907 г. на второй Гаагской конференции. Ее значение, прежде всего, в том, что она впервые создала систему международно-правовых средств мирного урегулирования международных споров.
    Международные споры должны решаться на основе суверенного равенства государств и с учетом принципа свободного выбора средств в соответствии с международными обязательствами и принципами справедливости и международного права. Государства должны стремиться решить споры путем переговоров, обследования, посредничества, примирения, арбитражного и судебного разбирательств, соглашения или иными мирными средствами.
    В Декларации о мирном разрешении международных споров 1982 г. признается, что непосредственные переговоры являются гибким и эффективным средством разрешения споров; в мирном урегулировании споров определяющую роль играет Совет Безопасности ООН.
    Непосредственные переговоры – это основное, наиболее действенное средство мирного разрешения международных споров. Консультации являются одной из разновидностей переговоров, которые могут проходить как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Добрые услуги имеют своей целью установление прямых контактов между конфликтующими сторонами. Посредничество предполагает углубленное участие третьей стороны в решении споров.
    Например, в 1966 г. СССР предоставил добрые услуги при урегулировании индо-пакистанского вооруженного конфликта из-за Кашмира; Версальский мирный договор 1783 г., подтвердивший независимость США, заключен при посредничестве России; РФ – посредник в разрешении спора между КНДР и США по проблеме свертывания ядерной программы.
    Мировая политика не возможна без конфликтов и споров. Поэтому очень важно находить способы их мирного разрешения, чтобы избавить человечество от бессмысленных кровопролитных воин.

  53. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ, СЛУЖЕБНОЙ, КОММЕРЧЕСКОЙ, БАНКОВСКОЙ И НОТАРИАЛЬНОЙ ТАЙН.
    В условиях модернизации экономического, политического и социального устройства общества особую остроту приняла проблема обеспечения национальной безопасности, в том числе в информационной сфере. Проблемы обеспечения информационной безопасности находят свое отражение в первую очередь в официальных документах. Защита государственной, служебной, коммерческой, банковской, нотариальной и других тайн является первостепенной задачей любого государства.
    В соответствии с Законом РФ «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. государственной тайной признаются защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности РФ.
    Одним из самых распространенных и значимых видов конфиденциальной информации является информация, составляющая служебную, коммерческую тайну. Считается, что состав и объем сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну, порядок ее защиты определяются государственными органами управления в отношении служебной, и предпринимателем — в отношении коммерческой тайны.
    Сохранение нотариальной тайны — одна из важнейших обязанностей нотариуса. Нотариусу запрещается разглашать сведения, оглашать документы, которые стали ему известны в связи с совершением нотариальных действий. Справки об этих действиях нотариусом выдаются лишь по требованию суда, прокуратуры, органы предварительного следствия, налоговых органов.
    В законе «О банках и банковской деятельности» определены органы, имеющие право на получение сведений по юридическим лицам и составляющих банковскую тайну. Это: суды и арбитражные суды; Счетная палата РФ, органы Министерства по налогам и сборам; Таможенные органы; органы предварительного следствия. По сведениям в отношении физических лиц могут получать справки только: сами клиенты, суды, органы предварительного следствия.
    По своему содержанию меры и способы защиты информации могут носить различный характер (правовой, организационный, технический и др.). Их выбор осуществляется самим собственником с учетом возможностей и ценности информации. Но принимаемые меры должны находиться в рамках компетенции собственника и соответствовать законодательству РФ, то есть они не могут являться оперативно — розыскными или иными специальными мерами, которые относятся к компетенции отдельных государственных органов, либо быть по своей сути незаконными.

  54. БРАК: ПОНЯТИЕ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ. Под браком в социологии понимают санкционированную обществом, социально и лично целесообразную, уста форму отношений.
    В юридическом смысле брак представляет собой юридически оформленный добровольный свободный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождающий взаимные личные, а также имущественные права и обязанности супругов.
    Брак может быть заключен только при соблюдении брачующихся ряд условий.
    Различают две группы таких условий. К первой группе относят позитивные условия, наличие которых обязательно для заключения брака:
    — взаимное добровольное согласие вступающих в брак;
    — достижение брачного возраста;
    Вторую группу составляют негативные условия, то есть обстоятельства, препятствующие заключению брака:
    — состояние в другом зарегистрированном браке хотя бы одного из лиц, вступающего в брак;
    — наличие близкого родства между лицами, вступающими в брак
    — недееспособность хотя бы одного из брачующихся
    Для заключения брака лицам, вступающихся в брак, подается совместное письменное заявление в орган актов гражданского состояния. Заключение брака производится по истечении месяца со дня подачи заявления.
    В юридической практике существуют проблемы, связанные с правами и обязанностями супругов живущих в гражданском браке.
    Я считаю, что жить в гражданском браке невыгодно, поскольку существует ряд минусов:
    — юридическая незащищенность
    — отрицательное влияние на детей
    — мнение окружающих и родственников
    Примером юридической незащищенности будет являться алиментные обязательства после прекращения отношений между «гражданскими супругами»
    Другим примером будет являться ситуация деление имущества.
    Поскольку совместное проживание не влечет правовые последствия в плане возникновения совместно нажитого имущества потому очень трудно доказать какая вещь куплена на совместно заработанные деньги.
    Можно сделать вывод. Гражданский брак плох тем, что не обладает юридической незащищенностью , в случае разрыва отношений, женщина не получает ни каких прав на алименты и есть риск остаться в нищете. А растить детей маме-одиночке очень не просто.Получается что, гражданский брак является абсолютно ненадежным и непрактичным, как с юридической точки зрения, так и с житейской.

  55. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ.
    Работа и отдых являются ежедневными процессами каждого человека на Земле. Каждый из нас в равной степени имеет права, как на трудовые будни, так и на выходные дни, которые можно посвятить себе, семье, друзьям и прочее. Возможность каждого человека иметь рабочее место и заслуженный отдых, прописаны в Трудовом Кодексе.
    Рабочее время – это установленное по трудовому праву время в течение, которого работники в соответствии с правилами трудового распорядка обязаны выполнять свои трудовые обязанности, прописанные в договоре (который заключается между работником и работодателем), на предприятии, в учреждении, организации. Различают нормальную, сокращенную и неполную продолжительность рабочего времени. Продолжительность нормального рабочего времени устанавливается государством с участием профсоюзов и не должна превышать 40 часов в неделю. Устанавливая продолжительность рабочего времени, законодатель должен принять во внимание условия труда, характер работы, состояние здоровья, половозрастные особенности и ряд других обстоятельств. С учетом этих факторов для некоторых работников устанавливается рабочее время менее 40 часов в неделю. Сокращенная продолжительность рабочей недели устанавливается:
    1) Для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю;
    2) Работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю;
    3) Работников, являющихся инвалидами I или II группы – не более 35 часов в неделю
    4) Работников, задействованных в работе с вредными и (или) опасными условиями труда – не более 36 часов в неделю.
    Неполное рабочее время устанавливается при соглашении на сокращение рабочих часов работника и работодателя. Зарплата данному работнику начисляется в зависимости от выполненных часов и не влечет для работника каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисление трудового стажа и других трудовых прав.
    По завершению трудовых будней каждому человеку предоставляется право на 1 или 2 выходных дня, в зависимости от режима рабочей недели. Время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и, которое он может использовать по своему усмотрению. Время на отдых необходимо каждому человеку. В первую очередь оно необходимо для восстановления физических сил и духовного отдыха от возможных стрессов. Помимо этого, время отдыха нужно для смены социальной среды человека. Кроме своих коллег работнику необходимо общаться и взаимодействовать с другими людьми, для поддержания статуса, семейных и дружеских отношений и др. Также работник может взять за свой счет выходной, если проблемы связаны с социальным характером. Время отдыха, которое регулируется нормами трудового права, различается как оплачиваемое и неоплачиваемое; ежедневное, еженедельное, ежегодное и ситуационное; краткосрочное и долгосрочное.
    В соответствии со ст. 107 ТК РФ видами времени отдыха являются:
    1) перерывы в течение рабочего дня (смены);
    2) ежедневный (междусменный) отдых;
    3) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
    4) нерабочие праздничные дни;
    5) отпуска.
    Перерыв в течение рабочего дня должен быть предоставлен работнику в течение рабочего дня (смены) продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут. Время его предоставления и конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка организации или по соглашению работника с работодателем. На работах, где по условиям производства перерыв для отдыха и питания невозможно установить, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.
    Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха в Трудовом Кодексе РФ не определена. По международным физиологическим стандартам она не должна быть меньше двойной величины времени, отработанного работником в смену.
    По статье 110 Трудового Кодекса еженедельный непрерывный отдых не может быть менее 42 часов. Этот вид отдыха подразумевает под собой понятие «выходной день», который при отсутствии особых режимов рабочего времени (например, сменной работы) предоставляется в воскресенье. При пятидневной рабочей неделе второй выходной день устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд.
    Особый вид времени отдыха — нерабочие праздничные дни. К этим дням относятся государственные праздники, во время которых право на отдых дается законодательным правительством. При совпадении нерабочих праздничных дней с законным выходным, он переносится на следующий рабочий день.
    Помимо выходных дней, основным временем отдыха является отпуск. Отпуск предоставляется работникам ежегодно и гарантирует за собой сохранение рабочего места и среднего заработка. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. Также работникам женского пола предоставляется декретный отпуск, продолжительностью 70 дней до рождения ребенка и 70 дней после рождения ребенка, в этот период женщине также выплачивается пособие по социальному страхованию в размере среднего заработка.
    Рабочее время и время отдыха понятия, напрямую связанные между собой, благодаря этому в современном мире, люди могут обеспечивать себя необходимыми нуждами и потребностями, которые они стремятся удовлетворить, как работая, так и получая заслуженный отдых.

  56. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ.
    Работа и отдых являются ежедневными процессами каждого человека на Земле. Каждый из нас в равной степени имеет права, как на трудовые будни, так и на выходные дни, которые можно посвятить себе, семье, друзьям и прочее. Возможность каждого человека иметь рабочее место и заслуженный отдых, прописаны в Трудовом Кодексе.
    Рабочее время – это установленное по трудовому праву время в течение, которого работники в соответствии с правилами трудового распорядка обязаны выполнять свои трудовые обязанности, прописанные в договоре (который заключается между работником и работодателем), на предприятии, в учреждении, организации. Различают нормальную, сокращенную и неполную продолжительность рабочего времени. Продолжительность нормального рабочего времени устанавливается государством с участием профсоюзов и не должна превышать 40 часов в неделю. Устанавливая продолжительность рабочего времени, законодатель должен принять во внимание условия труда, характер работы, состояние здоровья, половозрастные особенности и ряд других обстоятельств. С учетом этих факторов для некоторых работников устанавливается рабочее время менее 40 часов в неделю. Сокращенная продолжительность рабочей недели устанавливается:
    1) Для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю;
    2) Работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю;
    3) Работников, являющихся инвалидами I или II группы – не более 35 часов в неделю
    4) Работников, задействованных в работе с вредными и (или) опасными условиями труда – не более 36 часов в неделю.
    Неполное рабочее время устанавливается при соглашении на сокращение рабочих часов работника и работодателя. Зарплата данному работнику начисляется в зависимости от выполненных часов и не влечет для работника каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисление трудового стажа и других трудовых прав.
    По завершению трудовых будней каждому человеку предоставляется право на 1 или 2 выходных дня, в зависимости от режима рабочей недели. Время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и, которое он может использовать по своему усмотрению. Время на отдых необходимо каждому человеку. В первую очередь оно необходимо для восстановления физических сил и духовного отдыха от возможных стрессов. Помимо этого, время отдыха нужно для смены социальной среды человека. Кроме своих коллег работнику необходимо общаться и взаимодействовать с другими людьми, для поддержания статуса, семейных и дружеских отношений и др. Также работник может взять за свой счет выходной, если проблемы связаны с социальным характером. Время отдыха, которое регулируется нормами трудового права, различается как оплачиваемое и неоплачиваемое; ежедневное, еженедельное, ежегодное и ситуационное; краткосрочное и долгосрочное.
    В соответствии со ст. 107 ТК РФ видами времени отдыха являются:
    1) перерывы в течение рабочего дня (смены);
    2) ежедневный (междусменный) отдых;
    3) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
    4) нерабочие праздничные дни;
    5) отпуска.
    Перерыв в течение рабочего дня должен быть предоставлен работнику в течение рабочего дня (смены) продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут. Время его предоставления и конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка организации или по соглашению работника с работодателем. На работах, где по условиям производства перерыв для отдыха и питания невозможно установить, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.
    Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха в Трудовом Кодексе РФ не определена. По международным физиологическим стандартам она не должна быть меньше двойной величины времени, отработанного работником в смену.
    По статье 110 Трудового Кодекса еженедельный непрерывный отдых не может быть менее 42 часов. Этот вид отдыха
    подразумевает под собой понятие «выходной день», который при отсутствии особых режимов рабочего времени (например, сменной работы) предоставляется в воскресенье. При пятидневной рабочей неделе второй выходной день устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд.
    Особый вид времени отдыха — нерабочие праздничные дни. К этим дням относятся государственные праздники, во время которых право на отдых дается законодательным правительством. При совпадении нерабочих праздничных дней с законным выходным, он переносится на следующий рабочий день.
    Помимо выходных дней, основным временем отдыха является отпуск. Отпуск предоставляется работникам ежегодно и гарантирует за собой сохранение рабочего места и среднего заработка. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. Также работникам женского пола предоставляется декретный отпуск, продолжительностью 70 дней до рождения ребенка и 70 дней после рождения ребенка, в этот период женщине также выплачивается пособие по социальному страхованию в размере среднего заработка.
    Рабочее время и время отдыха понятия, напрямую связанные между собой, благодаря этому в современном мире, люди могут обеспечивать себя необходимыми нуждами и потребностями, которые они стремятся удовлетворить, как работая, так и получая заслуженный отдых.

  57. СИСТЕМА ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РФ.
    Система органов исполнительной власти в РФ является универсальным инструментом управления, в котором происходит строгое функциональное разделение, благодаря чему ни одна из структур исполнительной власти не влияет на работу другой. В этой системе важно вертикальное соподчинение, по принципу разделения компетенции каждой отрасли. Орган исполнительной власти – это государственное учреждение, обладающее относительной самостоятельностью, структурной организацией, наделенный государственными полномочиями, чья власть действует на определенной территории. Высшим органом исполнительной власти в Российской Федерации является Правительство. Оно состоит из Председателя Правительства, заместителя Председателя Правительства и федеральных министров. Высшему органу подчиняются все отрасли исполнительной власти. Так как Российская Федерация является, по форме правления, президентско-парламентской республикой, происходит разделение на республики, области, края, автономные округа и города федерального значения. Из-за этого исполнительная власть также делится на: федеральные органы исполнительной власти – федеральные министерства, государственные комитеты, федеральные комиссии и службы, агентства. Их влияние распространяется на всю территорию РФ. Органы исполнительной власти субъектов РФ – главы администраций, министерства, комитеты и т.д. Власть территориальных органов исполняется только в рамках одной территории и подчиняется правительству. В системе органов исполнительной власти субъектов РФ имеются различия, связанные с историческими, национальными традициями и объемом выполняемыми их функций. Основной функцией исполнительной власти является организация исполнения Конституции и следование законам РФ, обеспечение безопасности и удовлетворение нужд населения, которое регулируется преимущественно нормами административного права. Набор в состав исполнительной власти осуществляется путем выборов. Структуру исполнительной власти России составляют государственные служащие и юридическая (правовая) структура – это система норм, определяющая степень компетенции органов власти и должностных лиц. В соответствии со ст. 78 Конституции РФ федеральные органы исполнительной власти для осуществления своих полномочий могут создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц. Федеральные органы также по соглашению с органами исполнительной власти субъектов федерации могут передавать им часть своих полномочий, но только если это не противоречит Конституции. В систему федеральных органов исполнительной власти входят: министерства, службы, агентства.
    Федеральное министерство – осуществляет государственную политику страны и нормативно-правовое регулирование. Руководитель – министр РФ.
    Федеральная служба – выполняет функцию по надзору и контролю в установленной сфере деятельности, а также специальную функцию обеспечение обороны, государственной безопасности, защиты и охраны государственной границы РФ. Возглавляет директор Федеральной службы.
    Федеральное агентство – является органом по оказанию государственных услуг, управление государственным имуществом и правоприменительная функция. Возглавляет руководитель федерального агентства.
    Исполнительная власть является одной из ветвей власти Российской Федерации, благодаря, которой в стране регулируется правопорядок и выполняется соблюдение законов главной юридической силы – Конституции.

  58. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

    Начнем с того, что международный договор означает международное соглашение, заключенное субъектами международного права в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от наличия такого соглашения в одном документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования. Право международных договоров — это отрасль международного права, представляющая совокупность международно-правовых норм, регулирующих отношения государств и других субъектов международного права по поводу заключения, действия и прекращения международных договоров. Международных договор является основным источником международного права, важным инструментом осуществления внешней функции государств. На основе международных договоров учреждаются и функционируют межгосударственные организации. Под кодификацией права международных договоров понимается приведение многочисленных норм в согласованную систему на основе общепризнанных принципов международного права. Первые попытки кодификации договорных норм были предприняты еще Лигой Наций. Однако только после создания ООН удалось разработать и принять ряд важных универсальных договоров, являющихся основными источниками права международных договоров.
    Одной из главнейших организационно-правовых форм межгосударственного сотрудничества является такой субъект международного права, как международные организации. Право международных организаций — отрасль современного международного права, нормы которой определяют статус международных организаций, регулируют вопросы их создания и деятельности. Право международных организаций состоит из двух групп международных норм, образующих: во-первых, «внутреннее право» организации (нормы, регулирующие структуру организации, компетенцию ее органов и порядок работы, статус персонала, другие правоотношения) и, во-вторых, «внешнее право» организации (нормы договоров организации с государствами и другими международными организациями). Нормы права международных организаций преимущественно являются договорными нормами, а само право организаций — одна из наиболее кодифицированных отраслей международного права. Таким образом, право международных организаций образует совокупность норм, регулирующих правовое положение, деятельность организации, взаимодействие с другими субъектами международного права, участие в международных отношениях.

  59. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

    Экологическое правонарушение – виновное, противоправное деяние, нарушающее природоохранительное законодательство и причинившее вред окружающей среде и здоровью человека. Ответственность за экологические правонарушения – это предусмотренные законодательством меры принуждения государственно-правового характера, вызванные совершением экологического правонарушения.
    Состав экологического правонарушения, являющегося основанием эколого-правовой ответственности, включает единство таких элементов как: противоправности деяния (как действия, так и бездействия); наличия вреда или реальной угрозы причинения вреда окружающей природной среде, жизни и здоровью человека и его имуществу; причинная связь между противоправным поведением и наступившим экологическим вредом.
    Субъектами экологических правонарушений могут быть физические и юридические лица Российской Федерации, иностранные физические и юридические лица, а также лица без гражданства.
    Под юридической ответственностью за экологические правонарушения понимается возложение на нарушителя природоохранных норм обязанности претерпевать неблагоприятные последствия за совершенное экологическое правонарушение.
    Юридическая ответственность за экологические правонарушения выполняет четыре основные функции:
    • превентивную – предупреждение новых экологических правонарушений;
    • стимулирующую к соблюдению экологических норм;
    • компенсационную – возмещение вреда окружающей среде и здоровью человека;
    • карательную – наказание лица, совершившего экологическое правонарушение.
    Посредством применения юридической ответственности реализуется государственное принуждение к исполнению экологических требований. При этом следует иметь в виду, что юридическая ответственность не является единственным инструментом принуждения к исполнению экологических требований в механизме права окружающей среды. Об особом месте юридической ответственности в механизме обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей среды свидетельствует роль санкции в структуре эколого-правовой нормы. В соответствии с общей теорией права норма права, являющаяся первичной ячейкой экологического права, состоит из трех взаимосвязанных элементов — гипотезы, диспозиции и санкции. Санкция — это элемент правовой нормы, в котором определяются меры государственного и иного взыскания, применяемые к нарушителю предусмотренного диспозицией правила. Таким образом, санкция является мерой юридической ответственности за экологическое правонарушение. При отсутствии санкции фактически отсутствует правовая норма. Отсутствие санкций обрекает экологическое требование на бездействие.

  60. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА: понятия и виды
Возникновение юридического лица как самого института обусловлено теми же причинами, что и появление эволюции права: усложнением социальной организации общества, развитием экономических отношений и, как следствие, общественного сознания. В определенный момент общественного развития правовое регулирование отношений оказалось недостаточным с участием одних лишь физических лиц как единственных субъектов частного права для развивающегося экономического оборота.
В соответствии со ст.48 ГК РФ «юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и лично-неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде»
В настоящее время термин организация весьма многозначен. Тем не менее, можно выделить два главных значения, которые, придаются ему:
1)Организация, как деятельность, направленная на упорядочение, налаживание, приведение в систему чего-либо, например, организация труда, организация производства, а также направленная на извлечение прибыли;
2)Организация, как определенное социальное образование, в частности, промышленные предприятия, хозяйственные –товарищества, кооперативы и т.д.
Для юридических лиц характерными являются, по меньшей мере, три явления:
1)наличие системы социальных взаимосвязей, посредством которых люди объединяются в единое целое, при этом следует учитывать, что суть идет именно о системе существенных взаимосвязей, т.е. о единстве, что эти взаимосвязи являются социальными, они имеют объединенный характер;
2)наличие конкретной цели образования и функционирования;
3)наличие внутренней структурной и функциональной дифференциации, этот момент выражается в обособлении структурных подразделений, в выделении исполнительного, руководящего органов, в определении функций между отдельными звеньями организации.
Закрепление определенного имущества за организацией в целом означает ее выбытие из состава имущества ее учредителей (участников). Но одновременно уменьшается риск их возможных потерь от участия в обороте. В этом и состоит смысл конструкции юридического лица. Для коммерческих организаций исчерпывающий перечень таких форм содержится в самом ГК (п.2 ст.50 и ст.66-115). Содержащийся в ГК перечень организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц (ст.116-123) не является исчерпывающим, поскольку согласно п.3 ст.50 ГК, он может быть дополнен другими законами, что в отношении коммерческих юридических лиц в ГК не предусмотрено.
Виды юридических лиц:
1) Хозяйственные товарищества и общества;
— Общество с ограниченной ответственностью;
— Общество с дополнительной ответственностью;
— Акционерное общество;
— Дочерние и зависимые общества.
— Полное товарищество;
— Товарищество на вере;
2)Производственные кооперативы;
3)Государственные и муниципальные унитарные предприятия;
— Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения;
— Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления.
3)Некоммерческие организации
— Потребительские кооперативы;
— Общественные и религиозные организации (объединения);
— Фонды;
— Учреждения;
— Объединения юридических лиц.
Таким образом, Гражданский кодекс РФ дает исчерпывающее представление о классификации юридических лиц, что позволяет дать четкое определение правового статуса любой организации и исключает смешение различных по юридической природе организационно-правовых форм хозяйственной деятельности.

  61. Формы правления: понятия и признаки.
Территория, население, власть представляют собой содержательные характеристики любого государства. Однако они весьма существенно отличаются друг от друга по особенностям своей внутренней организации, что выражается в понятии «форма государства».
Форма государственного правления — это организация вышестоящих органов государственной власти, характер и принципы их взаимодействия с другими органами государства, с политическими партиями, классами и социальными группами.
За формами правления все государства разделяют на две больших группы: — монархии; — республики.
Монархия — это такая форма правления, при которой полномочие верховной власти принадлежат одному человеку: королю, царю, султану, шаха, императору и т.п. При такой форме правления вся высшая законодательная, исполнительная и судебная власть принадлежат монарху. Влада монарха передается, как правило, по наследству.
Иногда монарх может избираться. За свою государственную деятельность монарх ни перед кем не отчитывается и не несет юридической ответственности. Как правило, такие монархи несут ответственность только перед Богом.
Все монархии делятся на: абсолютные, ограниченные, дуалистические, теократические, сословно-представительные.
При абсолютной монархии власть монарха не ограничена и имеет все характерные особенности, которые изложены в определении. Такие монархии были наиболее распространены в эпоху рабовладения и феодализма. Сегодня их осталось очень мало, в частности в Марокко, Арабских Эмиратах, Кувейте и др.
Ограничены монархии, иногда их называют парламентскими или конституционными. Они характеризуются тем, что власть монарха ограничена парламентом или конституцией. За таких форм правления монарх — глава государства, но он может существенно влиять на законодательную деятельность парламента и на формирование им правительства. Иногда монархическая форма правления имеет формальный характер. К ограниченным монархиям относятся Испания, Швеция, Япония, которые еще можно назвать конституционными монархиями. К парламентским монархиям можно отнести Англию.
Дуалистическая монархия — это такая форма правления, когда монарх — глава государства сам формирует правительство и назначает премьер-министра. В такой монархии действует два высших государственных органа — монарх и правительство во главе с премьер-министром. В ней могут существовать и другие высшие государственные органы, в частности судебные.
Теократическая монархия — это такая форма правления, когда абсолютная власть религиозного лидера сливается с государственной властью. Религиозный лидер есть одновременно и главой государства. Например, Ватикан, Тибет.
Сословно-представительная монархия характеризуется тем, что рядом с монархом — главой государства существует какой-нибудь совещательный представительный орган определенных классов или всего населения. К таким государствам можно отнести Россию до 1917 г., Польшу в XVII- XVIII столетиях.
Республика — это такая форма правления, при которой полномочие высших государственных органов осуществляют представительные выборные органы. Республики не имеют монарха. В республике высшие представительные органы и их высшие должностные лица избираются на определенный срок. Они периодически изменяются, переизбираются. За свою деятельность они отчитываются перед народом и несут юридическую ответственность (конституционную, криминальную, гражданскую, административную и дисциплинарную).
Ныне все республики делятся на три вида: президентская республика, полупрезидентская (или смешанная), парламентская.
Их названия в определенной мере условные, вместе и тем каждая из них имеет свою специфику. Существовали и существуют и другие виды республик: Советская республика. Народно-демократическая республика, республика Парижская Коммуна, исламские республики и другие.
Президентская республика характеризуется тем, что президент избирается всем населением, так как и парламент. В такой республике президент формирует и возглавляет правительство, является главой государства и формально не подотчетный парламенту. Например: США, Мексике, Ираке.
Полупрезидентская или смешанная — это такая республика, когда президент — глава государства избирается народом, так как и парламент. В такой республике правительство избирается (назначается) парламентом по рекомендации президента. Правительство подотчетное одновременно президенту и парламенту. Президент не возглавляет правительство и не несет юридической ответственности за его деятельность. Например, Франция, Финляндия, Украина, Российская Федерация.
Парламентская республика характеризуется центральным положением парламента (законодательная власть), который избирает главу государства — президента и правительство — исполнительную власть. Они подотчетные парламенту. Иногда президент не избирается, и главой государства становится премьер-министр. Например, Италия, ФРГ.
Таким образом, форма государства может быть понята только в единстве трех составляющих элементов: формы правления, формы государственного устройства и формы государственного режима.

  62. Общая характеристика системы права
    Любое право представляет собой не просто механическую, хаотическую совокупность правовых норм, а определенную, внутренне согласованную систему. У нее определенны понятийный фонд; она соединяет нормы в отдельные группы; используя определенные способы создания и толкования норм; она связана с определенной концепцией социального строя, и от этой концепции зависит, как применяется и вообще функционирует право.
    Под системой права в теории государства и правапонимается исторически сложившаяся, объективно существующая внутренняя структура права, определяемая характером регулируемых отношений. Ее первичным элементом является правовое предписание – норма права. Целостное множество норм права, взаимодействие между ними порождают новые качества, не присущие ее отдельным частям.
    Всякая система предполагает два основных компонента, во-первых, структуру – обособление и «набор» относительно самостоятельных элементов в рамках какого-то единого, более общего целого (процесса, явления) и, во-вторых, взаимодействие элементов структуры.
    Структура – это устойчивое единство элементов, закон связи элементов, выражающий упорядоченность, устойчивость отношений; она обеспечивает сохранение целостности, единства явления как системы, образуя ее каркас. При этом единство элементов предполагает их взаимодействие между собой, что является способом существования системы. Благодаря взаимодействию каждый элемент приобретает своеобразные качества, присущие системе в целом. Его существование вне системы невозможно.
    Рассмотрим основания и принципы построения системы права.
    В основу подразделения права на отдельные части был положен материальный критерий – характер общественных отношений, лежащий в основе правового регулирования. Деление системы права на отдельные части зависит от того, какую область общественных отношений регулируют те или иные нормы, то есть критерием выделения отраслей в системе права становится предмет правового регулирования.
    Отдельные части систем права, разграниченные по предмету правового регулирования, называется отраслями права, под ними понимается совокупность правовых норм, регулирующих однородные общественные отношения.
    Если нормативное предписание есть исходный элемент, основная клеточка права, правовой материал в целом, то правовой институт представляет собой основной элемент отрасли права, первичное, самостоятельное структурное подразделение отрасли по их юридическому предписанию.
    Правовые институты могут объединяться в подотрасли права, для которых характерна высокая степень специализации входящих в них норм.
    Таким образом, из общего понимания систем права можно сделать следующие выводы:
    1) Система права включает строение права, совокупность отраслей, институтов и норм, а также их генетическое развитие.
    2) В системе права отражается единство объективных и субъективных факторов. Она объективна по своей природе. Ее строение – это результат объективных факторов общественного развития, влияние которых объективизируется в общественном сознании. Система права субъективна по механизму своего становления и развития.
    3) Система права – это и объединение отраслей, подразделение на отрасли права, то есть единство разделения и обособления норм права.
    1.1 Способы классификации правовых систем
    В настоящее время существует несколько правовых систем. Различие между правом разных стран значительно уменьшается, если исходить не из содержания их конкретных норм, а из более постоянных элементов, используемых для создания, толкования и оценки норм. Сами нормы могут быть бесконечно разнообразными, но способы их выработки, систематизации, толкования показывают наличие некоторых типов, которых не так уж много. Поэтому возможна группировка правовых систем в семьи. Однако единое мнение о том, по какому основанию должна быть проведена группировка правовых систем, отсутствует. Поэтому лишь подчеркнем существенные признаки, которые позволяют выделить в современном мире три главные группы

    правовых систем: Романо-германская правовая семья; Семья общего права; Семья социалистического права.

  63. ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ. ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

    Каждый гражданин Российской Федерации может воспользоваться своим личным правом собственности. Под собственностью в РФ признаётся принадлежность или отношение вещей, материальных и духовных ценностей физическим или юридическим лицам.
    Основным законодательным актом по вопросу права собственности в РФ является Гражданский Кодекс РФ, а конкретно его первая часть раздел 2 «Право собственности и другие вещные права».
    По отношению к своему имуществу его собственник имеет ряд правомочий, а конкретно он может владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью
    Ст. 8 и 35 Конституции РФ закрепляют, что в РФ признаются и защищаются равным образом следующие формы собственности: частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. К частной или индивидуальной собственности относится собственность как физических, так и юридических лиц. К государственной собственности может относиться федеральная собственность и собственность определённых субъектов РФ. К муниципальной собственности по определению относится собственность администрации какого-либо города, села, посёлка городского типа и т.д. А к иным формам собственности в РФ может относиться, к примеру, собственность иностранных граждан на территории РФ.
    Каждый гражданин имеет право защиты своей личной собственности. В гражданско-правовой литературе выделяют вещно-правовые и обязательственно-правовые способы защиты права собственности. К первой группе относится виндикационный иск, заключающийся в требовании собственника отчуждения вещи из чужого незаконного владения, негаторный иск, представляющий собой внедоговорное требование собственника к третьим лицам об устранении каких-либо препятствий, связанный полной реализацией правомочий собственника по пользованию и распоряжению имуществом, а также иск о признании права собственности. К обязательственно-правовым способам защиты прав собственности относятся иски о возмещении убытков, причинённых неисполнением или ненадлежащим исполнением договоров, иски о возврате вещей, предоставленных в использование по договору, а также иски о возмещении причинённого имущественного вреда.
    Защита прав собственника осуществляется в судебном процессе. В этом вопросе каждому собственнику, в случае наступления судебного вмешательства в вопрос о защите личных прав собственника, следует знать свои права и обязанности и никогда не нарушать другие личные права граждан РФ.

  64. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА В РФ: ПОНЯТИЕ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

    Государственная служба РФ – профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий РФ; федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов; субъектов РФ; органов государственной власти субъектов РФ, иных государственных органов субъектов РФ; лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией, федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов; лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъектов РФ для непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов РФ.
    Основные обязанности государственного служащего. Государственный служащий обязан:
    1) обеспечивать поддержку конституционного строя и соблюдение Конституции Российской Федерации, реализацию федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, в том числе регулирующих сферу его полномочий;
    2) добросовестно исполнять должностные обязанности;
    3) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;
    4) исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, отданные в пределах их должностных полномочий, за исключением незаконных;
    5) в пределах своих должностных обязанностей своевременно рассматривать обращения граждан и общественных объединений, а также предприятий, учреждений и организаций, государственных органов и органов местного самоуправления и принимать по ним решения в порядке, установленном федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;
    6) соблюдать установленные в государственном органе правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, порядок работы со служебной информацией;
    7) поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных обязанностей;
    8) хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан.
    Права государственного служащего. 1. Государственный служащий имеет право на:
    1) ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой государственной должности государственной службы, критерии оценки качества работы и условия продвижения по службе, а также на организационно — технические условия, необходимые для исполнения им должностных обязанностей;
    2) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
    3) посещение в установленном порядке для исполнения должностных обязанностей предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности;
    4) принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с должностными обязанностями;
    5) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной государственной должности государственной службы;
    6) продвижение по службе, увеличение денежного содержания с учетом результатов и стажа его работы, уровня квалификации;
    7) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, отзывами о своей деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, приобщение к личному делу своих объяснений;
    8) переподготовку (переквалификацию) и повышение квалификации за счет средств соответствующего бюджета;
    9) пенсионное обеспечение с учетом стажа государственной службы;
    10) проведение по его требованию служебного расследования для опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство;
    11) объединение в профессиональные союзы (ассоциации) для защиты своих прав, социально — экономических и профессиональных интересов;
    12) внесение предложений по совершенствованию государственной службы в любые инстанции.

  65. ТРУДОВЫЕ СПОРЫ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ

    Трудовой спор — это разногласия между работодателем (или его представителями) и работником (работниками) по вопросам регулирования трудовых отношений, поступивших на разрешение специального юрисдикционного органа.
    Виды трудовых споров по спорящим субъектам:
    • индивидуальные трудовые споры — когда они затрагивают интересы отдельных работников;
    • коллективные трудовые споры — когда затронуты интересы всего трудового коллектива (например, невыполнение работодателем коллективного трудового договора) или его части (отдельного структурного подразделения).
    Виды трудовых споров по правоотношениям, из которых они возникают (вытекают из предмета трудового права):
    Трудовые споры, возникающие вследствие правонарушения трудовых отношений (например, но невыплате зарплаты, о незаконном увольнении, задержке выдачи трудовой книжки и др.);
    Виды трудовых споров по характеру спора:
    • споры о применении норм трудового законодательства. В том числе споры о заключении, изменении и выполнении коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение представительного органа работников);
    • споры об установлении или изменении существующих условий труда.
    Виды трудовых споров по предмету спора:
    • споры о признании права, нарушаемого другой стороной трудового договора;
    • споры о присуждении выплат и возмещения вреда.
    Виды трудовых споров по способу его разрешения:
    • исковые споры;
    • споры неискового характера.
    К спорам искового характера относятся разногласия, возникающие в связи с применением нормативных актов, договоров, соглашений о труде. В ходе их разрешения работник добивается восстановления или признания за ним конкретного права, т. е. предъявляет иск. Споры искового характера, как правило, индивидуальны. Индивидуальные трудовые споры искового характера рассматриваются комиссиями по трудовым спорам, судами, вышестоящими органами, поэтому с точки зрения подведомственности выделяют три вида разбирательств. К спорам неискового характера относят разногласия, возникающие в связи с изменением действующих или установлением новых условий труда. Коллективные трудовые споры всегда имеют неисковой характер и поэтому разрешаются в особой процессуальной форме.
    Порядок разрешения трудовых споров
    Порядок рассмотрения коллективных споров описан в ст. 402 – 404 ТК РФ. Чтобы спор был признан руководством и представителями работодателя, работники должны направить им письменные требования.
    В течение 3-х дней после получения такого требования работодатель должен сформировать примирительную комиссию, которая будет состоять из равного количества представителей от работников и работодателя.
    Следующий этап – переговоры с участием посредника. Если стороны достигнут соглашения, то следующей стадии не будет. Если же соглашение не будет достигнуто, то дальше спор будет рассматриваться уже в трудовом арбитраже.
    Все органы исполнительной власти на предприятии, которые создаются при коллективном споре, создаются на временной основе, и освобождаются от основной работы на время рассмотрения коллективного спора.
    Индивидуальные споры рассматриваются либо трудовыми комиссиями, либо трудовыми инспекциями, либо непосредственно в суде.

  66. ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА — правовые акты исполнительных и представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, в которых содержатся нормы гражданского права. В соответствии с Конституцией РФ, гражданское законодательство находится в ведении РФ.
    Виды источников:
    1. Конституция РФ. В Конституции зафиксированы следующие гарантии: единство экономического пространства, свобода перемещения товаров, работ, услуг и финансовых средств, свобода экономической деятельности, поддержка конкуренции, право частной собственности, право наследования.
    2. Федеральные законы. Гражданское законодательство состоит из Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов (ФЗ), регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения. Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать Гражданскому кодексу РФ. Примеры ФЗ: ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8.02.98 № 14, ФЗ «О защите прав потребителей» от 29.10.98 № 164, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 07.02.92 № 2300-1 и др.
    3. Подзаконные нормативные акты. Гражданские правоотношения могут регулироваться также указами Президента РФ, которые не должны противоречить ГК РФ и иным законам. На основании и во исполнение Гражданского кодекса и иных законов, указов Президента Российской Федерации Правительство Российской Федерации вправе принимать постановления, содержащие нормы гражданского права.
    В случае противоречия указа Президента РФ или постановления Правительства РФ Гражданскому кодексу или иному закону применяется Гражданский кодекс или соответствующий закон.
    Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти могут издавать акты, содержащие нормы гражданского права, в случаях и в пределах, предусмотренных ГК РФ, другими законами и иными правовыми актами.

  67. БРАК: ПОНЯТИЕ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ.
    Брак можно определить как юридически оформленный добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождающий для супругов личные и имущественные права и обязанности.
    Юридические признаки брака — это отраженные в законе его характерные черты. К ним относятся следующие:
    — брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной;
    — для заключения брака необходимо наличие свободного добровольного волеизъявления лиц, вступающих в брак;
    — брак — это равноправный союз;
    — брак должен быть юридически оформлен: зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния;
    — целью брака является создание семьи, в противном случае брак признается недействительным;
    — регистрация брака, наряду с другими юридическими фактами, влечет возникновение взаимных личных и имущественных прав и обязанностей супругов.
    Условия заключения брака
    В СК РФ предусмотрены условия заключе¬ния брака и препятствия к его заключению.
    Условия вступления в брак — это обстоятельст¬ва, при наличии которых брак может быть зареги¬стрирован в загсе и будет иметь правовую силу.
    Препятствия к заключению брака — обстоятельства, при которых заключение брака невозможно или неправомерно.
    В ст. 12 СК РФ закреплено два условия заключения брака;
    — добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак;
    — достижение ими брачного возраста.
    Добровольное согласие лиц, вступающих в брак, предполагает свободное и независимое выражение намерения о заключении брака. Оно происходит дважды: в момент подписания заявления в загс о заключении брака и в устной форме во время регистрации-брака.
    Вторым условием заключения брака является достижение брачного возраста лицами, вступающими в брак. В ст. 13 СК РФ установлен брачный возраст для мужчин и женщин в 18 лет.
    В этой же статье предусмотрена возможность снижения брачного возраста по просьбе лиц, желающих вступить в брак, при наличии уважительных причин до 16 лет. В виде исключения, при наличии особых обстоятельств, возможно снижение брачного возраста и ниже 16 лет.
    Вопросы о снижении брачного возраста входят в компетенцию органов местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак.
    В соответствии со ст. 14 СК РФ к обстоятельствам, препятствующим заключению брака, относятся:
    — наличие другого зарегистрированного брака;
    — наличие близкого родства у будущих супругов;
    — наличие отношений усыновления между лицами, желающими вступить в брак;
    — недееспособность одного из вступающих в брак.
    Порядок заключения брака
    Действующее семейное законодательство придает правовое значение только браку, зарегистрированному в установленном порядке. Порядок регистрации брака регулируется ст. 11 СК РФ, а также главой 3 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 1997 г.
    Государственная регистрация брака осуществляется органами записи актов гражданского состояния на территории Российской Федерации по выбору лиц, вступающих в брак. Если лица, вступающие и брак, проживают за пределами России, но являются се гражданами, регистрацию брака производят консульские учреждения Российской Федерации.
    Основанием для государственной регистрации брака является письменное заявление лиц, вступающих в брак. Волеизъявление о заключении брака может быть выражено как в совместном заявлении, так и в отдельных заявлениях вступающих в брак. При этом подпись заявления лицом, не явившимся в загс, должна быть нотариально удостоверена.
    Брак регистрируется по истечении месяца со дня подачи заявления при личном присутствии лиц, вступающих в брак. При наличии уважительных причин загс может сократить месячный срок, либо увеличить, но не более чем на один месяц.
    Семейным кодексом РФ (ч.З п.1 ст.l1) предусмотрена возможность государственной регистрации брака в день подачи заявления при наличии особых обстоятельств (беременность невесты, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон и др.).
    Регистрация брака обычно производится в помещении органа записи актов гражданского состояния в торжественной или обычной обстановке в зависимости от желания вступающих в брак. Если вследствие уважительной причины вступающие в брак или один из них не могут прибыть в загс, государственная регистрация может быть произведена по месту их нахождения (в больнице, дома, в месте лишения свободы) сотрудником загса, наделенным полномочиями на осуществление регистрации.
    В книге актов гражданского состояния производится запись о заключении брака, а супругам выдается свидетельство о заключении брака.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*